пятница, 28 декабря 2012 г.

Поставили 100 руб. и выиграли 100 руб.? Заплатите за "азарт" 13 руб.

Минфин считает, что в целях расчета базы по НДФЛ выигрыш в букмекерской конторе на расходы на ставки не уменьшается. Тот же вывод применим и к выигрышу в лотерею. Иными словами, даже если вы потратили на покупку билетов 1000 руб. и в итоге выиграли 100 руб., то вам придется заплатить 13 руб. налога. Хотя по факту вы проигрались "в пух и прах".
Письмо Минфина России от 14.11.2012 N 03-04-05/4-1276

Действительно, выигрыши в азартных играх облагаются без вычета расходов на ставки. Сослаться на общее понятие дохода (выгоды) из ст. 41 НК РФ - вариант бесперспективный.
Другое дело, что выявить такой доход налоговикам будет сложно - букмекерские конторы и организаторы лотерей справки 2-НДФЛ на получателей выигрышей не отправляют. То есть установить личность любителей азарта налоговики смогут только в ходе выездной проверки букмекерской конторы или организатора лотереи.

Купили полуразрушенное здание - платите налог на имущество

Минфин не обрадовал организацию, которая для использования приобретенного здания должна вложить еще массу средств в его восстановление. В ответе на вопрос он сослался на ПБУ 6/01, которым предусмотрено принятие к учету в качестве ОС объектов, предназначенных для использования в хоздеятельности. О том, что объект может быть еще и не доведен до состояния, пригодного к использованию в планируемых целях, ведомство не обмолвилось.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-05-05-01/62

Вы, конечно, можете и не переводить здание на счет 01 и не платить налог до его восстановления. Но тогда возможны претензии налоговиков, которые придется оспаривать в суде. ВАС РФ уже сформировал для судов свое мнение в похожем споре. Он поддержал компанию - покупателя здания, которая не вводила его в эксплуатацию и не платила налог до приведения "покупки" в состояние, пригодное для использования (вела отделочные работы). При том что у продавца этого здания уже было разрешение на ввод его в эксплуатацию (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 N ВАС-4451/10).
Или, как вариант, можете признать здание подлежащим сносу или перепродаже. В таких ситуациях Минфин разрешает не платить налог с его стоимости (Письмо от 22.04.2008 N 03-05-05-01/24). Но тогда и использовать его в своей деятельности (в том числе в качестве склада) категорически нельзя!

За просрочку с бухотчетностью штраф "некомплектный" - по 200 руб. за форму

ФНС напомнила, что штраф в размере 200 руб. взыскивается за каждый несвоевременно представленный документ в составе отчетности (Пункт 1 ст. 126 НК РФ). То есть в общем случае налоговики могут выставить "счет" минимум на 600 руб. (за баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительную записку), а если компания подлежит обязательному аудиту - то еще на 200 руб. за аудиторское заключение.
Письмо ФНС России от 16.11.2012 N АС-4-2/19309

Кстати, служба не сделала "скидку" малым компаниям. Они могут сдавать (и по факту сдают) только баланс и отчет о прибылях и убытках. Так что и штраф для них должен быть всего 400 руб.

Требуйте чек, не отходя от кассы! Или не требуйте

Питерские налоговики своеобразно агитируют население помочь им с повышением кассовой дисциплины местных компаний и предпринимателей. Они заявляют, что "единственным подтверждением покупки является кассовый или товарный чек". И на этом основании призывают во всех ситуациях требовать от продавцов указанные документы, а при отказе "бить тревогу" - жаловаться налоговикам.
www.r78.nalog.ru

В большинстве случаев невыдача продавцом чека действительно наводит на подозрительные мысли относительно его порядочности и качества товара.
Но вообще-то кассовый чек, а равно и иные документы не являются единственно возможными доказательствами совершенной покупки. Ими в спорах по защите прав потребителей могут быть и показания свидетелей (Пункт 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Ну а продавцы-вмененщики, как известно, и вовсе не обязаны выдавать документы покупателям, если те сами их не попросят.

Остаток "отпускного" налогового резерва можно перенести на 2013 г.

Минфин при этом напоминает, что ориентироваться вы должны на суммы "неиспользованных отпускных", рассчитанных по правилам НК РФ, а не по правилам Трудового кодекса РФ.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-03-10/121

То есть если вы и в следующем году будете создавать такой резерв, то проверяйте его переносимый остаток: он должен быть равен сумме, определенной исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года. А далее смотрим (Пункт 4 ст. 324.1 НК РФ):
(если) остатка резерва не хватает - можно увеличить резерв и сумму "уточнения" включить во внереализационные расходы;
(если) остаток резерва больше, чем нужно, то 31 декабря разницу надо учесть как внереализационный доход.
Если же в 2013 г. ваша организация не будет формировать резерв в налоговом учете, то весь остаток надо включить в доходы в последний день 2012 г.

Налог и пени в одну платежку не пихать!

Саратовское УФНС напоминает, что на уплату налога и пени нужно оформлять разные платежки.
Ведь в одной платежке может быть указан только один КБК, а у налога и пени эти КБК в 14-м разряде отличаются ("1" - для налога и "2" - для пени).
www.r64.nalog.ru

Налоговики не упоминают самое главное: заплатив налог и пени одной платежкой, вы даже не сможете уточнить ее. Ведь частичное уточнение (переброска части уплаченной платежкой суммы на другой реквизит) просто не предусмотрено НК РФ. И пени вам придется доплачивать отдельно, а на излишнюю уплату налога оформлять зачет/возврат.
Кроме того, если речь идет о доплате налога и уплате пени при подаче уточненки, то не будет выполнено условие освобождения от штрафа (Пункт 4 ст. 81 НК РФ).

При получении от заказчика помещений в пользование налог не платим

По мнению Минфина, у исполнителя не возникает дохода в виде безвозмездно полученного права пользования, если помещения предоставлены заказчиком как раз для выполнения исполнителем обязанностей по договору.
Письмо Минфина России от 16.11.2012 N 03-03-06/1/589

Минфин обосновывает свой вывод так: доход есть, только если получатель не должен что-либо передать или сделать взамен. А в нашей ситуации очевидно, что исполнитель очень даже должен - выполнить работы или оказать услуги. При этом мы настоятельно рекомендуем обязанность заказчика предоставить имущество в пользование прописать в самом договоре.

Пособие при увольнении облагается НДФЛ только "в части" превышения трех зарплат

По мнению Минфина, именно так нужно читать неудачную формулировку нормы об "увольнительной" льготе из ст. 217 НК РФ. То есть, например, компенсационная выплата при увольнении в размере четырех средних месячных заработков облагается налогом не полностью, а только в размере одного заработка.
Письма Минфина России от 15.11.2012 N 03-04-06/1-322,
от 15.11.2012 N 03-04-06/1-323


Свежие разъяснения Минфина опровергают еще ряд заблуждений относительно действия льготы:
- нет, освобождение от НДФЛ не зависит от причины увольнения;
- да, освобождение действует в отношении любого сотрудника, а не только руководителя, его замов и главбуха.

Как учесть в расходах "неучитываемые" путевки работникам?

Минфин почти прямым текстом посоветовал работодателю не покупать эти путевки, а найти страховую компанию, полис ДМС которой покрывает санаторно-курортное лечение. В итоге работники окажутся на курорте (по показаниям врачей и за счет страховой компании), а стоимость страховок - в расходах на оплату труда.
Письмо Минфина России от 13.11.2012 N 03-03-06/4/108

Организация пыталась обосновать учет расходов на путевки ссылкой на пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ - там указано, в частности, и лечение работников от профзаболеваний. И если отправка работников в санатории производится по итогам медосмотров и компенсирует работу во вредных условиях, то почему бы и нет?
Налоговики уже давно сказали на это "нет" (Письмо УФНС России по г. Москве от 16.08.2006 N 20-12/72394). Зато Минфин, как видно, "нет" не сказал, но предложил более сложный вариант - с "посредником" в виде страховой компании. Кстати, НДФЛ и взносами в фонды такие страховки в пользу работников тоже при определенных обстоятельствах не облагаются (Подпункт 3 п. 1 ст. 213 НК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

ФНС "обнулила" сбербанковские справки 2-НДФЛ на заемщиков

Крупнейший банк страны, видимо, творчески подошел к трактовке НК РФ и на всех своих заемщиков, допустивших просрочки по кредитам, исправно отправил налоговикам справки о возникновении материальной выгоды. Раз вовремя не платите банку, то в качестве наказания заплатите НДФЛ государству.
Письмо ФНС России от 29.11.2012 N ЕД-4-3/20140@

ФНС вслед за Минфином признала, что в такой ситуации матвыгоды от экономии за пользование процентами у заемщиков не возникает. Ведь о бесплатном пользовании средствами речи не идет, наоборот, заемщик заплатит санкции в еще большем по сравнению со ставкой по кредиту размере.
Инспекциям поручено сторнировать все начисления по справкам Сбербанка за 2009 - 2011 гг. Так что если банк или налоговики уже потребовали от вас доплаты налога в подобной ситуации, можете не беспокоиться. Взыскания налога не будет.

Плата за право аренды помещений "прописалась" в расходах

Минфин еще раз подтвердил возможность учета в расходах платы за право заключения договора аренды помещений - так называемый арендный опцион. Естественно, при условии его обоснованности. Налоговики под ней, скорее всего, будут иметь в виду, в частности, и последующее заключение полноценного договора аренды.
Письмо Минфина России от 19.11.2012 N 03-03-06/1/600

Напомним, что гл. 25 НК РФ прямо предусмотрено включение в расходы платы за право аренды лишь земельных участков (Пункт 2 ст. 264.1 НК РФ). А вот насчет "опционов" на помещения до сих пор было лишь одно вразумительное разъяснение (Письмо Минфина России от 26.01.2011 N 03-03-06/2/16). Минфин при этом уклонился от ответа на вопрос о периоде признания расхода на "опцион" - при его уплате, единовременно при заключении договора аренды или же равномерно в течение всего срока аренды. На наш взгляд, его можно учитывать равномерно в периодах до подписания договора аренды, ведь это расход не на собственно аренду, а на покупку права аренды.

При замороженном за декларацию счете тоже можно платить зарплату

Минфин согласился с тем, что расходовать средства на зарплату с банковского счета можно и в ситуации, когда счет заблокирован за непредставление декларации.
Письмо Минфина России от 09.11.2012 N 03-02-07/1-285

Напомним, что совсем недавно он сделал такой же вывод относительно блокировки счета за недоимку (Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-02-07/1-279). Обязательное условие - ваша зарплатная платежка или чек на снятие средств должны поступить в банк раньше инкассового поручения налоговиков.
А вот чтобы рассчитаться с контрагентами, вам придется сначала все-таки решить все проблемы с инспекцией и добиться разблокировки счета.

воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Вмененщики обязаны выдавать чек или БСО при оказании услуг населению

По мнению подмосковных налоговиков, даже если заказчики услуг при расчете наличными не просят выдать им документ об оплате, вмененщик в общем случае обязан это сделать. И налоговики намерены штрафовать вмененщиков за "ненавязывание" бланков покупателям. Собственно, уже штрафуют и ссылаются на выгодную для себя судебную практику.
www.r50.nalog.ru

Действительно, выдавать БСО только по требованию покупателя - это "льгота" для прочих вмененщиков, не оказывающих услуги населению (если они вообще не освобождены от "кассовой повинности" в силу специфики деятельности) (Статья 2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). И суды действительно приходят к выводу, что при оказании услуг населению без применения ККТ выдача соответствующих бланков обязательна вне зависимости от требования покупателя (Определение ВАС РФ от 22.06.2012 N ВАС-7182/12).
Больше всего таких дел по перевозкам, где пассажиры бланки (билеты) почти никогда не требуют. Соответственно, и ловят на этом нарушении налоговики чаще всего именно перевозчиков.

Простили своему водителю штраф - удержите НДФЛ!

По мнению Минфина, штраф за нарушение, допущенное водителем служебного автомобиля, - это ущерб, причиненный работодателю. И если этот ущерб не будет возмещен, работник получит доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ. Речь идет о штрафах на организацию как на владельца транспортного средства, которые приходят по почте после фиксации нарушения видеокамерами (Статья 2.6.1 КоАП РФ).
Письмо Минфина России от 08.11.2012 N 03-04-06/10-310

Получается, что если взыскать с водителя штраф, то НДФЛ не будет, а если не взыскивать, то будет. Минфин при этом не учитывает, что штраф наложен на организацию, поэтому уплаченные суммы нельзя квалифицировать как доход работника. А привлечение работника к материальной ответственности - это право организации, а не обязанность (Абзац 6 ч. 1 ст. 22 ТК РФ). Так что вопрос очень спорный.

Налоговики за упрощенцев в течение года не ручаются

По мнению Минфина, инспекция не может заверить промежуточные книги учета доходов и расходов (по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев). Выведенные на бумагу электронные книги заверяются только по итогам календарного года (Пункт 1.5 Порядка, утв. Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н). Это означает, что инспектор даже при желании не сможет пойти навстречу упрощенцу.
Письмо Минфина России от 12.11.2012 N 03-11-11/339

Упрощенцам такие заверенные книги могут пригодиться для представления крупным клиентам (в подтверждение осмотрительности при выборе самого упрощенца в качестве контрагента) или кредитующим банкам (в подтверждение реальности и "белого" характера бизнеса), на что, собственно, и указывал в запросе в Минфин упрощенец. А раз заверенную промежуточную книгу им представить не получится, то остается убеждать контрагента или банк в своей "пушистости":
  • исполненными платежками на уплату авансовых платежей по УСНО и, к примеру, других налогов и взносов;
  • заверенной книгой за прошлый год и декларацией по УСНО за прошлый год с отметкой инспекции о ее принятии.

Регистрацию товарного знака за границей учитываем в прочих расходах

По мнению финансистов, это допустимо, даже если вы уже амортизируете такой НМА и затратили на его регистрацию за рубежом больше 40 000 руб. Ведь эти потраченные суммы - лишь дополнительные расходы на регистрацию уже существующего НМА, а не на создание нового актива.
Письмо Минфина России от 08.11.2012 N 03-03-06/1/579

Правда, безопаснее включать заграничные регистрационные платежи в расходы не единовременно, а равномерно в течение срока, на который выдано свидетельство.

Обновили свой сайт? Расходы учитывайте равномерно как прочие

По мнению финансистов, такое правило действует и в том случае, если сайт у вас учтен в качестве НМА. При этом период списания расходов на обновление вы должны определять сами.
Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-03-06/1/572

Если ваш сайт обновляется более-менее регулярно, например каждый квартал, то можно растягивать списание таких расходов на квартал.
А вот в случае единовременных существенных затрат на апдейт сайта единовременно их списать будет достаточно опасно - Минфин такое прямо не допускает и постоянно (в ситуации с аналогичными расходами) напоминает про принцип равномерности признания доходов и расходов.

Счет-фактура расходы не подтверждает. Пока...

По мнению финансистов, счет-фактура не является подтверждающим расходы документом, необходимы иные документы. Например, предпринимателям на общем режиме нужно иметь квитанции, чеки или выписки со счета.
Письмо Минфина России от 15.11.2012 N 03-04-05/8-1308

Похожее разъяснение ведомство выпускало и для компаний (Письма Минфина России от 03.11.2009 N 03-07-09/54, от 27.05.2011 N 03-03-06/1/314). Впрочем, возможно, что в будущем все изменится. Есть планы признать счет-фактуру первичным документом, который при наличии достаточных для определенного вида расходов реквизитов будет признаваться документом для принятия объектов к учету.

Проценты учитывайте по английской системе, даже если заем по европейской

По мнению Минфина, для расчета норматива по ст. 269 Налогового кодекса РФ нужно использовать фактическое число дней в календарном году, то есть 365 (или 366 дней для високосного года). Даже если кредитным договором предусмотрено использование для расчета процентов европейской или американской систем.
Письмо Минфина России от 12.11.2012 N 03-03-06/1/584

Имеется в виду ситуация, когда у вас договором предусмотрена уплата процентов за фактическое число дней пользования заемными средствами в определенном периоде (месяце, квартале, году), но годовая ставка процентов приводится к 360 дням (европейская или американская системы - ставка/360), а не к обычно используемым у нас банками и прочими кредиторами 365 дням (это как раз английская - ставка/365).

Доход от продажи домика в Альпах тоже не облагается НДФЛ

По мнению ФНС, на случаи продажи гражданами-резидентами имущества за пределами РФ распространяется тот же налоговый режим, что и при продаже имущества в РФ. То есть при сроке владения имуществом свыше 3 лет налог с дохода в РФ можно не платить.
Письмо ФНС России от 09.11.2012 N ЕД-3-3/4062@

И даже не декларировать такой доход российским налоговикам, что особенно ценно. Правда, будьте готовы документально подтвердить длительный срок владения, если налоговики выявят этот доход самостоятельно.

Расходы на передаваемые дилерам рекламки учитываются

По мнению финансистов, компании могут учитывать в "прибыльных" расходах затраты на изготовление рекламных брошюр, безвозмездно передаваемых дистрибьюторам для последующего распространения среди клиентов.
При этом под брошюрами можно понимать и буклеты, и листовки, которые прямо в НК РФ в качестве рекламных материалов не указаны. Расходы на них можно учитывать в размере фактических затрат, то есть без учета норматива.
Письмо Минфина России от 12.10.2012 N 03-03-06/1/544

По поводу допустимости учета (причем без норматива) расходов на буклеты и листовки разъяснений было уже предостаточно (Письмо от 16.03.2011 N 03-03-06/1/142). Но нас больше всего заинтересовало другое: в одном месте Минфин говорит о расходах на производство этой рекламы (например, на дизайн и печать), в другом же - о расходах на распространение. И несмотря на то, что в НК РФ указаны расходы на изготовление рекламных материалов, мы полагаем, что безопаснее будет списывать их как раз после передачи для распространения среди покупателей.

Денежные подарки "оттуда" тоже не облагаются НДФЛ

Имеется в виду получение переводов от физических лиц - нерезидентов из-за рубежа. НК РФ не ставит необлагаемый статус подарков в денежной форме в зависимость от статуса дарителя (резидент/нерезидент). Главное, чтобы даритель был физическим лицом, а не организацией (Пункт 17.2 ст. 217 НК РФ).
При этом в назначении перевода/платежа может быть указано как дарение, так и безвозмездная материальная помощь. Минфин считает, что это тоже соответствует дарению.
Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 03-04-05/4-1225

Впрочем, это не значит, что при существенных суммах или множестве переводов их получателем никто не заинтересуется. Заинтересуются, только не налоговики (у них пока нет доступа к банковской тайне непредпринимателей), а Росфинмониторинг и прочие "компетентные органы".

С заблокированного счета теперь можно платить зарплату

При условии, что ваши зарплатные платежка или чек поступили в банк раньше документа на уплату налога (например, инкассо из ИФНС или ваших же платежек на уплату налогов). Ведь платежи работникам имеют равную с платежами в бюджет очередность. А раз очередность та же, то действует календарное правило: кто первый встал, того и тапки (Постановление КС РФ от 23.12.1997 N 21-П).
Письмо Минфина России от 06.11.2012 N 03-02-07/1-279

Ранее Минфин был против выплаты зарплаты с заблокированного счета (Письмо Минфина России от 07.07.2011 N 03-02-07/1-229). И банки под угрозой штрафа с этим соглашались, рекомендуя "замороженным" клиентам побыстрее утрясти вопрос с неуплаченными налогами. В конце концов завести новый счет... Теперь, как видно, его мнение изменилось, и он согласен с выводами судов по спорам банков с инспекциями.
Впрочем, если счет заморожен из-за неподанной декларации, то все может остаться по-прежнему. То есть любые расходные операции до "разморозки" запрещены, а "разморозка" - только после сдачи декларации. Минфин прямо по этому поводу не высказался, хотя успешная для банков практика есть и тут (Постановление ФАС МО от 28.09.2010 N КА-А40/10420-10).

вторник, 11 декабря 2012 г.

Налоговые споры: арбитражная практика

Налогоплательщик, продающий товары через комиссионера, не платит ЕНВД, в данном случае применяется общая система налогообложения или УСН.
Поскольку налогоплательщик, продающий товары через комиссионера, является комитентом, он не занимается розничной торговлей. При таких условиях нет оснований для применения ЕНВД.
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 N 1098/12.

Если нормативно-правовой акт исполнительной власти был опубликован только в одном из официальных источников, то имеет ли место нарушение порядка его обнародования?
Речь шла о признании недействующим Приказа ФСФР России на том основании, что Приказ этот был опубликован только в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". В "Российской газете" он опубликован не был. По мнению заявителя, факт того, что документ не был опубликован в "Российской газете", свидетельствует о нарушении порядка обнародования, установленного Указом Президента РФ о порядке опубликования и вступления в силу актов главы государства, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Заявитель счел, что в связи с опубликованием оспариваемого Приказа с нарушением порядка обнародования этот документ не влечет за собой правовых последствий и у регионального отделения ФСФР России не было оснований для привлечения заявителя к ответственности за неисполнение упомянутого Приказа.
Наконец, источником информации об издании нормативных актов для заявителя является "Российская газета" и иных источников, в том числе справочных информационных систем, у него не имеется.
ВАС РФ указал, что по смыслу Указа Президента РФ официальным опубликованием нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти считается их размещение хотя бы в одном из указанных в нем источников - "Российской газете" или "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". Таким образом, оспариваемый акт не может быть признан недействующим лишь на том основании, что он не опубликован в "Российской газете". Тот факт, что заявитель не пользуется "Бюллетенем нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" в качестве источника информации о принятых правовых актах, не свидетельствует о нарушении порядка опубликования оспариваемого Приказа, а также прав и законных интересов заявителя.
В связи с этим оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.
Решение ВАС РФ от 19.09.2012 N ВАС-10330/12.

Получена лицензия на использование недр. Взамен недропользователь обязался вносить платежи на развитие региона, что закреплено в договоре на эксплуатацию месторождения.
Недропользователь счел эти положения незаконными и отказался перечислять средства. Задолженность по ним не относилась на расходы.
Обязанность по уплате отчислений признал суд. Налогоплательщик не стал разносить начисленные платежи по годам, а включил их совокупность в расходы при определении облагаемой базы в налоговом периоде, когда вступило в силу решение арбитража.
Суд не признал правильными действия налогоплательщика и пояснил, что недропользователь ошибочно освободил себя от обязанности по внесению средств. Ошибка должна быть устранена. Со ссылкой на ст. 54 НК РФ суд напомнил, что данные текущего года изменяются лишь в том случае, когда неизвестен период искажений. В данном случае период установлен, поскольку возможно определить сумму отчислений, которую стоило вносить за каждый год. Поэтому от организации требуется сдать уточненные декларации за те периоды, когда следовало начислить спорные платежи.
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 2449/12.

ВАС РФ проверил законность норм, регулирующих порядок прекращения или ограничения подачи электрической, тепловой энергии и газа организациям-потребителям, если поданные таким организациям топливно-энергетические ресурсы не оплачиваются.
Если к сетям подобной организации подключены абоненты, которые своевременно вносят плату, то данное юридическое лицо обязано по соглашению с энергоснабжающей или газоснабжающей компанией обеспечить подачу этих ресурсов в необходимых объемах.
ВАС РФ подтвердил законность данных норм. Этот порядок соответствует положениям ГК РФ и законодательству о газоснабжении и является льготным. Он распространяется:
- на организации, прекращение или ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов которым может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям;
- медучреждения;
- организации связи;
- объекты ЖКХ;
- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных предприятий;
- метрополитен.
По смыслу этих норм организация-потребитель обязана обеспечить подачу данных ресурсов подключенным к ее сетям абонентам, которые своевременно платят за них, в необходимых объемах.
Отношения по поводу поставок в такой ситуации должны быть урегулированы на основании соглашений между ресурсоснабжающими компаниями и организациями-потребителями.
Инициатива заключения такого соглашения и ответственность за неподачу ресурсов таким абонентам лежат на организации-потребителе.
Именно такая организация располагает сведениями о подобных абонентах и их численности.
Это соглашение обязательно. Оно должно предшествовать прекращению подачи газа, чтобы избежать нарушения прав указанных абонентов. Подобное соглашение носит гражданско-правовой характер, и его следует рассматривать как изменение сторонами условий ранее заключенного договора поставки. Поэтому оспариваемые нормы не нарушают права в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Решение ВАС РФ от 17.09.2012 N ВАС-9586/12.

Заявитель попросил признать недействующим отдельное Приложение к Постановлению Правительства РФ об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
По мнению заявителя, оспариваемое Приложение вступило в противоречие с принятыми позднее поправками в часть первую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он требует приведения уставов ООО, созданных до дня его вступления в силу, в соответствие с данными изменениями.
ВАС РФ не поддержал доводы заявителя и не счел их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Оспариваемым Приложением утверждена форма заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
Заявитель оспаривает данное Приложение в части отсутствия в названной форме строки, указывающей, что изменения вносятся в целях приведения устава в соответствие с Законом о внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
ВАС РФ согласился с очевидным, признав, что данная форма заявления в самом деле не содержит указанной строки. Однако в данном случае имеет место не несоответствие оспариваемого Приложения Закону, а пробел, который подлежит устранению путем издания компетентным органом исполнительной власти правового акта, дополняющего действующую форму соответствующей строкой.
Проблема в том, что суды не наделены полномочиями по понуждению органов исполнительной власти к изданию тех или иных актов. Иное означало бы выход за пределы их компетенции.
ВАС РФ выявил не противоречие оспариваемой формы законодательству, а ее неполноту. У органов исполнительной власти данное обстоятельство не вызывает неоднозначного толкования, так же как и у арбитражных судов, правоприменительной практикой которых устранена возникшая неопределенность.
Решение ВАС РФ от 11.09.2012 N ВАС-9698/12.

Органы надзора привлекли правонарушителя к ответственности с нарушением обратной силы закона. Иными словами, правонарушение имело место, но наказание последовало по новому закону, принятому уже после совершения правонарушения.
Прокуратура с участием специалиста МЧС России выявила в ходе проверки нарушение требований Закона о пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), строительных норм и правил.
По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) и передала материалы дела в суд.
По результатам их судебного рассмотрения должностное лицо проверяемой организации (сборного пункта военкомата) было признано виновным в совершении вмененного правонарушения, за это оно было подвергнуто судом административному штрафу. Нижестоящие суды признали законным привлечение правонарушителя к ответственности, и жалоба ушла уже в Верховный Суд РФ, который отменил судебные акты нижестоящих судов и признал привлечение подателя жалобы к ответственности незаконным.
Дело в том, что нижестоящие суды привлекли правонарушителя к ответственности с нарушением обратной силы закона. Правонарушитель был наказан по новому закону, принятому после совершения правонарушения, который предусматривает более строгое наказание. Новый закон отягчает ответственность, следовательно, он не имеет обратной силы и применяться не может.
Верховный Суд РФ прекратил производство по данному делу, поскольку истек срок давности привлечения правонарушителя к ответственности.
Постановление Верховного Суда РФ от 13.08.2012 N 18-АД12-19.

Налог на имущество исчисляется лишь по тому имуществу, которое пригодно к эксплуатации.
Об этом, в частности, говорится в п. 8 Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148. На этом же основании суд освободил налогоплательщика от уплаты налога на имущество, поскольку техпаспорт на приобретенную недвижимость подтверждал отсутствие водопровода, дверных проемов, а также иные моменты, которые исключали нормальную эксплуатацию здания. Суд сделал правильный вывод о том, что ИФНС незаконно требует исчислять налог на имущество с момента покупки объекта, который будет относиться к облагаемым после завершения работ, нужных для полноценного использования основного средства.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.09.2012 N А29-9832/2011.

Заемщики-контрагенты не погашали кредиты, и банк обратился в суд с требованием о расторжении кредитных соглашений.
Налоговая инспекция потребовала начислять проценты до дня возврата кредита. Суд пришел к выводу о том, что проценты, начисляемые по кредитам, увеличивают доходы банка до того дня, когда вступит в силу решение суда о расторжении договоров. Основной аргумент, на который можно сослаться в аналогичном случае, - это п. 6 ст. 250 НК РФ, который указывает на отнесение к доходам тех процентов, которые получены по договорам займа или кредита. Если договор расторгнут, то нет и возможности начислять проценты.
Постановление ФАС Уральского округа от 17.09.2012 N Ф09-7599/12.

Предприниматель - собственник магазинов начисляет ЕНВД, однако в рамках данного режима производится налогообложение только розничных продаж.
В рассматриваемом случае предприниматель оказывает дополнительные услуги - рекламирует товары поставщиков и обеспечивает их оптимальную выкладку. Эти услуги производятся на основании отдельного договора. Суд указал, что такие услуги не относятся к розничной торговле, следовательно, с выручки от услуг нужно платить налоги по общей либо упрощенной системе налогообложения.
Постановление ФАС Уральского округа от 10.09.2012 N Ф09-7956/12.

Полученный аванс в том же квартале возвращен несостоявшемуся покупателю. Следует ли в таком случае начислять НДС?
Суд признал, что нет. НДС определяется от налоговой базы (п. 1 ст. 52 НК РФ), которая, в свою очередь, рассчитывается по итогам каждого налогового периода (п. 1 ст. 54 НК РФ). Если на конец квартала нет задолженности по авансам, то нет и налоговой базы для НДС с авансов, и суд считает незаконным взимание НДС.
ФНС России высказывала другое мнение. Так, в Письме от 24.05.2010 N ШС-37-3/2447 разъяснено, что НДС начислить надо и в том же квартале его можно вычесть, если имеются документы на возврат предоплаты, а также на расторжение договора.
Постановление ФАС Центрального округа от 06.09.2012 N А35-11848/2011.

Инвентаризация выявила излишки товаров, и ИФНС потребовала увеличить внереализационные доходы, в то время как общая стоимость излишков равна выявленной недостаче, а количество обнаруженных и недостающих ценностей, их ассортимент сходятся.
Однако суд признал незаконным доначисление налога на прибыль. Излишек и недостача объясняются только несоответствием данных складского и бухгалтерского учета, по этой причине одни и те же ценности отражены по разным группам и наименованиям. Взаимный зачет выявленных ценностей и недостач допускается нормативно-правовыми актами по бухучету (п. 5.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, одобренных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49).
Очевидно, что излишки фактически отсутствуют и доначисление налога на прибыль незаконно.
Постановление ФАС Центрального округа от 11.09.2012 N А14-5815/2011.

Организация оплатила расходы по сайту (затраты по актуализации информации и иному обслуживанию сайта). По мнению ИФНС, неправомерно уменьшать облагаемую прибыль.
Суд, однако, решил по-другому, проанализировав нормы договора. Там присутствовала ссылка на сайт, а также было указано, что на нем публикуется информация, которая нуждается в обновлении, а именно:
- перечень точек, где обслуживаются покупатели;
- информация о дополнительных услугах налогоплательщика.
Все это наглядно демонстрирует использование сайта в предпринимательской деятельности. Таким образом, расходы на поддержание сайта должны быть учтены в расходах при исчислении базы по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 07.09.2012 N А41-26493/11.

Вычет "входного" НДС не ограничен периодом, когда получен счет-фактура и оприходован товар, и налогоплательщик вправе перенести вычет на более поздний период.
Суд подтвердил законность переноса вычетов, при одном лишь ограничении: с момента возникновения права на вычет до подачи декларации должно пройти не более трех лет (п. 2 ст. 173 НК РФ). Чиновники, отметим, считают по-другому (Письмо Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-08/186).
Постановление ФАС Центрального округа от 07.09.2012 N А35-12327/2011.

Организация доказала право на возмещение НДС, но не подала заявление о возврате средств. Налоговики сочли, что НДС не надо возвращать.
Суд указал, что решение о возврате принимается вместе с решением о возмещении, на следующий день поручение на возврат передается в казначейство. Об этом говорится в п. п. 7 и 8 ст. 176 НК РФ, и ничего не говорится о заявлении. О заявлении говорится в п. 6 ст. 176 НК РФ, но это упоминание актуально, если налогоплательщик требует зачислить деньги на определенный счет или когда нет информации, нужной для перевода средств.
Поскольку выяснилось, что все реквизиты расчетного счета организации были известны, то эта норма не применяется. Впрочем, заявление лучше направлять во избежание споров и проволочек. Хотя на то, что возврат производится и без заявления налогоплательщика, указывал и ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 N 14223/10).
Постановление ФАС Поволжского округа от 12.09.2012 N А55-30120/2011.

Установка ТВ-антенн: возможность перевода ЕНВД зависит от того, кому оказываются услуги.
Если налогоплательщик устанавливает телевизионные антенны физическим лицам, то эта деятельность относится к бытовым услугам и может быть переведена на ЕНВД.
Если заказчиком выступает организация, то услуги нельзя считать бытовыми, и ЕНВД не может применяться.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2012 N А43-31266/2011.

Контрагент налогоплательщика не погасил задолженность перед налогоплательщиком. Он исключен из ЕГРЮЛ.
Суд указал, что в этом случае надо увеличить расходы того года, когда выполнена запись о ликвидации. Кредитор не вправе произвольно определять период отражения затрат, следовательно, неправомерно уменьшать прибыль года, следующего за ликвидацией партнера.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2012 N А45-725/2011.

За нарушение поставщика неправомерно наказывать покупателя.
По результатам рассмотрения материалов дела выяснилось, что у поставщика отсутствовал кассовый аппарат, зарегистрированный в ИФНС, тем не менее он выдал чек на наличную оплату.
Это нарушение продавца (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ) на самом деле имело место, но оно не может быть основанием для отказа в принятии расходов покупателя.
Кроме того, издержки покупателя подтверждены не только платежными документами, но и другими доказательствами, в том числе накладными и показаниями свидетелей. Следовательно, при реальности затрат они правомерно уменьшают налогооблагаемую базу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2012 N А57-15852/2011.

Согласно договору между оптовым поставщиком и владельцем торговой сети последний оказывает услуги по прогнозированию объема продаж, необходимые для расчета оптимального объема поставок.
Суд признал, что такие расходы оправданны и уменьшают облагаемую прибыль оптового поставщика, поскольку обоснованность расходов устанавливает сам налогоплательщик (Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 320-О-П). Следует помнить, что на такого рода услуги следует составлять отдельный договор (ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ).
Постановление ФАС Московского округа от 04.09.2012 N А40-9474/12-140-44.

ИФНС предъявила штраф после того, как началась процедура банкротства.
Налоговая инспекция указала, что такой штраф относится к текущим платежам и его можно сразу взыскать с организации.
Суд, однако, счел иначе. Основанием для санкций является неуплата НДС за период, когда еще не было заявления о банкротстве, т.е. долг возник до возбуждения дела о банкротстве и он не может считаться текущим вне зависимости от срока его исполнения (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60).
Суммы штрафа должны быть включены в реестр требований кредиторов и взыскиваться в порядке, установленном Законом о банкротстве.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2012 N А65-31781/2011.

Налогоплательщику - медицинской организации пришлось доказывать свое право на освобождение от уплаты НДС. Как следует из материалов дела, часть бухгалтерских документов была утеряна по причине угона автомобиля.
По мнению налоговиков, общество не представило документы, подтверждающие заявленную льготу по НДС, поскольку документы, подтверждающие льготы, и были утеряны. На момент проверки утраченные документы налогоплательщиком не восстановлены, а ИФНС не была поставлена в известность о факте кражи. Более того, генеральный директор компании не обращался в правоохранительные органы по факту угона автомобиля.
Указанные обстоятельства и стали причиной для привлечения медицинского учреждения к ответственности.
На суде в свою защиту налогоплательщик представил иные документы для подтверждения факта оказания медицинских услуг:
- медицинские карты;
- договоры на оказание медицинских услуг;
- гарантийные талоны;
- выписки из историй болезни;
- лечебные планы;
- штатное расписание;
- документы отдела кадров;
- иные документы об оказании медицинских услуг - лабораторные наряды, акты и т.д.
Суд пришел к выводу о подтверждении заявителем факта оказания медицинских услуг населению и получения им выручки от оказания данных услуг в заявленных в налоговых декларациях суммах.
Постановление ФАС Московского округа от 19.09.2012 N А40-2536/12-75-11.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с иском к ИФНС о признании недействительным решения инспекции о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.
Налоговики указали, что на момент подачи компанией заявления о регистрации изменений относительно адреса местонахождения в нем были указаны недостоверные сведения, следовательно, оно лишено юридической силы и не может считаться представленным в установленном законом порядке.
Судебные инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований. Как подчеркнул ФАС Волго-Вятского округа, регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме документов, установленных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
Закон не обязывает ИФНС проводить проверки деятельности учредителей и правовую экспертизу документов, представленных на государственную регистрацию.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.09.2012 N А43-15360/2011.