пятница, 28 декабря 2012 г.

Поставили 100 руб. и выиграли 100 руб.? Заплатите за "азарт" 13 руб.

Минфин считает, что в целях расчета базы по НДФЛ выигрыш в букмекерской конторе на расходы на ставки не уменьшается. Тот же вывод применим и к выигрышу в лотерею. Иными словами, даже если вы потратили на покупку билетов 1000 руб. и в итоге выиграли 100 руб., то вам придется заплатить 13 руб. налога. Хотя по факту вы проигрались "в пух и прах".
Письмо Минфина России от 14.11.2012 N 03-04-05/4-1276

Действительно, выигрыши в азартных играх облагаются без вычета расходов на ставки. Сослаться на общее понятие дохода (выгоды) из ст. 41 НК РФ - вариант бесперспективный.
Другое дело, что выявить такой доход налоговикам будет сложно - букмекерские конторы и организаторы лотерей справки 2-НДФЛ на получателей выигрышей не отправляют. То есть установить личность любителей азарта налоговики смогут только в ходе выездной проверки букмекерской конторы или организатора лотереи.

Купили полуразрушенное здание - платите налог на имущество

Минфин не обрадовал организацию, которая для использования приобретенного здания должна вложить еще массу средств в его восстановление. В ответе на вопрос он сослался на ПБУ 6/01, которым предусмотрено принятие к учету в качестве ОС объектов, предназначенных для использования в хоздеятельности. О том, что объект может быть еще и не доведен до состояния, пригодного к использованию в планируемых целях, ведомство не обмолвилось.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-05-05-01/62

Вы, конечно, можете и не переводить здание на счет 01 и не платить налог до его восстановления. Но тогда возможны претензии налоговиков, которые придется оспаривать в суде. ВАС РФ уже сформировал для судов свое мнение в похожем споре. Он поддержал компанию - покупателя здания, которая не вводила его в эксплуатацию и не платила налог до приведения "покупки" в состояние, пригодное для использования (вела отделочные работы). При том что у продавца этого здания уже было разрешение на ввод его в эксплуатацию (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 N ВАС-4451/10).
Или, как вариант, можете признать здание подлежащим сносу или перепродаже. В таких ситуациях Минфин разрешает не платить налог с его стоимости (Письмо от 22.04.2008 N 03-05-05-01/24). Но тогда и использовать его в своей деятельности (в том числе в качестве склада) категорически нельзя!

За просрочку с бухотчетностью штраф "некомплектный" - по 200 руб. за форму

ФНС напомнила, что штраф в размере 200 руб. взыскивается за каждый несвоевременно представленный документ в составе отчетности (Пункт 1 ст. 126 НК РФ). То есть в общем случае налоговики могут выставить "счет" минимум на 600 руб. (за баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительную записку), а если компания подлежит обязательному аудиту - то еще на 200 руб. за аудиторское заключение.
Письмо ФНС России от 16.11.2012 N АС-4-2/19309

Кстати, служба не сделала "скидку" малым компаниям. Они могут сдавать (и по факту сдают) только баланс и отчет о прибылях и убытках. Так что и штраф для них должен быть всего 400 руб.

Требуйте чек, не отходя от кассы! Или не требуйте

Питерские налоговики своеобразно агитируют население помочь им с повышением кассовой дисциплины местных компаний и предпринимателей. Они заявляют, что "единственным подтверждением покупки является кассовый или товарный чек". И на этом основании призывают во всех ситуациях требовать от продавцов указанные документы, а при отказе "бить тревогу" - жаловаться налоговикам.
www.r78.nalog.ru

В большинстве случаев невыдача продавцом чека действительно наводит на подозрительные мысли относительно его порядочности и качества товара.
Но вообще-то кассовый чек, а равно и иные документы не являются единственно возможными доказательствами совершенной покупки. Ими в спорах по защите прав потребителей могут быть и показания свидетелей (Пункт 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Ну а продавцы-вмененщики, как известно, и вовсе не обязаны выдавать документы покупателям, если те сами их не попросят.

Остаток "отпускного" налогового резерва можно перенести на 2013 г.

Минфин при этом напоминает, что ориентироваться вы должны на суммы "неиспользованных отпускных", рассчитанных по правилам НК РФ, а не по правилам Трудового кодекса РФ.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-03-10/121

То есть если вы и в следующем году будете создавать такой резерв, то проверяйте его переносимый остаток: он должен быть равен сумме, определенной исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года. А далее смотрим (Пункт 4 ст. 324.1 НК РФ):
(если) остатка резерва не хватает - можно увеличить резерв и сумму "уточнения" включить во внереализационные расходы;
(если) остаток резерва больше, чем нужно, то 31 декабря разницу надо учесть как внереализационный доход.
Если же в 2013 г. ваша организация не будет формировать резерв в налоговом учете, то весь остаток надо включить в доходы в последний день 2012 г.

Налог и пени в одну платежку не пихать!

Саратовское УФНС напоминает, что на уплату налога и пени нужно оформлять разные платежки.
Ведь в одной платежке может быть указан только один КБК, а у налога и пени эти КБК в 14-м разряде отличаются ("1" - для налога и "2" - для пени).
www.r64.nalog.ru

Налоговики не упоминают самое главное: заплатив налог и пени одной платежкой, вы даже не сможете уточнить ее. Ведь частичное уточнение (переброска части уплаченной платежкой суммы на другой реквизит) просто не предусмотрено НК РФ. И пени вам придется доплачивать отдельно, а на излишнюю уплату налога оформлять зачет/возврат.
Кроме того, если речь идет о доплате налога и уплате пени при подаче уточненки, то не будет выполнено условие освобождения от штрафа (Пункт 4 ст. 81 НК РФ).

При получении от заказчика помещений в пользование налог не платим

По мнению Минфина, у исполнителя не возникает дохода в виде безвозмездно полученного права пользования, если помещения предоставлены заказчиком как раз для выполнения исполнителем обязанностей по договору.
Письмо Минфина России от 16.11.2012 N 03-03-06/1/589

Минфин обосновывает свой вывод так: доход есть, только если получатель не должен что-либо передать или сделать взамен. А в нашей ситуации очевидно, что исполнитель очень даже должен - выполнить работы или оказать услуги. При этом мы настоятельно рекомендуем обязанность заказчика предоставить имущество в пользование прописать в самом договоре.

Пособие при увольнении облагается НДФЛ только "в части" превышения трех зарплат

По мнению Минфина, именно так нужно читать неудачную формулировку нормы об "увольнительной" льготе из ст. 217 НК РФ. То есть, например, компенсационная выплата при увольнении в размере четырех средних месячных заработков облагается налогом не полностью, а только в размере одного заработка.
Письма Минфина России от 15.11.2012 N 03-04-06/1-322,
от 15.11.2012 N 03-04-06/1-323


Свежие разъяснения Минфина опровергают еще ряд заблуждений относительно действия льготы:
- нет, освобождение от НДФЛ не зависит от причины увольнения;
- да, освобождение действует в отношении любого сотрудника, а не только руководителя, его замов и главбуха.

Как учесть в расходах "неучитываемые" путевки работникам?

Минфин почти прямым текстом посоветовал работодателю не покупать эти путевки, а найти страховую компанию, полис ДМС которой покрывает санаторно-курортное лечение. В итоге работники окажутся на курорте (по показаниям врачей и за счет страховой компании), а стоимость страховок - в расходах на оплату труда.
Письмо Минфина России от 13.11.2012 N 03-03-06/4/108

Организация пыталась обосновать учет расходов на путевки ссылкой на пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ - там указано, в частности, и лечение работников от профзаболеваний. И если отправка работников в санатории производится по итогам медосмотров и компенсирует работу во вредных условиях, то почему бы и нет?
Налоговики уже давно сказали на это "нет" (Письмо УФНС России по г. Москве от 16.08.2006 N 20-12/72394). Зато Минфин, как видно, "нет" не сказал, но предложил более сложный вариант - с "посредником" в виде страховой компании. Кстати, НДФЛ и взносами в фонды такие страховки в пользу работников тоже при определенных обстоятельствах не облагаются (Подпункт 3 п. 1 ст. 213 НК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

ФНС "обнулила" сбербанковские справки 2-НДФЛ на заемщиков

Крупнейший банк страны, видимо, творчески подошел к трактовке НК РФ и на всех своих заемщиков, допустивших просрочки по кредитам, исправно отправил налоговикам справки о возникновении материальной выгоды. Раз вовремя не платите банку, то в качестве наказания заплатите НДФЛ государству.
Письмо ФНС России от 29.11.2012 N ЕД-4-3/20140@

ФНС вслед за Минфином признала, что в такой ситуации матвыгоды от экономии за пользование процентами у заемщиков не возникает. Ведь о бесплатном пользовании средствами речи не идет, наоборот, заемщик заплатит санкции в еще большем по сравнению со ставкой по кредиту размере.
Инспекциям поручено сторнировать все начисления по справкам Сбербанка за 2009 - 2011 гг. Так что если банк или налоговики уже потребовали от вас доплаты налога в подобной ситуации, можете не беспокоиться. Взыскания налога не будет.

Плата за право аренды помещений "прописалась" в расходах

Минфин еще раз подтвердил возможность учета в расходах платы за право заключения договора аренды помещений - так называемый арендный опцион. Естественно, при условии его обоснованности. Налоговики под ней, скорее всего, будут иметь в виду, в частности, и последующее заключение полноценного договора аренды.
Письмо Минфина России от 19.11.2012 N 03-03-06/1/600

Напомним, что гл. 25 НК РФ прямо предусмотрено включение в расходы платы за право аренды лишь земельных участков (Пункт 2 ст. 264.1 НК РФ). А вот насчет "опционов" на помещения до сих пор было лишь одно вразумительное разъяснение (Письмо Минфина России от 26.01.2011 N 03-03-06/2/16). Минфин при этом уклонился от ответа на вопрос о периоде признания расхода на "опцион" - при его уплате, единовременно при заключении договора аренды или же равномерно в течение всего срока аренды. На наш взгляд, его можно учитывать равномерно в периодах до подписания договора аренды, ведь это расход не на собственно аренду, а на покупку права аренды.

При замороженном за декларацию счете тоже можно платить зарплату

Минфин согласился с тем, что расходовать средства на зарплату с банковского счета можно и в ситуации, когда счет заблокирован за непредставление декларации.
Письмо Минфина России от 09.11.2012 N 03-02-07/1-285

Напомним, что совсем недавно он сделал такой же вывод относительно блокировки счета за недоимку (Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-02-07/1-279). Обязательное условие - ваша зарплатная платежка или чек на снятие средств должны поступить в банк раньше инкассового поручения налоговиков.
А вот чтобы рассчитаться с контрагентами, вам придется сначала все-таки решить все проблемы с инспекцией и добиться разблокировки счета.

воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Вмененщики обязаны выдавать чек или БСО при оказании услуг населению

По мнению подмосковных налоговиков, даже если заказчики услуг при расчете наличными не просят выдать им документ об оплате, вмененщик в общем случае обязан это сделать. И налоговики намерены штрафовать вмененщиков за "ненавязывание" бланков покупателям. Собственно, уже штрафуют и ссылаются на выгодную для себя судебную практику.
www.r50.nalog.ru

Действительно, выдавать БСО только по требованию покупателя - это "льгота" для прочих вмененщиков, не оказывающих услуги населению (если они вообще не освобождены от "кассовой повинности" в силу специфики деятельности) (Статья 2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). И суды действительно приходят к выводу, что при оказании услуг населению без применения ККТ выдача соответствующих бланков обязательна вне зависимости от требования покупателя (Определение ВАС РФ от 22.06.2012 N ВАС-7182/12).
Больше всего таких дел по перевозкам, где пассажиры бланки (билеты) почти никогда не требуют. Соответственно, и ловят на этом нарушении налоговики чаще всего именно перевозчиков.

Простили своему водителю штраф - удержите НДФЛ!

По мнению Минфина, штраф за нарушение, допущенное водителем служебного автомобиля, - это ущерб, причиненный работодателю. И если этот ущерб не будет возмещен, работник получит доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ. Речь идет о штрафах на организацию как на владельца транспортного средства, которые приходят по почте после фиксации нарушения видеокамерами (Статья 2.6.1 КоАП РФ).
Письмо Минфина России от 08.11.2012 N 03-04-06/10-310

Получается, что если взыскать с водителя штраф, то НДФЛ не будет, а если не взыскивать, то будет. Минфин при этом не учитывает, что штраф наложен на организацию, поэтому уплаченные суммы нельзя квалифицировать как доход работника. А привлечение работника к материальной ответственности - это право организации, а не обязанность (Абзац 6 ч. 1 ст. 22 ТК РФ). Так что вопрос очень спорный.

Налоговики за упрощенцев в течение года не ручаются

По мнению Минфина, инспекция не может заверить промежуточные книги учета доходов и расходов (по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев). Выведенные на бумагу электронные книги заверяются только по итогам календарного года (Пункт 1.5 Порядка, утв. Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н). Это означает, что инспектор даже при желании не сможет пойти навстречу упрощенцу.
Письмо Минфина России от 12.11.2012 N 03-11-11/339

Упрощенцам такие заверенные книги могут пригодиться для представления крупным клиентам (в подтверждение осмотрительности при выборе самого упрощенца в качестве контрагента) или кредитующим банкам (в подтверждение реальности и "белого" характера бизнеса), на что, собственно, и указывал в запросе в Минфин упрощенец. А раз заверенную промежуточную книгу им представить не получится, то остается убеждать контрагента или банк в своей "пушистости":
  • исполненными платежками на уплату авансовых платежей по УСНО и, к примеру, других налогов и взносов;
  • заверенной книгой за прошлый год и декларацией по УСНО за прошлый год с отметкой инспекции о ее принятии.

Регистрацию товарного знака за границей учитываем в прочих расходах

По мнению финансистов, это допустимо, даже если вы уже амортизируете такой НМА и затратили на его регистрацию за рубежом больше 40 000 руб. Ведь эти потраченные суммы - лишь дополнительные расходы на регистрацию уже существующего НМА, а не на создание нового актива.
Письмо Минфина России от 08.11.2012 N 03-03-06/1/579

Правда, безопаснее включать заграничные регистрационные платежи в расходы не единовременно, а равномерно в течение срока, на который выдано свидетельство.

Обновили свой сайт? Расходы учитывайте равномерно как прочие

По мнению финансистов, такое правило действует и в том случае, если сайт у вас учтен в качестве НМА. При этом период списания расходов на обновление вы должны определять сами.
Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-03-06/1/572

Если ваш сайт обновляется более-менее регулярно, например каждый квартал, то можно растягивать списание таких расходов на квартал.
А вот в случае единовременных существенных затрат на апдейт сайта единовременно их списать будет достаточно опасно - Минфин такое прямо не допускает и постоянно (в ситуации с аналогичными расходами) напоминает про принцип равномерности признания доходов и расходов.

Счет-фактура расходы не подтверждает. Пока...

По мнению финансистов, счет-фактура не является подтверждающим расходы документом, необходимы иные документы. Например, предпринимателям на общем режиме нужно иметь квитанции, чеки или выписки со счета.
Письмо Минфина России от 15.11.2012 N 03-04-05/8-1308

Похожее разъяснение ведомство выпускало и для компаний (Письма Минфина России от 03.11.2009 N 03-07-09/54, от 27.05.2011 N 03-03-06/1/314). Впрочем, возможно, что в будущем все изменится. Есть планы признать счет-фактуру первичным документом, который при наличии достаточных для определенного вида расходов реквизитов будет признаваться документом для принятия объектов к учету.

Проценты учитывайте по английской системе, даже если заем по европейской

По мнению Минфина, для расчета норматива по ст. 269 Налогового кодекса РФ нужно использовать фактическое число дней в календарном году, то есть 365 (или 366 дней для високосного года). Даже если кредитным договором предусмотрено использование для расчета процентов европейской или американской систем.
Письмо Минфина России от 12.11.2012 N 03-03-06/1/584

Имеется в виду ситуация, когда у вас договором предусмотрена уплата процентов за фактическое число дней пользования заемными средствами в определенном периоде (месяце, квартале, году), но годовая ставка процентов приводится к 360 дням (европейская или американская системы - ставка/360), а не к обычно используемым у нас банками и прочими кредиторами 365 дням (это как раз английская - ставка/365).

Доход от продажи домика в Альпах тоже не облагается НДФЛ

По мнению ФНС, на случаи продажи гражданами-резидентами имущества за пределами РФ распространяется тот же налоговый режим, что и при продаже имущества в РФ. То есть при сроке владения имуществом свыше 3 лет налог с дохода в РФ можно не платить.
Письмо ФНС России от 09.11.2012 N ЕД-3-3/4062@

И даже не декларировать такой доход российским налоговикам, что особенно ценно. Правда, будьте готовы документально подтвердить длительный срок владения, если налоговики выявят этот доход самостоятельно.

Расходы на передаваемые дилерам рекламки учитываются

По мнению финансистов, компании могут учитывать в "прибыльных" расходах затраты на изготовление рекламных брошюр, безвозмездно передаваемых дистрибьюторам для последующего распространения среди клиентов.
При этом под брошюрами можно понимать и буклеты, и листовки, которые прямо в НК РФ в качестве рекламных материалов не указаны. Расходы на них можно учитывать в размере фактических затрат, то есть без учета норматива.
Письмо Минфина России от 12.10.2012 N 03-03-06/1/544

По поводу допустимости учета (причем без норматива) расходов на буклеты и листовки разъяснений было уже предостаточно (Письмо от 16.03.2011 N 03-03-06/1/142). Но нас больше всего заинтересовало другое: в одном месте Минфин говорит о расходах на производство этой рекламы (например, на дизайн и печать), в другом же - о расходах на распространение. И несмотря на то, что в НК РФ указаны расходы на изготовление рекламных материалов, мы полагаем, что безопаснее будет списывать их как раз после передачи для распространения среди покупателей.

Денежные подарки "оттуда" тоже не облагаются НДФЛ

Имеется в виду получение переводов от физических лиц - нерезидентов из-за рубежа. НК РФ не ставит необлагаемый статус подарков в денежной форме в зависимость от статуса дарителя (резидент/нерезидент). Главное, чтобы даритель был физическим лицом, а не организацией (Пункт 17.2 ст. 217 НК РФ).
При этом в назначении перевода/платежа может быть указано как дарение, так и безвозмездная материальная помощь. Минфин считает, что это тоже соответствует дарению.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-04-05/4-1225

Впрочем, это не значит, что при существенных суммах или множестве переводов их получателем никто не заинтересуется. Заинтересуются, только не налоговики (у них пока нет доступа к банковской тайне непредпринимателей), а Росфинмониторинг и прочие "компетентные органы".

С заблокированного счета теперь можно платить зарплату

При условии, что ваши зарплатные платежка или чек поступили в банк раньше документа на уплату налога (например, инкассо из ИФНС или ваших же платежек на уплату налогов). Ведь платежи работникам имеют равную с платежами в бюджет очередность. А раз очередность та же, то действует календарное правило: кто первый встал, того и тапки (Постановление КС РФ от 23.12.1997 N 21-П).
Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-02-07/1-279

Ранее Минфин был против выплаты зарплаты с заблокированного счета (Письмо Минфина России от 07.07.2011 N 03-02-07/1-229). И банки под угрозой штрафа с этим соглашались, рекомендуя "замороженным" клиентам побыстрее утрясти вопрос с неуплаченными налогами. В конце концов завести новый счет... Теперь, как видно, его мнение изменилось, и он согласен с выводами судов по спорам банков с инспекциями.
Впрочем, если счет заморожен из-за неподанной декларации, то все может остаться по-прежнему. То есть любые расходные операции до "разморозки" запрещены, а "разморозка" - только после сдачи декларации. Минфин прямо по этому поводу не высказался, хотя успешная для банков практика есть и тут (Постановление ФАС МО от 28.09.2010 N КА-А40/10420-10).

вторник, 11 декабря 2012 г.

Налоговые споры: арбитражная практика

Налогоплательщик, продающий товары через комиссионера, не платит ЕНВД, в данном случае применяется общая система налогообложения или УСН.
Поскольку налогоплательщик, продающий товары через комиссионера, является комитентом, он не занимается розничной торговлей. При таких условиях нет оснований для применения ЕНВД.
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 N 1098/12.

Если нормативно-правовой акт исполнительной власти был опубликован только в одном из официальных источников, то имеет ли место нарушение порядка его обнародования?
Речь шла о признании недействующим Приказа ФСФР России на том основании, что Приказ этот был опубликован только в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". В "Российской газете" он опубликован не был. По мнению заявителя, факт того, что документ не был опубликован в "Российской газете", свидетельствует о нарушении порядка обнародования, установленного Указом Президента РФ о порядке опубликования и вступления в силу актов главы государства, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Заявитель счел, что в связи с опубликованием оспариваемого Приказа с нарушением порядка обнародования этот документ не влечет за собой правовых последствий и у регионального отделения ФСФР России не было оснований для привлечения заявителя к ответственности за неисполнение упомянутого Приказа.
Наконец, источником информации об издании нормативных актов для заявителя является "Российская газета" и иных источников, в том числе справочных информационных систем, у него не имеется.
ВАС РФ указал, что по смыслу Указа Президента РФ официальным опубликованием нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти считается их размещение хотя бы в одном из указанных в нем источников - "Российской газете" или "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". Таким образом, оспариваемый акт не может быть признан недействующим лишь на том основании, что он не опубликован в "Российской газете". Тот факт, что заявитель не пользуется "Бюллетенем нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" в качестве источника информации о принятых правовых актах, не свидетельствует о нарушении порядка опубликования оспариваемого Приказа, а также прав и законных интересов заявителя.
В связи с этим оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.
Решение ВАС РФ от 19.09.2012 N ВАС-10330/12.

Получена лицензия на использование недр. Взамен недропользователь обязался вносить платежи на развитие региона, что закреплено в договоре на эксплуатацию месторождения.
Недропользователь счел эти положения незаконными и отказался перечислять средства. Задолженность по ним не относилась на расходы.
Обязанность по уплате отчислений признал суд. Налогоплательщик не стал разносить начисленные платежи по годам, а включил их совокупность в расходы при определении облагаемой базы в налоговом периоде, когда вступило в силу решение арбитража.
Суд не признал правильными действия налогоплательщика и пояснил, что недропользователь ошибочно освободил себя от обязанности по внесению средств. Ошибка должна быть устранена. Со ссылкой на ст. 54 НК РФ суд напомнил, что данные текущего года изменяются лишь в том случае, когда неизвестен период искажений. В данном случае период установлен, поскольку возможно определить сумму отчислений, которую стоило вносить за каждый год. Поэтому от организации требуется сдать уточненные декларации за те периоды, когда следовало начислить спорные платежи.
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 2449/12.

ВАС РФ проверил законность норм, регулирующих порядок прекращения или ограничения подачи электрической, тепловой энергии и газа организациям-потребителям, если поданные таким организациям топливно-энергетические ресурсы не оплачиваются.
Если к сетям подобной организации подключены абоненты, которые своевременно вносят плату, то данное юридическое лицо обязано по соглашению с энергоснабжающей или газоснабжающей компанией обеспечить подачу этих ресурсов в необходимых объемах.
ВАС РФ подтвердил законность данных норм. Этот порядок соответствует положениям ГК РФ и законодательству о газоснабжении и является льготным. Он распространяется:
- на организации, прекращение или ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов которым может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям;
- медучреждения;
- организации связи;
- объекты ЖКХ;
- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных предприятий;
- метрополитен.
По смыслу этих норм организация-потребитель обязана обеспечить подачу данных ресурсов подключенным к ее сетям абонентам, которые своевременно платят за них, в необходимых объемах.
Отношения по поводу поставок в такой ситуации должны быть урегулированы на основании соглашений между ресурсоснабжающими компаниями и организациями-потребителями.
Инициатива заключения такого соглашения и ответственность за неподачу ресурсов таким абонентам лежат на организации-потребителе.
Именно такая организация располагает сведениями о подобных абонентах и их численности.
Это соглашение обязательно. Оно должно предшествовать прекращению подачи газа, чтобы избежать нарушения прав указанных абонентов. Подобное соглашение носит гражданско-правовой характер, и его следует рассматривать как изменение сторонами условий ранее заключенного договора поставки. Поэтому оспариваемые нормы не нарушают права в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Решение ВАС РФ от 17.09.2012 N ВАС-9586/12.

Заявитель попросил признать недействующим отдельное Приложение к Постановлению Правительства РФ об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
По мнению заявителя, оспариваемое Приложение вступило в противоречие с принятыми позднее поправками в часть первую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он требует приведения уставов ООО, созданных до дня его вступления в силу, в соответствие с данными изменениями.
ВАС РФ не поддержал доводы заявителя и не счел их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Оспариваемым Приложением утверждена форма заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
Заявитель оспаривает данное Приложение в части отсутствия в названной форме строки, указывающей, что изменения вносятся в целях приведения устава в соответствие с Законом о внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
ВАС РФ согласился с очевидным, признав, что данная форма заявления в самом деле не содержит указанной строки. Однако в данном случае имеет место не несоответствие оспариваемого Приложения Закону, а пробел, который подлежит устранению путем издания компетентным органом исполнительной власти правового акта, дополняющего действующую форму соответствующей строкой.
Проблема в том, что суды не наделены полномочиями по понуждению органов исполнительной власти к изданию тех или иных актов. Иное означало бы выход за пределы их компетенции.
ВАС РФ выявил не противоречие оспариваемой формы законодательству, а ее неполноту. У органов исполнительной власти данное обстоятельство не вызывает неоднозначного толкования, так же как и у арбитражных судов, правоприменительной практикой которых устранена возникшая неопределенность.
Решение ВАС РФ от 11.09.2012 N ВАС-9698/12.

Органы надзора привлекли правонарушителя к ответственности с нарушением обратной силы закона. Иными словами, правонарушение имело место, но наказание последовало по новому закону, принятому уже после совершения правонарушения.
Прокуратура с участием специалиста МЧС России выявила в ходе проверки нарушение требований Закона о пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), строительных норм и правил.
По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) и передала материалы дела в суд.
По результатам их судебного рассмотрения должностное лицо проверяемой организации (сборного пункта военкомата) было признано виновным в совершении вмененного правонарушения, за это оно было подвергнуто судом административному штрафу. Нижестоящие суды признали законным привлечение правонарушителя к ответственности, и жалоба ушла уже в Верховный Суд РФ, который отменил судебные акты нижестоящих судов и признал привлечение подателя жалобы к ответственности незаконным.
Дело в том, что нижестоящие суды привлекли правонарушителя к ответственности с нарушением обратной силы закона. Правонарушитель был наказан по новому закону, принятому после совершения правонарушения, который предусматривает более строгое наказание. Новый закон отягчает ответственность, следовательно, он не имеет обратной силы и применяться не может.
Верховный Суд РФ прекратил производство по данному делу, поскольку истек срок давности привлечения правонарушителя к ответственности.
Постановление Верховного Суда РФ от 13.08.2012 N 18-АД12-19.

Налог на имущество исчисляется лишь по тому имуществу, которое пригодно к эксплуатации.
Об этом, в частности, говорится в п. 8 Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148. На этом же основании суд освободил налогоплательщика от уплаты налога на имущество, поскольку техпаспорт на приобретенную недвижимость подтверждал отсутствие водопровода, дверных проемов, а также иные моменты, которые исключали нормальную эксплуатацию здания. Суд сделал правильный вывод о том, что ИФНС незаконно требует исчислять налог на имущество с момента покупки объекта, который будет относиться к облагаемым после завершения работ, нужных для полноценного использования основного средства.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.09.2012 N А29-9832/2011.

Заемщики-контрагенты не погашали кредиты, и банк обратился в суд с требованием о расторжении кредитных соглашений.
Налоговая инспекция потребовала начислять проценты до дня возврата кредита. Суд пришел к выводу о том, что проценты, начисляемые по кредитам, увеличивают доходы банка до того дня, когда вступит в силу решение суда о расторжении договоров. Основной аргумент, на который можно сослаться в аналогичном случае, - это п. 6 ст. 250 НК РФ, который указывает на отнесение к доходам тех процентов, которые получены по договорам займа или кредита. Если договор расторгнут, то нет и возможности начислять проценты.
Постановление ФАС Уральского округа от 17.09.2012 N Ф09-7599/12.

Предприниматель - собственник магазинов начисляет ЕНВД, однако в рамках данного режима производится налогообложение только розничных продаж.
В рассматриваемом случае предприниматель оказывает дополнительные услуги - рекламирует товары поставщиков и обеспечивает их оптимальную выкладку. Эти услуги производятся на основании отдельного договора. Суд указал, что такие услуги не относятся к розничной торговле, следовательно, с выручки от услуг нужно платить налоги по общей либо упрощенной системе налогообложения.
Постановление ФАС Уральского округа от 10.09.2012 N Ф09-7956/12.

Полученный аванс в том же квартале возвращен несостоявшемуся покупателю. Следует ли в таком случае начислять НДС?
Суд признал, что нет. НДС определяется от налоговой базы (п. 1 ст. 52 НК РФ), которая, в свою очередь, рассчитывается по итогам каждого налогового периода (п. 1 ст. 54 НК РФ). Если на конец квартала нет задолженности по авансам, то нет и налоговой базы для НДС с авансов, и суд считает незаконным взимание НДС.
ФНС России высказывала другое мнение. Так, в Письме от 24.05.2010 N ШС-37-3/2447 разъяснено, что НДС начислить надо и в том же квартале его можно вычесть, если имеются документы на возврат предоплаты, а также на расторжение договора.
Постановление ФАС Центрального округа от 06.09.2012 N А35-11848/2011.

Инвентаризация выявила излишки товаров, и ИФНС потребовала увеличить внереализационные доходы, в то время как общая стоимость излишков равна выявленной недостаче, а количество обнаруженных и недостающих ценностей, их ассортимент сходятся.
Однако суд признал незаконным доначисление налога на прибыль. Излишек и недостача объясняются только несоответствием данных складского и бухгалтерского учета, по этой причине одни и те же ценности отражены по разным группам и наименованиям. Взаимный зачет выявленных ценностей и недостач допускается нормативно-правовыми актами по бухучету (п. 5.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, одобренных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49).
Очевидно, что излишки фактически отсутствуют и доначисление налога на прибыль незаконно.
Постановление ФАС Центрального округа от 11.09.2012 N А14-5815/2011.

Организация оплатила расходы по сайту (затраты по актуализации информации и иному обслуживанию сайта). По мнению ИФНС, неправомерно уменьшать облагаемую прибыль.
Суд, однако, решил по-другому, проанализировав нормы договора. Там присутствовала ссылка на сайт, а также было указано, что на нем публикуется информация, которая нуждается в обновлении, а именно:
- перечень точек, где обслуживаются покупатели;
- информация о дополнительных услугах налогоплательщика.
Все это наглядно демонстрирует использование сайта в предпринимательской деятельности. Таким образом, расходы на поддержание сайта должны быть учтены в расходах при исчислении базы по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 07.09.2012 N А41-26493/11.

Вычет "входного" НДС не ограничен периодом, когда получен счет-фактура и оприходован товар, и налогоплательщик вправе перенести вычет на более поздний период.
Суд подтвердил законность переноса вычетов, при одном лишь ограничении: с момента возникновения права на вычет до подачи декларации должно пройти не более трех лет (п. 2 ст. 173 НК РФ). Чиновники, отметим, считают по-другому (Письмо Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-08/186).
Постановление ФАС Центрального округа от 07.09.2012 N А35-12327/2011.

Организация доказала право на возмещение НДС, но не подала заявление о возврате средств. Налоговики сочли, что НДС не надо возвращать.
Суд указал, что решение о возврате принимается вместе с решением о возмещении, на следующий день поручение на возврат передается в казначейство. Об этом говорится в п. п. 7 и 8 ст. 176 НК РФ, и ничего не говорится о заявлении. О заявлении говорится в п. 6 ст. 176 НК РФ, но это упоминание актуально, если налогоплательщик требует зачислить деньги на определенный счет или когда нет информации, нужной для перевода средств.
Поскольку выяснилось, что все реквизиты расчетного счета организации были известны, то эта норма не применяется. Впрочем, заявление лучше направлять во избежание споров и проволочек. Хотя на то, что возврат производится и без заявления налогоплательщика, указывал и ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 N 14223/10).
Постановление ФАС Поволжского округа от 12.09.2012 N А55-30120/2011.

Установка ТВ-антенн: возможность перевода ЕНВД зависит от того, кому оказываются услуги.
Если налогоплательщик устанавливает телевизионные антенны физическим лицам, то эта деятельность относится к бытовым услугам и может быть переведена на ЕНВД.
Если заказчиком выступает организация, то услуги нельзя считать бытовыми, и ЕНВД не может применяться.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2012 N А43-31266/2011.

Контрагент налогоплательщика не погасил задолженность перед налогоплательщиком. Он исключен из ЕГРЮЛ.
Суд указал, что в этом случае надо увеличить расходы того года, когда выполнена запись о ликвидации. Кредитор не вправе произвольно определять период отражения затрат, следовательно, неправомерно уменьшать прибыль года, следующего за ликвидацией партнера.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2012 N А45-725/2011.

За нарушение поставщика неправомерно наказывать покупателя.
По результатам рассмотрения материалов дела выяснилось, что у поставщика отсутствовал кассовый аппарат, зарегистрированный в ИФНС, тем не менее он выдал чек на наличную оплату.
Это нарушение продавца (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ) на самом деле имело место, но оно не может быть основанием для отказа в принятии расходов покупателя.
Кроме того, издержки покупателя подтверждены не только платежными документами, но и другими доказательствами, в том числе накладными и показаниями свидетелей. Следовательно, при реальности затрат они правомерно уменьшают налогооблагаемую базу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2012 N А57-15852/2011.

Согласно договору между оптовым поставщиком и владельцем торговой сети последний оказывает услуги по прогнозированию объема продаж, необходимые для расчета оптимального объема поставок.
Суд признал, что такие расходы оправданны и уменьшают облагаемую прибыль оптового поставщика, поскольку обоснованность расходов устанавливает сам налогоплательщик (Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 320-О-П). Следует помнить, что на такого рода услуги следует составлять отдельный договор (ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ).
Постановление ФАС Московского округа от 04.09.2012 N А40-9474/12-140-44.

ИФНС предъявила штраф после того, как началась процедура банкротства.
Налоговая инспекция указала, что такой штраф относится к текущим платежам и его можно сразу взыскать с организации.
Суд, однако, счел иначе. Основанием для санкций является неуплата НДС за период, когда еще не было заявления о банкротстве, т.е. долг возник до возбуждения дела о банкротстве и он не может считаться текущим вне зависимости от срока его исполнения (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60).
Суммы штрафа должны быть включены в реестр требований кредиторов и взыскиваться в порядке, установленном Законом о банкротстве.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2012 N А65-31781/2011.

Налогоплательщику - медицинской организации пришлось доказывать свое право на освобождение от уплаты НДС. Как следует из материалов дела, часть бухгалтерских документов была утеряна по причине угона автомобиля.
По мнению налоговиков, общество не представило документы, подтверждающие заявленную льготу по НДС, поскольку документы, подтверждающие льготы, и были утеряны. На момент проверки утраченные документы налогоплательщиком не восстановлены, а ИФНС не была поставлена в известность о факте кражи. Более того, генеральный директор компании не обращался в правоохранительные органы по факту угона автомобиля.
Указанные обстоятельства и стали причиной для привлечения медицинского учреждения к ответственности.
На суде в свою защиту налогоплательщик представил иные документы для подтверждения факта оказания медицинских услуг:
- медицинские карты;
- договоры на оказание медицинских услуг;
- гарантийные талоны;
- выписки из историй болезни;
- лечебные планы;
- штатное расписание;
- документы отдела кадров;
- иные документы об оказании медицинских услуг - лабораторные наряды, акты и т.д.
Суд пришел к выводу о подтверждении заявителем факта оказания медицинских услуг населению и получения им выручки от оказания данных услуг в заявленных в налоговых декларациях суммах.
Постановление ФАС Московского округа от 19.09.2012 N А40-2536/12-75-11.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с иском к ИФНС о признании недействительным решения инспекции о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.
Налоговики указали, что на момент подачи компанией заявления о регистрации изменений относительно адреса местонахождения в нем были указаны недостоверные сведения, следовательно, оно лишено юридической силы и не может считаться представленным в установленном законом порядке.
Судебные инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований. Как подчеркнул ФАС Волго-Вятского округа, регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме документов, установленных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
Закон не обязывает ИФНС проводить проверки деятельности учредителей и правовую экспертизу документов, представленных на государственную регистрацию.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.09.2012 N А43-15360/2011.

воскресенье, 18 ноября 2012 г.

Наем экс-инспекторов без уведомления грозит штрафом

Минтруд напоминает, что работодатели при найме экс-госслужащих обязаны в течение 10 дней уведомить госорган об этом. Причем вне зависимости от того, был или нет этот человек связан по службе с вашей компанией (проверял, выдавал разрешения и т.д.). А иначе возможен штраф: для компании это 100 - 500 тыс. руб.! Причем сами экс-госслужащие обязательно должны при заключении трудового договора (или гражданско-правового стоимостью более 100 тыс. руб.) уведомлять работодателей о своем "темном прошлом".
Разъяснения Минтруда России от 05.10.2012

Речь идет не обо всех госслужащих, но о значительной их части. Это, в частности, специалисты ФНС, МЧС, МВД и т.д. - госслужащие, осуществляющие контрольные и надзорные мероприятия, оказывающие госуслуги (Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925).
Работодателей, кстати, уже давно штрафуют по новой антикоррупционной норме. Например, в Москве недавно на 1,7 млн руб. была оштрафована компания, которая без уведомления наняла восемь экс-налоговиков и приставов. В общем, как говорят в компетентных органах, бывших у нас не бывает!

Учесть в расходах прощенную часть долга без спора не получится

Столичные налоговики не считают правомерным включать в расходы прощенную по мировому соглашению часть долга, даже если вы простили ее в обмен на погашение оставшейся суммы.
Письмо УФНС России по г. Москве от 20.06.2012 N 16-15/053953@

Минфин, напомним, тоже не считает такой расход обоснованным ни под каким соусом (Письмо Минфина России от 18.03.2011 N 03-03-06/1/147).
Так что отстоять подобный расход можно будет только в суде - ВАС РФ уже признавал, что в подобной ситуации списание части долга обоснованно, так как связано с коммерческим интересом. И это решение суда, кстати, ФНС доводила до сведения инспекций (Письмо ФНС России от 12.08.2011 N СА-4-7/13193@; Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 N 2833/10).

Подарки контрагентам: безвозмездно, то есть без расходов

Минфин считает невозможным учет в "прибыльных" расходах стоимости подарков (цветы, спиртное) контрагентам в связи с профессиональным праздником или днем рождения. Ведь это безвозмездная передача, даже если дарение имело место с соблюдением норм ГК РФ (стоимость подарка не выше 3 тыс. руб.) и было направлено на укрепление связей и удержание клиентов.
Письмо Минфина России от 08.10.2012 N 03-03-06/1/523

Есть ситуация, при которой такие расходы можно учесть, - это официальные переговоры с контрагентами. При их организации расходы на официальный прием клиентов списываются в качестве представительских по нормативу 4% от ФОТ (Письмо Минфина России от 09.10.2012 N 03-03-06/1/535). В такой ситуации Минфин считает вполне допустимым учитывать и расходы на приобретение спиртных напитков (Письмо Минфина России от 25.03.2010 N 03-03-06/1/176) (а вот по части цветов и сувениров могут быть претензии). При этом помните, что для подтверждения расходов вам понадобятся приказ с планом мероприятия и сметой и фиксирующие итоги приема документы (например, протокол с отчетом по расходам) (Письмо Минфина России от 22.03.2010 N 03-03-06/4/26).

Предпринимателям-вмененщикам нельзя болеть и отдыхать

Минфин считает, что ЕНВД подлежит уплате за периоды болезни или отпуска предпринимателя. Но намекает, что с 2013 г. возможность не платить налог появится: при длительном перерыве в работе будет достаточно отказаться от применения ЕНВД и сняться с учета.
Письмо Минфина России от 10.10.2012 N 03-11-11/299

На самом деле предприниматели и сейчас вправе сняться с "вмененного" учета при временном прекращении деятельности. Но можно попробовать поступить проще. Например, при длительной болезни (свыше 1 месяца), ремонте помещения можно подать декларацию с нулевым физическим показателем за определенные месяцы - налоговики должны принять ее вместе с подтверждающими перерыв документами. Такую практику недавно опять санкционировала ФНС (Письмо ФНС России от 30.08.2012 N ЕД-4-3/14362@). Но безопаснее, конечно, вовсе сняться с учета в качестве вмененщика.

Электронный билет, оплаченный с чужой карты, можно учесть в расходах

По мнению Минфина, для этого работник должен представить в бухгалтерию:
- бумажную маршрут/квитанцию с указанной в ней стоимостью перелета;
- посадочный талон;
- документ, подтверждающий оплату электронного билета третьим лицом по поручению и за счет работника (что это за документ, не указывается).
Письмо Минфина России от 11.10.2012 N 03-03-07/46

На самом деле для учета расходов на электронный авиабилет достаточно посадочного талона и маршрут/квитанции. На это ранее указывал сам Минфин (Письмо Минфина России от 01.10.2012 N 03-03-06/1/515). А учитывая, что ни в том, ни в другом документе не написано, кто оплатил билет, поручение на оплату третьим лицом можно не составлять.
А вот если прочие расходы (например, на проживание) должен подтверждать документ, в котором фигурирует имя фактического плательщика (например, знакомого, родственника работника), то такое поручение понадобится (Письмо ФНС России от 22.06.2011 N ЕД-4-3/9876).

Будьте готовы - по "встречке" чего только не запрашивают

Минфин считает, что в рамках истребования документов у вас может быть запрошена любая информация, касающаяся деятельности проверяемого контрагента. Ведь НК РФ не содержит ограничений или конкретного перечня истребуемых документов.
Письмо Минфина России от 09.10.2012 N 03-02-07/1-246

Это может быть даже ваше штатное расписание и документы о командировании сотрудников к контрагенту. Несмотря на то что эти документы содержат персональные данные, к которым по ТК РФ доступ ограничен.
Как мы уже предупреждали, спорить с налоговиками в такой ситуации не всегда разумно. Ведь штраф за непредставление документов вам придется обжаловать в суде, и итог спора непредсказуем (в части штатного расписания суды соглашались с необоснованностью его истребования (Постановление ФАС ПО от 15.01.2009 N А12-10258/2008), а вот другие документы они вполне могут признать касающимися деятельности проверяемого контрагента). Кроме того, ваш отказ может подставить контрагента, у которого идет проверка, и повысить вероятность проверки уже вашей компании.

Полученные в уставный капитал имущество и права тоже чего-то стоят

По мнению финансистов, плательщики налога на прибыль при продаже внесенных в УК активов (например, векселей, дебиторской задолженности) могут учесть расходы учредителя на их приобретение. Ведь по НК РФ такое имущество и права в целях налогообложения прибыли принимаются по стоимости, определенной по данным налогового учета учредителя (Пункт 1 ст. 277 НК РФ).
Письмо Минфина России от 06.09.2012 N 03-03-10/103

Правда, если вы не можете документально подтвердить стоимость таких активов у учредителя, то она признается равной нулю.
Отметим, что если компания продает внесенные в УК физическими лицами активы, то и у них тоже может быть налоговая стоимость (несмотря на отсутствие налогового учета) - это те же документально подтвержденные расходы учредителя на их приобретение (но не выше рыночной стоимости) (Письмо Минфина России от 29.10.2010 N 03-03-06/1/673).

Оплата обучения детей сотрудников НДФЛ не облагается

Минфин подтвердил, что НК РФ не требует для применения льготы по оплате обучения наличия трудовых отношений между организацией/предпринимателем и обучаемым. Так что льгота распространяется не только на детей сотрудников, но и на вообще "чужих" для организации и ее работников лиц. Важен лишь статус образовательного учреждения (наличие лицензии - для российских, иного документа (лицензии, аккредитации и т.д.) - для иностранных) (Пункт 21 ст. 217 НК РФ).
Письмо Минфина России 04.10.2012 N 03-04-06/6-295

Напомним, что подобная льгота предусмотрена и для оплаты за любых граждан взносов по договорам добровольного личного страхования (например, медполисов), тут НДФЛ тоже не начисляется вне зависимости от статуса застрахованного (Пункт 3 ст. 213 НК РФ; Письмо Минфина России от 04.12.2008 N 03-04-06-01/363). Не должны на такие выплаты начисляться и страховые взносы, ведь неработники не имеют трудовых отношений с оплачивающим страховку лицом. Правда, в "прибыльных" расходах учесть стоимость обучения или медполисов для неработников в общем случае нельзя.

Выбор налогового режима на 2013 год обдумываем до 9 января

Минфин подтвердил, что желающие перейти на УСНО с нового года должны подать налоговикам соответствующее уведомление до 9 января 2013 г., а не до 31 декабря 2012 г. Ведь 31 декабря будет выходным, как и следующие 8 дней.
Письмо Минфина России от 11.10.2012 N 03-11-06/3/70

Нам остается добавить, что в уведомлении будущие упрощенцы должны указать выбранный объект налогообложения, остаточную стоимость ОС и размер доходов по состоянию на 1 октября 2012 г. Среднюю численность работников и остаточную стоимость НМА указывать не нужно.

Получайте электронные выписки из ЕГРЮЛ - они многоразовые!

Региональные УФНС рекламируют онлайн-сервис запроса выписок из госреестров. И добавляют, что для банков, контрагентов и т.п. следует заказывать выписки на бумажных носителях (с подписью и печатью). Их также можно заказать через сайт ФНС, но получать придется по старинке - лично в инспекции либо по почте.
www.r78.nalog.ru

На самом деле электронная выписка сгодится и для этих третьих лиц. Вы можете переслать им полученный через сайт ФНС файл с выпиской (это таблица в формате Excel с данными из реестра) по электронной почте. А для придания ей большей надежности можно заверить этот файл своей ЭЦП.
Такая выписка не заверена цифровой подписью налоговиков (нам сообщили в ФНС, что рано или поздно будет заверяться), но многих контрагентов и это может устроить. Плюс выписку можно бесплатно обновлять: хоть каждый день получать свежий вариант и не тратить время и деньги на получение или заверение копий бумажных выписок для очередного банка, клиента и т.д.

И минимальный штраф можно снизить до 0 руб.

Минфин считает возможным уменьшать даже минимальный штраф за просрочку сдачи декларации по ст. 119 НК РФ, если у вас есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. Налоговики или суд, установив его наличие, обязаны в такой ситуации уменьшить минимальный штраф не меньше чем в 2 раза, то есть с 1000 до 500 руб.
Письмо Минфина России от 25.09.2012 N 03-02-08/86

Ведомство уже высказывало такое мнение. Но вот налоговики до сих пор отказывают в уменьшении минимального штрафа. И в большинстве случаев для получения "дисконта" вам придется обращаться в суд, который вправе снизить штраф и более чем в 2 раза (обычно в 2 - 10 раз, но бывает, что и натурально до 0 руб.!): все зависит от характера нарушения, количества смягчающих обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального положения и т.д. (Постановление Пленума ВС РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 от 11.06.1999).

Кондиционер и обогреватель тоже отправляются в расходы

Минфин считает, что расходы на эти приборы тоже уменьшают прибыль, если их установка необходима для обеспечения нормальных условий труда, предусмотренных законодательством и специальными отраслевыми требованиями.
Письмо Минфина России от 03.10.2012 N 03-03-06/2/112

Как и в случае с кулерами, Минфин сослался на новый Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда: им предусмотрено устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем, тепловых и воздушных завес и установок кондиционирования воздуха (> Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н).
Осторожным компаниям мы по-прежнему советуем утвердить свой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и обосновать там, что установка кондиционеров и отопительных приборов необходима для "обеспечения нормального теплового режима, микроклимата и чистоты воздушной среды". Разумеется, если есть основания признать кондиционеры и обогреватели основными средствами, то их стоимость учитывается в расходах через амортизацию.

среда, 14 ноября 2012 г.

Арбитражная практика

На единственное жилье не может быть обращено взыскание

Конституционный Суд РФ признал конституционным абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, который устанавливает имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей), которое является для него и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания.
Эта норма направлена на защиту конституционного права на жилище не только самого гражданина-должника, но и членов его семьи, а также на обеспечение указанным лицам нормальных условий существования.
Имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей) распространяется на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П.

ВАС РФ признал незаконной практику добавления 50 коп. при исчислении суммы налога по УСН

Заявитель обратился в ВАС РФ с просьбой о признании недействующим п. 2.11 Приложения N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" к Приказу Минфина России от 22.06.2009 N 58н. Согласно этой норме при заполнении налоговой декларации по УСН все значения стоимостных показателей указываются в полных рублях, при этом значения показателей менее 50 коп. отбрасываются, а 50 коп. и более - округляются до полного рубля. ВАС РФ указал, что округление стоимостных показателей при УСН не установлено НК РФ. Более того, оно изменяет условия налогообложения, предусмотренные НК РФ.
Решение ВАС РФ от 20.08.2012 N 8116/12.

Внимание на наименование: неправильно указанное может дорого стоить

ВАС РФ рассматривал дело о взыскании задолженности по договору займа, по которому японская компания предоставила российской организации денежные средства в размере 600 000 долл. США. С учетом суммы неустойки и процентов за пользование заемными денежными средствами японская компания в течение вот уже двух лет тщетно пытается вернуть свои средства. Суды же отказывают в удовлетворении иска, посчитав, что истец не представил доказательств перечисления именно им спорных денежных средств заемщику.
Все дело в путанице с наименованием иностранной организации и его переводом на русский язык. Суды пришли к выводу, что название истца, официально зарегистрированное в выписке из реестра, не соответствует наименованию иностранного лица, указанному как в банковских документах, представленных истцом в обоснование иска, так и банком в паспорте сделки - как основание для подтверждения совершения спорной валютной операции.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Определение ВАС РФ от 16.04.2012 N ВАС-2501/12.

Высший Арбитражный Суд РФ признал незаконным ежесуточный сбор за пользование железнодорожным путем

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействующим и не соответствующим законодательству п. 2.7.14 Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство N 3, утв. Постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 19.06.2002 N 35/15).
По мнению заявителя, оспариваемая норма незаконно возлагает обязанность излишней уплаты за фактическое пользование железнодорожным подъездным путем необщего пользования. Установление ежесуточной уплаты сбора за пользование железнодорожным подъездным путем необщего пользования (т.е. железнодорожным подъездным путем), локомотивом, не принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта, создает необоснованные расходные обязательства. Суд установил, что взимание сбора за пользование железнодорожным подъездным путем необщего пользования за те дни, когда такое пользование не осуществлялось, не отвечает интересам пользователей услуг организаций железнодорожного транспорта. ВАС РФ счел обоснованными доводы общества и признал оспариваемую норму недействительной и незаконной. Взимание указанного сбора не предусмотрено ни Уставом железнодорожного транспорта, ни иным нормативно-правовым актом. Следовательно, этот нормативный акт принят за пределами законных полномочий без учета баланса интересов организаций железнодорожного транспорта и пользователей.
Решение ВАС РФ от 29.06.2012 N ВАС-6820/12.

ВАС РФ указал на недопустимость вынесения решения "карманным" третейским судом

Партнеры заключили договор поставки, в котором оговорили, что все споры и разногласия рассматриваются в конкретном третейском суде. Один из партнеров допустил нарушение условий договора, и его контрагент обратился с иском в указанный третейский суд. Была заявлена просьба взыскать с нарушителя договорных обязательств неустойку и третейский сбор.
Третейский суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика заявленные денежные суммы. Ответчик не исполнил решение третейского суда, поэтому истец обратился в арбитражный суд с требованием о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение. Заявление истца было рассмотрено в нескольких арбитражных судебных инстанциях, и последовал отказ в удовлетворении исковых требований.
Суд выявил, что истец является дочерним обществом по отношению к основному обществу, создавшему третейский суд.
Иными словами, третейский суд образован в одностороннем порядке, что очевидно свидетельствует о нарушении принципа беспристрастности. Третейский спор был рассмотрен с нарушением принципов равноправия и автономии воли ответчика.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 16541/11.

Суд указал, что информация об услугах, оказываемых организацией, не может быть признана рекламой

По мнению Федеральной антимонопольной службы, ООО нарушило законодательство о рекламе. Из материалов дела следовало, что организация разместила на конструкции здания, в котором расположен ее офис, перечень оказываемых ею стоматологических услуг.
По мнению ФАС России, имела место реклама, поскольку в тексте не было предупреждения о том, что имеются противопоказания к применению указанных процедур, а также о том, что требуется консультация специалистов. Однако суд указал, что позиция ФАС России является ошибочной.
Размещенные сведения носят информационный характер о деятельности общества. Цель размещения такой информации - ознакомить окружающих с услугами, оказываемыми организацией.
Таким образом, по мнению суда, такая информация не может рассматриваться как реклама.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 15805/11.

Заявитель обратился в арбитражный суд с иском по делу о ненадлежащем исполнении обществом обязательства по поставке товара для государственных нужд

Между истцом и ответчиком был заключен договор о поставке, который впоследствии был расторгнут.
Истец заявил о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по товару.
Суд указал на то, что в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Суд, учитывая невозможность взыскания предусмотренной контрактом неустойки с ответчика, отказал в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 10.04.2012 N ВАС-4008/12.

В суде рассматривался спор двух индивидуальных предпринимателей о взыскании долга и пени за просрочку возврата долга

Выданная сумма займа была обеспечена распиской, но, как выяснилось в суде, в расписке отсутствовали дата составления документа и его номер. Договор же займа был датирован 2002 г.
Общий срок исковой давности составляет три года. И поскольку истец обратился в суд только в 2010 г., то срок исковой давности по данному делу истек. Истец попытался продлить срок давности, ссылаясь на свою болезнь. Но, проанализировав результаты судебно-медицинского освидетельствования, суд отклонил заявление истца о взыскании с ответчика долга.
Определение ВАС РФ от 11.04.2012 N ВАС-3748/12.

Судам разъяснена позиция применения особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве

Разъяснено, в частности, что гл. 40.1 УПК РФ регламентирует не только судебное разбирательство, но и досудебное производство. Указано на недопустимость понижения уровня гарантий прав и законных интересов участников судебного разбирательства. Возможно заключение соглашения с несколькими обвиняемыми (подозреваемыми) по одному уголовному делу, причем соглашение не может быть заключено с несовершеннолетним. При заключении соглашения дело должно быть выделено в отдельное производство.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16.

ВАС РФ разъяснил судам, каким образом следует прекращать дела об административных правонарушениях

Пленум ВАС РФ разъяснил арбитражным судам, как надо поступать, если принят закон, устраняющий или смягчающий ответственность за совершенное правонарушение: в таких случаях следует принимать меры к тому, чтобы правонарушитель не понес ответственности за совершенное деяние.
Пленум ВАС РФ разъяснил, какие действия обязаны совершить административные органы, привлекающие или привлекшие правонарушителя к ответственности.
ВАС РФ напомнил также о том, что суды обязаны по заявлению правонарушителя решить вопрос о неприменении к нему ответственности, если административный орган отказался это сделать.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 37.

ВАС РФ разъяснил, что привлечение к ответственности за непредставление документов в Пенсионный фонд РФ неправомерно

В законодательство, регулирующее вопросы установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, были внесены изменения. В этой связи Пленум ВАС РФ разъяснил арбитражным судам, что начиная с 1 января 2012 г. утратили силу отдельные нормы Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете.
Это касается норм, устанавливающих обязанность физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, представлять в Пенсионный фонд некоторые сведения (документы).
К ним относились:
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- Ф.И.О.;
- сумма уплаченных страховых взносов обязательного пенсионного страхования;
- копия платежки и др.
Отменена обязанность этих лиц представлять в Пенсионный фонд РФ соответствующие сведения (документы). В то же время сохранены нормы законодательства, предусматривающие ответственность страхователей - физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а также расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 34.

Гражданин обратился в суд с требованием признать незаконным п. 38.6 Административного регламента по предоставлению ФМС России услуги по выдаче иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство (утв. Приказом ФМС России от 29.02.2008 N 41)

Оспариваемый пункт предусматривает представление иностранцем одновременно с подачей заявления документа, подтверждающего наличие жилого помещения. Гражданин утверждал, что это незаконно, поскольку возлагает на иностранцев обязанность представить документ, подтверждающий наличие у них жилого помещения.
По мнению ФМС России, все законно: согласно Закону о правовом положении иностранцев в РФ вид на жительство не выдается, а ранее выданный аннулируется, если иностранец по истечении трех лет со дня въезда не имеет в РФ жилого помещения.
Суд встал на сторону гражданина и признал оспариваемый пункт недействующим в части обязания иностранцев, находящихся в России менее трех лет, представлять документ, подтверждающий наличие жилого помещения.
И сослался суд также на Закон о правовом положении иностранцев в РФ, из которого следует, что для иностранцев, проживших в России более трех лет, требование о представлении документа, подтверждающего наличие жилого помещения, является необходимостью. Таким образом, для иностранцев, проживших в России менее трех лет, отсутствие жилого помещения не является основанием для отказа в получении вида на жительство.
Решение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 N АКПИ12-708.

Частнопрактикующий нотариус обратился в суд с требованием признать частично недействующим Порядок учета доходов и расходов и хозопераций для индивидуальных предпринимателей

Требование нотариус обосновал тем, что налоговое законодательство не относит частных нотариусов к числу предпринимателей. В то же время оспариваемый Порядок незаконно признает их таковыми и возлагает обязанность самостоятельно исчислять и уплачивать налог с доходов, вести учет доходов (расходов) и представлять налоговому органу информацию.
Суд согласился с утверждениями нотариуса. Оспоренные нормы признал недействующими в части признания частных нотариусов индивидуальными предпринимателями. Признание частнопрактикующих нотариусов предпринимателями, а также возложение на них налоговых обязанностей противоречит НК РФ.
Решение Верховного Суда РФ от 17.05.2012 N АКПИ12-557.

Построенное здание было сдано в аренду. По мнению сотрудников ИФНС, с его стоимости надо определять налог на имущество

Однако в приложении к договору аренды было указано, что в здании выполнена только черновая отделка и его эксплуатация невозможна. В здании будут вестись подготовительные работы, финансируемые за счет арендатора, но увеличивающие стоимость актива у собственника.
Следовательно, на дату передачи первоначальная стоимость помещения не сформирована, а без нее, как известно, будет неправомерным учет основного средства, невозможно увеличение сальдо счета 01 и недопустимо исчисление и уплата налога на имущество.
В своем решении ФАС Поволжского округа сослался на п. 8 Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148, в котором также признана неправомерность налога по имуществу, раз оно требует доведения до состояния готовности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 09.08.2012 N А55-26222/2010.

пятница, 26 октября 2012 г.

Судебная практика: Иные налоги и сборы

Определение Московского городского суда от 02.04.2012 по делу N 33-9366

Гражданка представила в инспекцию заявление об отказе от получения налогового вычета, в т.ч. по суммам, уплаченным на погашение процентов по кредиту в пользу мужа, в котором она просит распределить доли в следующем соотношении: мужу - 100%, себе - 0%. Инспекция отказала в предоставлении имущественного налогового вычета. Суд указал, что НК РФ не предусмотрено представление повторного заявления о распределении имущественного налогового вычета между участниками общей совместной собственности. Заявление представляется однократно при первоначальном обращении любого из совладельцев за получением вычета. Решение о предоставлении вычета, согласно представленному заявлению, выносится налоговым органом однократно и последующему пересмотру и корректировке не подлежит.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.04.2012 по делу N А13-7191/2010 по ООО "Белоручейский лес"

По мнению инспекции, выплата дивидендов участникам непропорционально их долям в уставном капитале общества не подпадает под понятие дивидендов ст. 43 НК РФ и облагается НДФЛ по ставке 13%. Суд указал, что по ст. 43 НК РФ для целей налогообложения дивидендом признается доход, выплаченный пропорционально долям участников. Глава 23 НК РФ не содержит специальной нормы для обложения НДФЛ сумм, выплачиваемых участникам при распределении прибыли непропорционально их долям в уставном капитале. Вместе с тем доходы, выплаченные участникам в размере, не превышающем распределение чистой прибыли пропорционально их долям в уставном капитале, соответствуют понятию дивидендов ст. 43 НК РФ. Следовательно, указанные доходы должны облагаться НДФЛ по ставке 9% по п. 4 ст. 224 НК РФ. Инспекция неверно квалифицировала все выплаченные участникам в качестве дивидендов суммы как иные доходы физических лиц, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13%. Инспекция не доказала правильности размера начисления обществу пеней по НДФЛ и штрафа по ст. 123 НК РФ, а также сумм НДФЛ, предложенных к удержанию из доходов налогоплательщиков при очередной выплате дохода.

Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2012 по делу N А41-22413/10 по ООО "Данфосс"

Инспекция считала, что построенное здание и котельная фактически использовались в хозяйственной деятельности с января 2007 г., следовательно, они подлежали включению в расчет базы налога на имущество. Здание и котельную подрядчик передал по акту от 01.11.2007, администрация района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию построенного завода от 01.11.2007. Расходы на доведение здания и котельной до готовности к эксплуатации, понесенные в период с 1 января по 30 ноября 2007 г., составили 902 тыс. руб. и 172 тыс. руб. соответственно. Суд признал, что дата завершения формирования первоначальной стоимости - 30 ноября 2007 г., исходя из даты совершения последних расходов, поскольку именно на эту дату была сформирована их первоначальная стоимость, объекты доведены до состояния, пригодного к эксплуатации. Поскольку первоначальная стоимость объектов не была окончательно сформирована, у общества не было оснований для учета их на счете 01 "Основные средства" и исчисления налога на имущество с 1 января 2007 г.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.04.2012 по делу N А56-25929/2011 по ЗАО "Петромакс"

Инспекция установила, что автопогрузчики не прошли регистрацию в Гостехнадзоре, но введены в эксплуатацию, им присвоен инвентарный номер, оформлены инвентарные карточки и начислялась амортизация, следовательно, первоначальная стоимость погрузчиков сформирована и их учет на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" ошибочен. Не отразив погрузчики на счете 01 "Основные средства", общество нарушило ст. 374 НК РФ и ПБУ 6/01, ему доначислен налог на имущество. Общество считало, что поскольку первоначальная стоимость погрузчиков не сформирована, т.к. они не прошли регистрацию (плата за регистрацию включается в первоначальную стоимость), нет обязанности учета погрузчиков на счете 01 и обложения налогом на имущество. Стоимость погрузчиков включена в базу налога на имущество с момента регистрации. Суд поддержал доводы общества и указал, что нормы бухгалтерского учета дают обществу право принять погрузчики на учет до их регистрации, но в то же время указывают на обязанность учитывать в их первоначальной стоимости суммы государственных пошлин (фактически понесенных расходов). Законодательство о налогообложении прибыли также дает право формировать первоначальную стоимость как с учетом регистрационных сборов (ст. 257 НК РФ), так и с включением их в прочие расходы (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). Суд признал, что у инспекции не было оснований для начисления пеней и взыскания штрафа в силу указаний Минфина России и ФНС о включении в первоначальную стоимость объекта платы за проведение государственного технического осмотра. Нормы налогового законодательства с учетом п. 7 ст. 3 НК РФ предоставляют обществу право самостоятельно определить в учетной политике способ формирования базы налога на прибыль и базы налога на имущество, и общество использовало один из способов формирования налогооблагаемой базы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 27.04.2012 по делу N А55-17325/2011 по ЗАО "Научно-внедренческая фирма "Грифон"

Инспекция доначислила налог на имущество, т.к. общество (лизингополучатель), учитывавшее основные средства на своем балансе, провело их оценку без учета комиссии за услуги организации финансирования и лизинговой сделки. Суд, применив норму абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ, признал неправомерным доначисление налога на имущество и указал, что расходы на комиссию не включаются в состав выкупной стоимости имущества, а считаются самостоятельным платежом, уплачиваемым за оказанные лизингодателем услуги. Такие расходы на основании п. 1 ст. 272 НК РФ признаются в составе прочих расходов в том периоде, к которому относятся. В первоначальную стоимость предмета лизинга инспекция также неправомерно включила и выкупную стоимость основных средств, указанную в договоре лизинга.

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2012 N 13321/11 по делу ОАО "Научное производственное хозяйство Краснозерское"

Суд не признал общество плательщиком водного налога. Выданная обществу лицензия на пользование водными объектами в целях выращивания молодняка птиц не содержит указания о водопользовании обществом с применением сооружений, технических средств и устройств, что не позволяет отнести использование предоставленных обществу акваторий озер к специальному водопользованию.

Судебная практика: Налог на прибыль

Постановление ФАС Поволжского округа от 28.04.2012 по делу N А55-18204/2011 по ОАО "Самарский хлебозавод N 9"

Субсидии, полученные в 2007 - 2009 гг. из федерального и областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса и потребительской кооперации, не могут рассматриваться в качестве целевого финансирования в смысле ст. 251 НК РФ. Такие субсидии включаются в состав внереализационных доходов, определяемых в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.04.2012 по делу N А65-17919/2011 по ООО "Альметьевская буровая компания"

Суд отклонил довод инспекции о том, что расходы на строительство временной подъездной дороги к скважинам нецелесообразны и не должны уменьшать базу налога на прибыль, т.к. построенная дорога не используется в деятельности общества. Временная дорога необходима для подъезда к скважинам, которые общество строило для заказчика. Расходы общества подтверждены договором субподряда, актами приемки КС-2 и справками КС-3. Скважины сданы заказчику, и общество получило доход от выполнения работ для заказчика.

Постановление ФАС Центрального округа от 09.04.2011 по делу N А62-2948/2010 по ООО "Хамер"

Отдельные недостатки в оформлении документов, не влияющие на возможность идентифицировать хозяйственную операцию, не могут расцениваться как документ, содержащий недостоверные сведения.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.04.2012 по делу N А27-4466/2011 по ООО "Юргинский машиностроительный завод"

Суд признал обоснованным доначисление налога на прибыль, т.к. направление страховых выплат на приобретение санаторных путевок работникам общества, желающим во время отпуска посетить санаторий, с использованием договора добровольного медицинского страхования не предусмотрено налоговым законодательством в качестве основания для включения в затраты. При исчислении базы налога на прибыль не учитываются расходы на оплату путевок на лечение или отдых (п. 29 ст. 270 НК РФ). Большинство работников не знали, что они застрахованы по программе добровольного медицинского страхования, медицинские полисы страховой организацией работникам не выдавались, работники не обращались в страховую компанию в связи с наступлением страхового случая. Документы на санаторно-курортное лечение оформлялись в отделе социального развития общества. Работники, получавшие путевки, до этого на стационарном лечении не находились и не направлялись из стационара на реабилитационно-восстановительное лечение. В период нахождения в санаториях работники находились в отпусках и не связывали санаторно-курортное лечение с перенесенным заболеванием. Общество не доказало наличие у работников профессиональных заболеваний и приобретение путевок для лечения этих заболеваний. Суд также указал, что работники получили доход, подлежащий обложению НДФЛ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2012 по делу N А40-24244/11-75-102 по ОАО "Татнефть"

Суд указал, что по ряду скважин общество провело реконструкцию в связи с выработкой запасов горизонта (пласта) либо в связи предельной обводненностью пласта в результате нормированной закачки воды в пласты. Суды двух инстанций указали, что неправильная квалификация обществом расходов как капитальный ремонт, в то время как проведена реконструкция, не привела к недоимке налога на прибыль, поскольку инспекция при доначислении налога не учла право общества на включение в расходы амортизационных отчислений. Поскольку срок полезного использования скважин истек и их первоначальная стоимость полностью списана, суды посчитали, что общество могло списать всю сумму расходов на реконструкцию через амортизационные отчисления в течение месяца, следующего за вводом в эксплуатацию. Суды исходили из того, что по реконструированным скважинам срок полезного использования не был увеличен (увеличение срока, согласно п. 1 ст. 258 НК РФ, - это право, а не обязанность налогоплательщика), а начисление амортизации с учетом увеличенной на сумму расходов по реконструкции первоначальной стоимости осуществляется исходя из оставшегося срока полезного использования. Суд кассационной инстанции указал, что выводы судов относительно права на единовременное списание в расходы стоимости реконструкции скважин основаны на ошибочном толковании законодательства. НК РФ прямо не регулирует вопрос признания расходов в ситуации, когда срок полезного использования основного средства истек, но налогоплательщик провел его реконструкцию. Вместе с тем право налогоплательщика на учет спорных расходов не может рассматриваться в отрыве от установленных НК РФ правил начисления амортизации. В соответствии с п. 3 ст. 259 НК РФ выбранный метод начисления амортизации не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по объекту. Поскольку в результате реконструкции скважины она продолжала оставаться основным средством, то при определении суммы амортизации следует применять ту же норму, которая была установлена при вводе в эксплуатацию этой скважины. Инспекция правомерно доначислила налог на прибыль на суммы амортизации реконструированных скважин.

Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2012 по делу N А40-24244/11-75-102 по ОАО "Татнефть"

Инспекция квалифицировала проведенные на эксплуатационных скважинах работы по зарезке бокового ствола (ЗБС) как реконструкцию. Суд указал, что выполненные работы относятся к капитальному ремонту, и Общество правомерно единовременно учло их в уменьшение базы налога на прибыль. В отношении одних скважин целью ремонта была ликвидация аварии с обходом аварийного участка эксплуатационной колонны. По другим скважинам - преждевременная обводненность скважин, вызванная прорывом подошвенных вод, их поступлением из водоносных пластов разных уровней вследствие негерметичности колонны и цементного кольца. Использование прежнего ствола скважины не прекращено, боковой ствол выведен в тот же продуктивный пласт (горизонт) для извлечения тех же запасов нефти, которые изначально разрабатывались. Дебит скважины по нефти не является ее технико-экономическим показателем, поскольку характеризует продуктивность пласта, а не скважины как основного средства. Инспекция ошибочно классифицировала выполненные работы исходя из показателя "дебит скважины по нефти".

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 по делу N А40-75896/11-116-214 по ООО "ЭНКА ТЦ"

Суд указал, что работы, связанные с усилением стены внутри помещения для оборудования витрины магазина, относятся к отделке помещения и не могут квалифицироваться как дооборудование и модернизация, увеличивающие стоимость здания.

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 по делу N А40-83149/11-116-236 по ОАО "Авиакомпания Россия"

Инспекция сочла, что общество неправомерно не исчислило, не удержало и не перечислило в бюджет спорную сумму НДФЛ с выплат своим работникам суточных, поскольку выплата суточных за однодневные командировки не предусмотрена. Суд указал, что иных ограничений, кроме содержащихся в п. 3 ст. 217 НК РФ, по невключению командировочных расходов налоговое законодательство не содержит. Суд не принял довода инспекции о том, что из положений ст. ст. 167, 168 Трудового кодекса РФ следует, что если командировочный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, то суточные работнику не выплачиваются.

Постановление ФАС Московского округа от 27.04.2012 по делу N А40-13778/11-90-61 по ОАО "Междугородная и международная электрическая связь "Ростелеком"

Системный проект в части, касающейся развития сетей электросвязи, принят обществом как консультационные и иные аналогичные услуги, поскольку проект предусматривает стратегию технико-экономического развития общества, в связи с чем затраты на его создание подлежат включению в расходы по налогу на прибыль в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ. Спорные затраты не удовлетворяют требованиям п. 8 ПБУ 6/01 и не являются затратами, непосредственно связанными с приобретением и сооружением объектов основных средств, в связи с чем у общества нет правовых оснований отнесения их в состав вложений во внеоборотные активы. Затраты на системный проект не могут быть признаны затратами, связанными с приобретением и сооружением определенных объектов основных средств, поскольку у общества нет возможности соотнесения полученного результата работ по разработке системного проекта с конкретными объектами строительства основных средств.

Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2012 по делу N А40-79873/11-99-360 по ООО "СВАМ Дистрибьюшн"

Общество продавало оборудование для розлива пива, устанавливало и обслуживало это оборудование в торговых организациях; привлекая исполнителей, несло расходы на продвижение товара. Инспекция сочла, что расходы общества относятся к рекламе, они не указаны в абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 НК РФ и в соответствии с ограничением в абз. 5 данного пункта не учитываются в целях налогообложения, т.к. превысили 1% выручки от реализации. Суд исследовал каждую оказанную обществу услугу и признал решение инспекции неправомерным. Так, в соответствии с абз. 4 п. 4 ст. 264 НК РФ размещение рекламных материалов (световых вывесок и зеркал, информационных тейбл-тенсов) с изображением товаров и информацией о товаре, реализуемом обществом, учитывается при налогообложении в полном объеме. Размещение логотипа общества на одежде официантов и барменов и ношение ими данной одежды во время работы не считается рекламой - это товарный знак и элемент оформления товара (пп. 8 п. 2 ст. 2 Закона о рекламе). Одежда с логотипом использовалась не в рекламных акциях, а в процессе работы сотрудников. Не считается рекламой оказание услуг по продвижению товаров, проведению инструктажей для персонала ресторанов по вопросу правильной работы оборудования. Цель данной деятельности не поддержание интереса к оборудованию и его производителю, а передача сотрудникам исполнителей новых навыков. Инструктажи рассчитаны на конкретных сотрудников торговых организаций - работников исполнителей. Действия сотрудников исполнителей, направленные на выполнение функций, связанных с передачей при проведении конкурсов (фестивалей, выставок, ярмарок, экспозиций) потребителям продукции бесплатных призов, отвечают требованиям пп. 19 п. 1 ст. 264 НК РФ и учитываются при налогообложении в полном объеме.

Постановление ФАС Центрального округа от 10.04.2012 по делу N А54-999/2011 по ООО "Товарный Двор Русской пивоваренной компании"

Холодильное оборудование общества использовалось торговыми предприятиями, реализующими продукцию общества, в целях обслуживания покупателей, расположено в местах продажи пива и считается предметом торгового оборудования. Надписи "Аристократ" и "Хмелефф" - это оформление холодильного оборудования, установленного изготовителем. Поэтому спорные надписи не относятся к рекламе пива. У общества не было правовых оснований для включения в состав расходов амортизационных отчислений холодильного оборудования по основанию, предусмотренному пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ. Спорные расходы общество вправе было учесть при определении налогооблагаемой прибыли по основанию, предусмотренному пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ, где определено, что к расходам, связанным с производством и реализацией, отнесены суммы начисленной амортизации.

Определение ВАС РФ от 24.04.2012 N ВАС-5257/12 по делу ООО "Элемент-Трейд"

Общество ранее использовало товарный знак безвозмездно. Позднее правообладатель (физическое лицо) уступил товарный знак иностранной компании за 8 млн руб. Далее товарный знак был передан по лицензионному договору кипрской компании, которая, в свою очередь, по сублицензионному договору передала право на его использование обществу. Инспекция доначислила налог на прибыль в связи с необоснованным включением обществом во внереализационные расходы вознаграждения в сумме 121 млн руб. за использование товарного знака по сублицензионному договору, заключенному с кипрской компанией. По мнению инспекции, переуступка товарного знака была мнимой, ее целью было получение обществом необоснованной налоговой выгоды в виде занижения базы налога на прибыль на суммы сублицензионных платежей. Суд, руководствуясь нормами ст. 252, пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ, указал, что у инспекции не было оснований для доначисления налога на прибыль, поскольку общество документально подтвердило несение затрат на сублицензионные платежи, а инспекция не доказала совершение обществом операций, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера.

Определение ВАС РФ от 25.04.2012 N ВАС-4876/12 по делу ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл"

Суд установил, что обязательство погашения процентов перед заимодавцем возникает не ранее, чем общество выплатит основную сумму займа. Следовательно, расходы в виде процентов до момента возврата основной суммы долга отсутствуют. Общество завысило убыток на сумму начисленных им процентов с учетом того, что общество не производило возврата основного долга по договорам займа.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.04.2012 по делу N А69-1128/2011 по ООО "ЛЭП-Строй"

Инспекция сочла, что общество (подрядчик) неправомерно включило во внереализационные расходы премии, выплаченные заказчику в соответствии с договором подряда за ввод объектов в эксплуатацию. Суд согласился с инспекцией и указал, что выплата премий заказчику не связана с получением дохода, поскольку получение дохода обусловлено надлежащим выполнением со стороны общества как подрядчика работ по строительству объектов. Не принят во внимание довод общества о стимулирующей природе выплаченной заказчику премии и обоснованности расходов. Перечисление премий заказчику по договорам подряда среди внереализационных расходов, связанных с производством и реализацией, не поименовано.

Постановление ФАС Уральского округа от 28.04.2012 по делу N А76-10510/11 по ОАО "Челябинский цинковый завод"

Инспекция полагала, что при отсутствии норм естественной убыли, документально не подтвержденного отсутствия хищения, нарушения правил хранения сырья налогоплательщик не имел права отнести в состав расходов в полном объеме сумму выявленной недостачи. Суд указал, что порядок отнесения на расходы потерь при хранении материальных ценностей не связывает право налогоплательщика на учет недостач только с фактами хищения, совершенного неустановленными лицами. Суд установил, что нормы естественной убыли различного цинкосодержащего сырья, в отношении которого была проведена инвентаризация, уполномоченным государственным органом не разработаны и не утверждены. Однако отсутствие таких норм не может лишить налогоплательщика права списать в состав расходов стоимость сырья, утраченного при прохождении производственного цикла.

Определение ВАС РФ от 25.04.2012 N ВАС-4876/12 по делу ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл"

Общество воспользовалось льготной налоговой ставкой, предусмотренной Законом Республики Татарстан "О налоге на имущество организаций", согласно которому налоговая ставка 0,1% устанавливается на имущество организаций, производящих синтетические и полусинтетические моторные масла, при условии, что доход от реализации произведенных моторных масел составляет не менее 70% общей суммы доходов, полученных в налоговом периоде. Суд установил, что общество неправомерно применило пониженную налоговую ставку, так как при расчете процентного отношения дохода от реализации синтетических и полусинтетических моторных масел в общей сумме доходов, полученных за отчетный период, не был учтен доход от реализации векселей, что привело к неправильному исчислению пропорции общей суммы доходов. Согласно классификации, предусмотренной ст. 248 НК РФ, к доходам организации относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы.

Решение ВАС РФ от 27.04.2012 N 1896/12 по ООО "Гид Луарэт Нуэль Восток"

ВАС РФ признал не соответствующим Конвенции и НК РФ и недействующим абз. 6 п. 5.3 Методических рекомендаций налоговым органам по применению положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций, утв. МНС России от 28.03.2003 N БГ-3-23/150, в соответствии с которым расходы, передаваемые головным офисом постоянному представительству, считаются понесенными в том периоде, когда они были фактически переданы. В результате исполнения оспариваемого предписания инспекция начислила представительству недоимку налога на прибыль, поскольку оно включило в расходы 2010 г. затраты, понесенные иностранной организацией в период с октября по декабрь 2010 г., переданные представительству письмом от 11.01.2011. В соответствии со ст. ст. 271, 272 НК РФ, если содержащаяся в соответствующем сообщении информация позволяет определить надлежащий налоговый (отчетный) период при применении метода начисления, доходы и расходы представительствами иностранных организаций признаются в том налоговом (отчетном) периоде, к которому они относятся.

Судебная практика: Налог на добавленную стоимость

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.04.2012 по делу N А26-4179/2011 по ГУ "Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Авансовые платежи не учитываются при расчете лимита выручки, с которым в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ связано освобождение налогоплательщика от обязанностей исчисления и уплаты НДС.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16055/11 по делу Управления муниципальным имуществом администрации городского округа "город Волжский" Волгоградской области

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом, вправе отчуждать и совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. Управление как орган местного самоуправления при реализации муниципального имущества не признается организацией-налогоплательщиком. Решив вопрос о порядке обложения НДС реализации муниципального имущества возложением налоговых обязанностей на налоговых агентов, НК РФ не установил правил, по которым облагается НДС реализация органами местного самоуправления физическим лицам муниципального имущества. Обязанность перечисления НДС в доход федерального бюджета возлагается на управление применительно к правилам п. 5 ст. 173 НК РФ: сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога. Управление счета-фактуры физическому лицу не выставляло, однако согласно договору обязанность перечисления НДС приняло на себя. Решение инспекции по начислению НДС обоснованно.

Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2012 по делу N А40-71490/11-107-305 по ОАО "Газпром газэнергосеть"

Инспекция сочла, что общество не включило в базу НДС штрафные санкции, полученные от покупателей за сверхнормативный простой предоставленных контрагентам цистерн в связи с поставкой сжиженного газа в специальной таре. Суд указал на отсутствие оснований для включения неустойки по договору в базу НДС. Исходя из положений ст. ст. 329, 330 ГК РФ, ст. ст. 40 и 154 НК РФ, суммы неустойки, полученной налогоплательщиком от контрагента по договору, не связаны с оплатой реализуемых товаров, поэтому не подлежат обложению НДС, в т.ч. по пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. Нарушение лимита нахождения цистерн после их прибытия на станцию назначения и, как следствие, нарушение сроков и обязанности возврата порожних цистерн на станцию отправления, предусмотренной договором и законодательством в области железнодорожного транспорта, влечет применение к покупателям меры гражданской ответственности в виде штрафа, исходя из времени простоя цистерн сверх установленных договоров лимитов. Спорные суммы не связаны с перевозкой или экспедированием и не могут быть расценены как услуги железнодорожной перевозки или плата, связанная с перевозочным процессом, поэтому обложению НДС не подлежат.

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 15483/11 по делу ОАО "Ульяновский моторный завод"

Суд отклонил довод общества о невозможности взыскания с налогового агента суммы не удержанного им налога, заявленный со ссылкой на ст. 24 НК РФ. По условиям договора с иностранной компанией в размер вознаграждения НДС не был включен, и при оплате работ общество не выплачивало компании эту сумму. Вне зависимости от условий заключенного с иностранным лицом договора неисполнение российской организацией обязанности удержания НДС из выплачиваемых контрагенту средств не освобождает ее от обязанности исчислить этот налог и уплатить его в бюджет. Указанной обязанности налогового агента корреспондирует право на применение вычета НДС в размере уплаченного налога в соответствии с п. 3 ст. 171 НК РФ. Правовая позиция о невозможности взыскания с налогового агента не удержанной им суммы налога, основанная на том, что обязанное лицо - налогоплательщик (пп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ), которому подлежит предъявление налоговым органом требования об уплате налога, в рассматриваемом случае неприменима, т.к. иностранное лицо в российских налоговых органах на учете не состоит.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.04.2012 по делу N А19-14168/2011 по ООО "Логистика"

Суд отказал в удовлетворении требований общества в связи с недоказанностью правомерности вычетов НДС по переданным в качестве вклада в уставный капитал общества объектам в связи с отсутствием реального восстановления этой суммы в бюджете учредителем общества.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16627/11 по делу ОАО "121 авиационный ремонтный завод"

ВАС РФ указал, что при отсутствии надлежащих документов для применения ставки НДС 0% налогоплательщик должен уплатить налог по ставке 18%. Завод не имел возможности подтвердить право на применение ставки 0% в отсутствие у него соответствующих документов, подлежащих представлению корпорацией. Поэтому завод исчислил и уплатил налог по ставке 18%. Удовлетворение требования корпорации о взыскании в качестве неосновательного обогащения суммы НДС, предусмотренного в договоре к оплате по ставке 18% вместо ставки 0%, допустимо при условии, если корпорация в срок, установленный п. 9 ст. 165 НК РФ, представляла заводу документы, необходимые для реализации им права на применение ставки 0%.

Судебная практика: Налоговый спор

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.04.2012 по делу N А43-16183/2011 по ООО "Бриз-Комфорт"

Определением суда первой инстанции обществу предложено предоставить встречное обеспечение в виде банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения. В установленный срок общество не представило встречного обеспечения, поэтому в предварительном судебном заседании от инспекции поступило ходатайство об отмене мер по обеспечению иска. Арбитражный суд определением удовлетворил ходатайство налогового органа и отменил меры по обеспечению иска. Постановлением апелляционного суда определение арбитражного суда отменено. Суд пришел к выводу, что отмена судом первой инстанции принятых ранее обеспечительных мер влечет нарушение баланса частных и публичных интересов, увеличивая для общества негативные последствия действия оспариваемого решения налогового органа. Суд кассационной инстанции согласился с этим и указал, что, обратившись в суд первой инстанции с ходатайством об отмене обеспечительных мер, инспекция не представила доказательств, свидетельствующих об изменении обстоятельств, послуживших основанием для применения обеспечительных мер, либо о появлении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость отмены принятых судом обеспечительных мер.

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 15129/11 по делу индивидуального предпринимателя С.В. Зыкова

По итогам рассмотрения управлением апелляционной жалобы решение инспекции было отменено. Управление усмотрело в действиях должностных лиц инспекции нарушение процедуры рассмотрения материалов выездной налоговой проверки, т.к. акт проверки и уведомление вручены неуполномоченному лицу. Впоследствии управление в целях контроля деятельности инспекции провело повторную выездную налоговую проверку предпринимателя. По ее результатам предпринимателю доначислены НДФЛ, НДС и ЕСН. Управление, отменив решение инспекции в порядке административного контроля, имело возможность известить предпринимателя о дате и месте рассмотрения материалов проверки, с участием предпринимателя рассмотреть эти материалы и по результатам принять новое решение. Подобные действия позволили бы защитить права предпринимателя, исключив повторную проверку за тот же период и по тем же налогам. Повторная проверка, хотя и оформлена управлением в соответствии с п. 10 ст. 89 НК РФ, фактически таковой не была. Целью ее проведения было доначисление налогов по обстоятельствам и правонарушениям, которые выявлены в результате первоначальной налоговой проверки. Таким образом, управление нарушило НК РФ.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.04.2012 по делу N А58-5391/2010 по ООО "Индголд"

Общество в связи с нарушением налоговым органом срока возврата НДС понесло убытки в виде уплаченных по кредитным договорам процентов за пользование заемными средствами и в виде взысканного судебным приставом исполнительского сбора за неуплату налогов. Убытки рассчитаны обществом как начисление процентов по кредитным договорам по ставке рефинансирования Банка России на суммы невозвращенного НДС по периодам просрочки. Суд отказал обществу во взыскании с налогового органа убытков, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между неправомерными действиями налогового органа по несвоевременному возврату НДС и понесенными обществом расходами. Общество не обосновало необходимости заключения кредитных договоров именно в связи с неполучением из бюджета НДС ссылками на показатели финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.). Размер заемных средств (64 млн руб.) превышает несвоевременно возмещенный инспекцией НДС (21 млн руб.). Исполнительский сбор не связан с действиями налогового органа и его решениями, признанными недействительными, и не может быть отнесен к убыткам, возмещение которых налоговым органом предусмотрено ст. ст. 16, 1069 ГК РФ.