вторник, 10 декабря 2013 г.

Арбитражная практика от 09.10.2013

Страхователь потребовал признать незаконность взыскания пеней по причине того, что орган ПФР пропустил срок взыскания взносов.
"Пенсионщики" взыскали пени во внесудебном порядке, при этом должен был быть соблюден двухмесячный срок взыскания для взносов (ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"). Пропуск этого срока делает взыскание пеней неправомерным. Более того, ВАС РФ указал, что нижестоящие суды в нарушение положений АПК РФ (ч. 1 ст. 65, ч. 4 и 5 ст. 200 АПК РФ) освободили управление ПФР от обязанности доказать наличие установленных законом оснований для начисления и взыскания спорной суммы пеней, возложив на предпринимателя обязанность доказывания отсутствия этих обстоятельств.
Наконец, управление ПФР при непринятии решения о взыскании денежных средств в двухмесячный срок могло взыскать их, только обратившись в суд. Таким образом, постановление о взыскании упомянутой суммы пеней за счет имущества плательщика страховых взносов вынесено с нарушением Закона N 212-ФЗ.
Возможность взыскания пеней, начисленных на задолженность, срок взыскания которой истек, может возникнуть у фонда лишь в случае своевременного принятия им мер к взысканию в судебном порядке этой задолженности и предъявлению к исполнению судебного акта.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N 333/13.

Налоговики сочли, что организация неправомерно использовала нулевую ставку налога на прибыль по выдаваемым дивидендам и в такой ситуации следует взыскать налог, штраф и пени.
Учредитель обладает не менее 50% от уставного капитала более 364 дней. Следовательно, к выплаченным ему дивидендам применяется ставка налога на прибыль 0% (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Суд указал, что применение нулевой ставки не зависит от периода получения прибыли, поскольку использование нулевой ставки основано на ст. 284 НК РФ.
Кроме того, неправомерно обязывать налогового агента осуществлять погашение возможных долгов. Общество в данном случае является не налогоплательщиком, а налоговым агентом. Таким образом, общество при неудержании им суммы налога с дохода, выплаченного налогоплательщику - российской организации, при условии, что применение ставки 0% по налогу на прибыль в отношении спорного дохода было бы признано судами необоснованным, подлежало привлечению к ответственности по ст. 123 НК РФ без доначисления ему суммы неудержанного налога.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 N 18087/12.

Налогоплательщик потребовал вернуть переплату по налогу, со дня перечисления которой прошло более трех лет. Налоговая инспекция отказала, сославшись на нарушение срока, отведенного для подачи заявления о возврате.
Налогоплательщик подал уточненную декларацию по налогу на прибыль, в которой возросла сумма затрат и уменьшен начисленный налог. Подано заявление о его возврате, но инспекция отказала в этом, ссылаясь на необходимость проведения камеральной налоговой проверки; более того, налоговики вынесли решение о выездной проверке.
Президиум ВАС РФ удовлетворил заявление налогоплательщика, поскольку после принятия ИФНС решения о зачете спорная сумма подлежит квалификации как излишне взысканная. К ней применяется ст. 79 НК РФ. Таким образом, срок на возврат спорной суммы подлежал исчислению с учетом п. 3 ст. 79 НК РФ, согласно которому начало течения данного срока определено моментом, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте излишнего взыскания налога, или со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.06.2013 N 17231/12.

Произведены улучшения арендованного имущества - по утверждению арендатора, необходимые исключительно для его работы. Поскольку улучшения необходимы для арендатора, то налоговики неправомерно заявляют о том, что имела место передача улучшений арендодателю и что следует уплатить НДС.
В арендованном магазине арендатор за свой счет установил систему вентиляции, не подлежащую демонтажу. Никаких услуг арендодателю арендатор не оказывал, установка кондиционеров была необходима для нормальной деятельности самого арендатора.
Суд поддержал налоговиков, указав, что независимо от целей, с которыми производились улучшения, после расторжения договора аренды неотделимые улучшения переданы арендодателю, и это - основание для начисления НДС. По результатам оценки материалов дела было установлено, что договором аренды нежилых помещений не предусмотрено возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений по истечении срока аренды или при прекращении действия договоров.
Безвозмездная передача неотделимых улучшений арендуемого имущества в целях гл. 21 НК РФ признается реализацией.
Следовательно, неотделимые улучшения, произведенные налогоплательщиком в период действий договоров аренды и переданных арендатору после завершения арендных отношений, образуют самостоятельный объект налогообложения по НДС.
Определение ВАС РФ от 05.08.2013 N ВАС-10058/13.

Пониженные ставки взносов во внебюджетные фонды применяются в целом по организации, а не только по отдельным сотрудникам.
Аптека, работающая на ЕНВД, снижает взносы по всем работающим, поскольку вправе использовать льготу по взносам во внебюджетные фонды (п. 10 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ), т.е. уменьшить ставку пенсионных взносов с 26 до 20%, освободиться от взносов в фонды социального и медицинского страхования (ч. 3.4 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Суд признал неправомерными требования проверяющих относительно того, что пониженные ставки применяются исключительно для сертифицированных специалистов, работающих в организации.
Фармацевтическая деятельность - это комплекс услуг по розничной торговле лекарственными препаратами, их отпуску, хранению, перевозке. Очевидно, что наряду с лицами, имеющими фармацевтическое образование, в такой деятельности участвуют и иные работники аптечной организации.
Данные работники, непосредственно не оказывающие фармацевтические услуги, а исполняющие иные функции, направленные на обеспечение нормальной работы аптечной организации, также участвуют в осуществлении фармацевтической деятельности. Поскольку в льготируемой деятельности принимают участие все сотрудники, то общее снижение взносов правомерно, указал суд.
Определение ВАС РФ от 29.08.2013 N ВАС-11099/13.

Налоговики сочли передачу подарков операцией, облагаемой НДС, и начислили налог. А поскольку в декларации не были указаны вычеты, то в них было отказано.
Налоговая инспекция обвинила налогоплательщика в занижении налоговой базы ввиду неучета при ее определении стоимости детских новогодних подарков, переданных обществом безвозмездно своим работникам. Сочтя вручение подарков реализацией, налоговики определили их стоимость на основании счетов-фактур, товарных накладных от поставщиков, доначислили спорную сумму НДС, при этом отказав в применении налоговых вычетов сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении товаров, со ссылкой на несоблюдение обществом заявительного порядка их применения и неучет указанных вычетов в налоговых декларациях. Организация обратилась в суд с требованием применить вычеты. Нижестоящие суды отказали налогоплательщику, сославшись на заявительный порядок реализации налогоплательщиком указанного права на вычеты, и, как указал ВАС РФ, необоснованно признали законным отказ инспекции в применении налоговых вычетов сумм НДС, уплаченных обществом при приобретении товаров.
ВАС РФ указал также, что инспекцией при определении в ходе выездной налоговой проверки размера недоимки по налогу на добавленную стоимость вследствие квалификации спорных операций как подлежащих обложению этим налогом было допущено нарушение п. 1 ст. 173 НК РФ, выразившееся в отказе уменьшить исчисленную сумму налога на соответствующие налоговые вычеты при том условии, что спор относительно права общества на применение этих вычетов и их размера отсутствовал.
У инспекции не было препятствий для определения действительного размера налоговой обязанности ввиду того обстоятельства, что сумма недоимки рассчитывалась в том числе на основании счетов-фактур, в которых были отражены суммы предъявленного продавцом товара налога.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 N 1001/13.

Можно ли учесть при налогообложении прибыли затраты на ремонт имущества, арендованного у физического лица.
По общему правилу можно учесть затраты на ремонт арендованного амортизируемого имущества (п. 2 ст. 260 НК РФ), но, по мнению ИФНС, к амортизируемому имуществу не относится объект, арендованный у физического лица, не зарегистрированного в качестве предпринимателя, поскольку он не начисляет амортизацию.
Указанные расходы подтверждены необходимыми документами, направлены на достижение экономического эффекта: при выполнении работ созданы необходимые условия для эксплуатации помещения в качестве офиса, осуществлены работы по противопожарной безопасности. Следовательно, затраты общества правомерно учтены при исчислении налога на прибыль. Статья 260 НК РФ разрешает единовременно относить в расходы затраты, связанные с ремонтом основных средств, а ИФНС не доказала, что произведенные работы не могут относиться к ремонту, а носят капитальный характер и должны относиться в расходы через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ).
Кроме того, ИФНС не привела ни одного основания, из которого бы следовало, что в результате произведенного ремонта изменилось технологическое или служебное назначение помещения, появились новые качества. Заметим, что такая позиция налоговиков противоречит и позиции Минфина России, высказанной, в частности, в Письме от 13.12.2010 N 03-03-06/1/773.
Постановление ФАС Поволжского округа от 08.08.2013 N А65-24102/2012.

Платежи по договору на медицинское обслуживание работников были внесены после окончания действия договора. Налоговая инспекция признала, что они не должны учитывать при расчете облагаемой налогом прибыли.
В договоре со страховой компанией было предусмотрено, что страховая премия перечисляется равными долями в течение всего срока действия договора.
Действие данного договора добровольного медицинского страхования и дополнительных соглашений к нему прекращается в случае, если страхователь не уплатил всю сумму страховой премии в установленный договором срок.
Между тем страховая премия была уплачена после окончания действия договора страхования в следующем налоговом периоде. Следовательно, ни договора, ни документов, подтверждающих продление сроков действия указанного договора, налогоплательщиком не было представлено (по причине их отсутствия).
Поскольку из п. 6 ст. 272 НК РФ следует, что наличие действующего договора - обязательное условие для признания расходов и это условие не выполнено, то нет оснований для учета спорной суммы страховой премии в составе расходов по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.08.2013 N А33-12537/2012.

Арбитражный управляющий вправе применять упрощенную систему налогообложения.
По-иному решили налоговики: поскольку арбитражный управляющий - не предприниматель, то он не вправе работать на УСН и обязан начислять НДФЛ со всех доходов.
Начиная с 2011 г. деятельность арбитражного управляющего не требует регистрации в качестве предпринимателя (ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ).
На основании этого чиновники посчитали, что доходы от такой деятельности не относятся к предпринимательским, к ним нельзя применять УСН и следует начислять НДФЛ (Письмо Минфина России от 16.02.2012 N 03-11-09/9).
В то же время нет никаких препятствий для регистрации арбитражного управляющего в качестве предпринимателя, и если предприниматель осуществляет свою деятельность по делам о банкротстве в качестве арбитражного управляющего, то нет никаких препятствий для применения УСН.
НК РФ четко устанавливает, что не вправе применять УСН нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований (пп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Понятие "арбитражный управляющий" НК РФ не определено, т.е. арбитражные управляющие - не особая категория налогоплательщиков. Вопросы налогообложения арбитражных управляющих действующим налоговым законодательством прямо не регулируются.
Запрет на применение УСН для арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства и получении соответствующего вознаграждения отсутствует.
Постановление ФАС Центрального округа от 14.08.2013 N А09-5686/2012.

Допрос свидетелей и осмотр проведены не налоговыми органами, а правоохранительными. Налогоплательщик счел, что такие доказательства не могут учитываться для налогового контроля.
Победа налоговиков была ожидаемой: информация (протоколы допроса свидетелей и результаты осмотра помещения) получена в рамках оперативно-разыскной деятельности, ее использование закону не противоречит и она не опровергнута.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.08.2013 N А43-25611/2012.

По окончании налоговой проверки компания доплатила доначисленный НДС. Позднее была доказана незаконность доначислений. Налогоплательщик потребовал вернуть НДС и перечислить проценты за неправомерное взыскание, а налоговики отказали в уплате процентов по причине того, что доначисление было сделано добровольно.
Налогоплательщики имеют право на своевременный возврат (зачет) сумм излишне взысканных налогов и пеней, а налоговый орган обязан осуществлять возврат излишне взысканных сумм налогов и пеней (пп. 5 п. 1 ст. 21, пп. 7 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога (п. 5 ст. 79 НК РФ). Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования Банка России.
Суд указал, что право налогоплательщика на выплату процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога, не может ставиться в зависимость от формы возмещения сумм налога (возврат или зачет). Отклонены доводы налогового органа об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для начисления процентов, поскольку спорные суммы налога уплачены обществом добровольно.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16551/11 указано, что оценка сумм налогов как излишне уплаченных или излишне взысканных в целях применения положений ст. ст. 78 и 79 НК РФ должна производиться в зависимости от основания, по которому было произведено исполнение налоговой обязанности, признанной в последующем отсутствующей.
А именно: было ли оно произведено на основании налоговой декларации, в которой спорная сумма налога была исчислена налогоплательщиком самостоятельно, либо на основании решения, принятого налоговым органом по результатам налоговой проверки.
Способ исполнения указанной обязанности (добровольно или принудительно) правового значения не имеет.
Более того, субъект налоговых правоотношений, самостоятельно исполнивший решения налоговых органов, как законопослушный участник этих правоотношений не может быть поставлен в условия худшие, нежели субъект, решения налоговых органов в отношении которого исполнялись принудительно.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.08.2013 N А42-6685/2012.

Заключив договор субаренды, организация неправомерно завысила свои расходы, поскольку она могла арендовать имущество напрямую у собственника.
Владелец недвижимости передал ее в аренду предпринимателям, которые подписали договоры субаренды с налогоплательщиком, при этом арендная плата возросла в 2,5 раза. Но он связан с хозяином помещений и мог арендовать имущество напрямую. Значит, разница между платой субарендатора и арендатора - необоснованные затраты. Так решила инспекция.
Суд установил, что более низкая цена для индивидуальных предпринимателей по сравнению с ценой, установленной индивидуальными предпринимателями для общества, объясняется тем, что индивидуальные предприниматели за свой счет осуществляли ремонт помещений, принадлежащих ООО. То есть имеет место возмещение затрат предпринимателей за счет снижения для них арендной платы.
Довод о том, что общество имело возможность арендовать спорные помещения по значительно более низкой стоимости, несостоятелен, поскольку ИФНС не представила доказательств в подтверждение данного довода.
После сопоставления условий договоров стало очевидно, что при субаренде действительно были снижены затраты на ремонт арендуемых помещений, а сами спорные сделки не опровергнуты. Следовательно, расходы были оправданны.
Постановление ФАС Московского округа от 14.08.2013 N А40-121488/12-90-605.

Налоговики заявили о незаконности вычета по причине того, что истек трехлетний срок со дня учета имущества по счету 08. По мнению налогоплательщика, три года следует определять со дня отражения объекта по счету 01.
Суд встал на сторону налоговиков, указав, что закон не связывает применение вычета с оприходованием по счету 01.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что право на применение налоговых вычетов по указанному оборудованию возникло у него не ранее IV квартала 2011 г. в связи с принятием оборудования к учету в качестве основного средства на счете 01 "Основные средства", судом кассационной инстанции во внимание не принимаются.
Налоговое законодательство не связывает применение налогового вычета с оприходованием товаров на каком-либо определенном счете Плана счетов. Для целей применения налоговых вычетов значение имеет факт принятия товара к учету в соответствии с правилами бухгалтерского учета, что состоялось в рассматриваемом случае в IV квартале 2007 г.
Постановление ФАС Уральского округа от 12.08.2013 N Ф09-6991/13.

Организация опоздала с подтверждением основного вида деятельности, из-за чего были увеличены взносы на страхование от несчастных случаев, которые были определены по наиболее опасному из заявленных в уставе.
Поскольку заявителем в установленный законом срок не были представлены документы, подтверждающие вид его деятельности, определение вида деятельности было произведено органом социального страхования самостоятельно, исходя из того вида деятельности, осуществляемой страхователем, который относится к наиболее высокому классу профессионального риска.
Определение класса профессионального риска и установление тарифа отделением Фонда социального страхования произведены исходя из вида экономической деятельности заявителя - аренда строительных машин и оборудования.
Суд указал, что при определении класса профессионального риска следует исходить из осуществляемых видов экономической деятельности, а не только на основании документов, в которых указаны сведения о видах экономической деятельности страхователя (учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц).
Единственным видом деятельности заявителя с момента создания является организация перевозок грузов (5-й класс профессионального риска, страховой тариф 0,6%).
Кроме того, сотрудники ФСС РФ не представили доказательств, что фактически осуществляемой предприятием деятельностью является вид деятельности по коду ОКВЭД 71.3 "Аренда строительных машин и оборудования" (22-й класс, страховой тариф 3,4%).
Постановление ФАС Московского округа от 14.08.2013 N А40-124554/12-107-610.

Налоговики сочли, что поскольку прошло более трех лет со дня возникновения просроченной задолженности перед партнерами и истек срок давности, то следует увеличить облагаемую прибыль.
Прошло уже более трех лет с тех пор, как организация не рассчиталась со своими контрагентами. Поскольку просроченная задолженность уже не может быть взыскана, то следует увеличить внереализационные доходы, заявила ИФНС.
Однако налогоплательщик сумел убедить суд в своей правоте, предъявив акты сверки расчетов, подписанные с каждым из партнеров. Таким образом, имеет место признание долга, что прерывает срок исковой давности (ст. 203 ГК РФ), и расчет начинается заново, со дня подписания акта сверки. В день подписания актов течение срока исковой давности прервалось и началось заново.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.08.2013 N А56-38317/2012.

пятница, 15 ноября 2013 г.

Арбитражная практика по налоговым спорам

ВАС РФ разъяснил процедуру оспаривания нормативно-правовых актов.
ВАС РФ рекомендовал учитывать, что акты об утверждении (принятии) генпланов поселений, городских округов, схем территориального планирования носят нормативный характер и не являются нормативными актами об утверждении проектов планировки и межевания территории, об установлении границ зон с особыми условиями использования территории, о резервировании земель для публичных нужд.
В случае если федеральный закон предусматривает обжалование нормативных правовых актов в судебном порядке, заявления о признании их недействующими не подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
Если же федеральный закон устанавливает, что такие акты обжалуются в арбитражном суде организациями и индивидуальными предпринимателями, то они вправе подать соответствующее заявление.
Если федеральный закон устанавливает, что дела об оспаривании нормативно-правовых актов относятся к компетенции арбитражного суда, при этом не указаны лица, которые вправе обратиться с соответствующим заявлением, то такие споры рассматриваются в арбитражном суде независимо от того, кто обратился с заявлением.
Приостановление акта в качестве обеспечительной меры не предусмотрено. В случае если суд установит, что оспариваемый акт принят с нарушением полномочий, акт может быть признан недействующим без исследования иных обстоятельств, в том числе и без проверки его содержания. В то же время нарушение требований к форме акта, порядку его принятия и (или) введения в действие не является основанием для прекращения производства по делу.
Арбитражный суд может выйти за пределы заявленных требований, и если оспариваемый акт противоречит иному нормативно-правовому акту, не указанному заявителем, то акт признается недействующим по этому основанию.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов".

Пленум ВАС РФ выпустил новые разъяснения по применению части первой НК РФ.
Из интересных моментов: недоимка, задолженность по пеням и штрафам признаются безнадежными ко взысканию в том числе и тогда, когда судом принят акт, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскать их в связи с истечением установленного для этого срока. Соответствующее судебное разбирательство может начаться по инициативе как налогового органа, так и налогоплательщика.
Запись о задолженности исключается из лицевого счета налогоплательщика исключительно на основании судебного акта.
Отсутствие недоимки по задекларированному налогу либо суммы налога к уплате по декларации не освобождает от ответственности за непредставление декларации в срок.
Налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за неуплату или неполную уплату налога, если у него имелась переплата по тому же налогу в размере, превышающем или равном сумме занижения, и она не была зачтена в счет иных его задолженностей. В случае если переплата была меньше суммы заниженного налога, налогоплательщик освобождается от ответственности в соответствующей части.
Помещения и территории, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода (прибыли), могут осматриваться только в рамках выездной налоговой проверки. Налоговый орган вправе извещать о месте и времени рассмотрения материалов налоговой проверки в том числе посредством телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации".

Сотрудники ФСС РФ сочли, что работодатель неправомерно завысил пособие для совместительницы, которая ушла в декрет (пособие было определено от полного оклада).
Суд встал на сторону отделения ФСС РФ. Дело в том, что сотрудница трудилась в двух организациях и, следовательно, не могла работать более четырех часов в день (ст. 284 ТК РФ), т.е. в целях исчисления пособия необходимо учитывать средний заработок, исчисленный от 50% оклада.
Совместительница была принята на должность главного бухгалтера с ненормированным рабочим днем, заработной платой 30 000 руб., премией по итогам года в размере двух окладов. По основному месту работы сотрудница также трудилась главным бухгалтером. В третью фирму она была принята на должность главного бухгалтера как внешний совместитель.
Расчет пособия по нетрудоспособности в связи с беременностью и родами произведен страхователем исходя из максимального среднедневного заработка.
Суд указал, что совместитель, если он не приостановил работу по основному месту работы, при работе по совместительству фактически работает на условиях неполного рабочего времени. Таким образом, работа по совместительству не могла превышать четырех часов в день и половины месячной нормы рабочего времени в течение одного месяца, а расчет пособия по беременности и родам должен производиться из размера заработной платы главного бухгалтера, соответствующего 0,5 ставки.
Определение ВАС РФ от 29.07.2013 N ВАС-9418/13.

Сотрудники ФСС РФ посчитали, что поскольку зарплата работницы, впоследствии ушедшей в декретный отпуск, превышает доход руководителя, налицо необоснованное завышение суммы, с которой исчисляется декретное пособие.
У предпринимателя были два наемных работника: директор и юрист.
Поскольку при проверке было установлено, что директор получал сначала 20 000 руб., а потом 10 000 руб., тогда как у юриста заработная плата составляла 30 000 руб., то, по мнению фонда, действия предпринимателя и юриста были направлены на неправомерное получение за счет средств социального страхования завышенного размера пособия по беременности и родам последней путем преднамеренного завышения ей заработной платы перед наступлением отпуска по беременности и родам.
Суд установил, что директор фактически таковым не является, работает не ежедневно, получает зарплату согласно отработанному времени. Решения вопросов организационного характера, помимо юридической работы, были также возложены на юриста, чем и объясняется разница в заработной плате.
Суд встал на сторону предпринимателя, поскольку было доказано, что предприниматель выполнил все условия для возмещения страхователю расходов по обязательному социальному страхованию. А именно:
- между страхователем и застрахованным лицом имелись трудовые отношения;
- наступление страхового случая подтверждено листком нетрудоспособности;
- документально подтверждена выплата пособия застрахованному лицу.
Кроме того, заработная плата юристу была повышена за одиннадцать месяцев до наступления страхового случая, т.е. за четыре-пять месяцев до наступления беременности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 N 16549/12.

Управление Пенсионного фонда сочло, что поскольку путевки для детей сотрудников и материальная помощь выданы в рамках трудовых отношений, то необходимо начислить взносы во внебюджетные фонды.
Речь шла о выдаче путевок для детей сотрудников, а также о выдаче материальной помощи к юбилею.
По результатам проведенной выездной проверки сотрудники ПФР установили, что в базу для начисления страховых взносов обществом не включены стоимость компенсаций путевок в детский лагерь детям сотрудников, а также материальная помощь в связи с юбилеем.
Поддерживая работодателя, суды верно указали, что спорные выплаты не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы, не являются стимулирующей или компенсирующей выплатой, вознаграждением, элементами оплаты труда и не подлежат включению в расчетную базу для начисления страховых взносов, то есть не были связаны с трудовыми отношениями (ст. ст. 15, 57, 129 ТК РФ, ст. ст. 7 - 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования").
Определение ВАС РФ от 05.07.2013 N ВАС-8283/13.

Предприниматель, работающий на "упрощенке", реализовал объект недвижимости, не указав доход от продажи данного объекта в декларации. Предприниматель посчитал, что имела место реализация личного имущества, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Проблема заключалась в том, что объект ранее использовался для бизнеса. Суды установили, что налоговым органом правомерно учтен доход от реализации нежилых помещений, использовавшихся налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Налогоплательщик не вправе заявить имущественный налоговый вычет в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.07.2013 N ВАС-9586/13.

Банк, выступавший в качестве налогового агента, не удержал налог на прибыль, вследствие чего налогоплательщику были начислены пени и штраф - по мнению организации, незаконные, поскольку налоговая инспекция не учла имеющуюся переплату по налогу на прибыль.
Банк не удержал налог на прибыль с иностранного контрагента и был оштрафован по ст. 123 НК РФ за неисполнение обязанностей налогового агента. Также были начислены пени. По мнению банка, ИФНС незаконно проигнорировала переплату по налогу на прибыль.
Однако суд указал, что банк совершил противоправное деяние, а вопрос о зачете сумм излишне уплаченного банком налога на прибыль в счет погашения задолженности по пеням и штрафам разрешается ИФНС самостоятельно на этапе исполнения ее решения в соответствии со ст. 101.3 НК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 N 15638/12.

Налоговая инспекция запросила выписку по счетам одного из клиентов банка, сославшись на то, что между проверяемой организацией и клиентом банка имелись хозяйственные отношения. Банк отказался представить требуемую информацию, поскольку посчитал, что проверка, проводимая не у клиента банка, а у третьего лица, - не основание для того, чтобы требовать выписки по счету клиента.
Принципиальный банк был оштрафован по ст. 135.1 НК РФ за непредставление запрошенной справки об остатке на счете клиента.
Однако суд отменил санкции, сочтя, что такой запрос противоречит НК РФ (п. 2 ст. 86 НК РФ).
Суд указал, что выписка по операциям на счете клиента в банке могла быть запрошена инспекцией у банка, если в отношении данного клиента банка ИФНС проводит мероприятия налогового контроля. В этом случае банк обязан предоставить соответствующую информацию инспекции по ее мотивированному запросу. Это следует из п. 2 ст. 86 НК РФ, на это также было указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 10407/08.
Определение ВАС РФ от 24.07.2013 N ВАС-8968/13.

Налоговики указали, что нет оснований для предоставления стандартного налогового вычета, поскольку сотрудники работают не с начала года и не предъявили справки с прошлой работы.
На основании п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.
В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые вычеты предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты.
Налоговым органом не установлен факт того, что сотрудники, начавшие работу не с первого месяца налогового периода, фактически воспользовались правом на стандартные вычеты по предыдущему месту работы. Обстоятельства, связанные с получением работниками предприятия доходов по другим местам работы, налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки не устанавливались.
Следовательно, не доказано, что физические лица получали доход у других работодателей. Поэтому не установлено, что доход превышает сумму, при которой невозможен вычет. Доначисление НДФЛ и пени признано неправомерным.
Постановление ФАС Московского округа от 18.07.2013 N А40-54007/12-91-301.

Общество нарушило семидневный срок для оповещения органа ПФР о закрытии расчетного счета и было оштрафовано по ст. 46.1 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Основанием для привлечения общества к ответственности явился вывод фонда о том, что обществом нарушен срок представления сведений о закрытии счета в банке.
Семь дней отсчитываются не ранее получения сообщения банка об открытии (закрытии) счета. Суд установил, что налогоплательщик не располагал достоверными сведениями о закрытии своего расчетного счета.
При таких условиях суд сделал правильный вывод о том, что в данном случае отсутствует вина общества в совершении вмененного правонарушения и нет оснований для привлечения общества к ответственности.
Определение ВАС РФ от 03.07.2013 N ВАС-8083/13.

Налогоплательщик посчитал, что поскольку задолженность контрагента не будет погашена, то ее следует признать безнадежной, уменьшающей облагаемую прибыль.
Увы, налоговики с этими доводами не согласились, указав, что срок давности не истек, а других оснований для списания долга нет. То есть фактически имело место неоправданное прощение налогоплательщиком, что не является причиной для признания расходов.
Суд установил, что налогоплательщик простил долг дочерней компании, исключив его из своей облагаемой прибыли. При таких условиях уменьшение налоговой базы не является правомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.08.2013 N А55-27138/2012.

Налоговики ссылались на то, что они не обязаны знакомить налогоплательщика со всеми мероприятиями, проведенными в рамках проверки, а лишь с теми, которые нарушают права и законные интересы налогоплательщика. Нарушений прав налогоплательщика, выраженных в лишении его возможности представить аргументированные возражения на акт выездной проверки, налоговым органом не допущено.
Суд, напротив, указал, что при рассмотрении материалов налоговой проверки может быть оглашен акт налоговой проверки, а при необходимости - и иные материалы мероприятий налогового контроля, а также письменные возражения лица, в отношении которого проводилась проверка (п. 4 ст. 101 НК РФ). При рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные доказательства, в том числе ранее истребованные у лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, и иные документы, имеющиеся у налогового органа (абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ).
Проверяемое лицо имеет право в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих на представление письменных возражений по указанному акту (п. 6 ст. 100 НК РФ). При этом налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Со дня введения в действие п. 3.1 ст. 100 НК РФ налоговый орган обязан в силу прямого указания в НК РФ без обращения к нему проверяемого налогоплательщика направлять с актом проверки документы, подтверждающие факт налогового правонарушения, и выписки из них в случаях возникновения необходимости сохранения охраняемой законом тайны.
Вывод: неисполнение налоговым органом обязанности по приложению копий документов к акту проверки - это нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.07.2013 N А53-28709/2012.

По мнению ИФНС, тот факт, что имущество реализовано и позже взято в аренду, свидетельствует об отсутствии деловой цели таковой операции. Цель этого лишь одна - завышение вычетов "входного" НДС.
Организация приобрела оборудование, которое сразу же было реализовано. Впоследствии с покупателем был заключен договор аренды, и бывший собственник продолжил использование оборудования уже на условиях аренды. Налоговики сочли такое построение искусственным, направленным на завышение вычетов, и отказали в вычете "входного" НДС по приобретенной технике.
Суды указали, что ИФНС не доказала нарушение обществом ст. ст. 169, 171, 172, 247 и 252 НК РФ и получение им необоснованной налоговой выгоды. Был заключен договор купли-продажи оборудования, выставлены и оплачены счета-фактуры, передача предмета договора подтверждается актом приема-передачи.
Оборудование было передано в аренду по договору, в доказательство передачи имущества представлена товарная накладная.
Между сторонами сделки нет признаков взаимозависимости.
Целью продажи оборудования собственнику арендуемых помещений сервисного центра было использование по договору аренды в связи с наличием необходимости высвобождения оборотных денежных средств для закупки товарного запаса автомобилей. В связи с этим заключено дополнительное соглашение, по которому проданное оборудование передавалось в аренду обществу.
Общество представило в налоговый орган все надлежаще оформленные документы, позволяющие получить право на налоговый вычет по НДС, а ИФНС не доказаны нереальность хозяйственных операций, неразумность экономических мотивов и целей общества с указанными контрагентами. Наконец, так называемая "схема", выявленная налоговиками, является аналогом более чем законного лизинга, при котором продавец оборудования является арендатором проданного им же имущества.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.07.2013 N А53-17909/2012.

По мнению ИФНС, соглашение о прощении долга показывает увеличение облагаемых доходов бывшего должника.
Учредителю принадлежит более 50% уставного капитала организации, и он может безвозмездно передавать имущество компании, которая не платит налог на прибыль (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). А если имеет место прощение долга?
Суды указали, что прощение долга, в результате которого имеет место сбережение средств организации, приравнивается к получению имущества. Следовательно, общество выполнило все условия ст. 251 НК РФ для отнесения суммы прощенного долга к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 16.07.2013 N А40-117066/12-116-238.

Обоснованность затрат на консалтинг определяет налогоплательщик, а не налоговые органы.
Налоговая инспекция не приняла расходы на консультационные и консалтинговые услуги по причинам отсутствия экономического эффекта, дублирования функций приглашенного исполнителя и штатных работников.
Однако суд поддержал налогоплательщика, указав, что оценивать эффективность произведенных операций - прерогатива налогоплательщика, а не налогового органа, на что указал в свое время Конституционный Суд РФ в Определении от 04.06.2007 N 320-О-П. Затраты на сторонних консультантов были оправданны, потому что связаны с получением дохода и нужны для выполнения задач, которые не могут решить собственные работники.
Профильные структурные подразделения общества обеспечивали решение текущих вопросов деятельности, но не обладали уровнем опыта и квалификацией для подготовки высокоэффективных управленческих документов. Между тем привлеченные консультанты являлись высококвалифицированными специалистами, оказывающими услуги высшего качества в сфере бизнес-консалтинга крупнейшим предприятиям отрасли, отмеченными благодарственным письмом Президента РФ, а также почетной грамотой Минэнерго за услуги в развитии топливно-энергетического комплекса и др.
При таких условиях претензии налоговой инспекции были признаны несостоятельными.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.07.2013 N А03-9875/2012.

понедельник, 14 октября 2013 г.

Арбитражная практика по налоговым спорам

По мнению налоговой инспекции, налогоплательщик-организация намеренно произвел деление на два юридических лица, благодаря чему получил возможность работать на ЕНВД, снизив совокупную налоговую нагрузку.
Со дня создания ООО наряду с оптовой торговлей продовольственными товарами осуществляло в арендованных у завода помещениях деятельность по организации общественного питания. По этой деятельности применялся ЕНВД. После внесения поправок в НК РФ Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ ООО потеряло право на применение ЕНВД, поскольку численность работающих составила 124 человека и единственным участником ООО являлся завод. После этого ООО и тремя физическими лицами было учреждено другое общество, которое приняло на работу в порядке перевода из ООО всех работников столовых и заключило соответствующие договоры с заводом на организацию общественного питания.
Все эти обстоятельства, по мнению ИФНС, свидетельствовали о том, что ООО преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды путем создания искусственных условий для сохранения права на применение ЕНВД.
Изначально суды согласились с доводами налоговиков, указав, что:
- участниками обществ на период проверки являлись одни и те же физические лица;
- общества совместно использовали арендованные у завода нежилые помещения;
- руководство осуществлялось одними и теми же физическими лицами.
Однако конечное решение Президиум ВАС РФ вынес в пользу налогоплательщика. Высшие судьи указали, что ООО, применяющее ЕНВД, соответствует требуемым критериям, что подтверждается материалами дела и по существу налоговиками не оспаривалось.
Установленные судами обстоятельства сами по себе не могут являться достаточным основанием для признания действий общества направленными на получение необоснованной налоговой выгоды. "Вмененщик" принимал решение самостоятельно, потребителями услуг общественного питания, оказываемых им, являлись работники и служащие завода, а не ООО-"партнер".
Кроме того, общество-"вмененщик" было учреждено совместно с иными физическими лицами, доля участия которых составила 75%, и доказательств номинального характера их участия в деятельности "вмененщика" в материалах дела не содержится.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 15570/12.

У бюджетного учреждения имелся НДС, который можно было предъявить к возмещению. Однако инспекция заявила о наличии ранее возникшей задолженности по налогу и произвела зачет.
Налоговики, производя зачет в счет задолженности, которая ранее возникла у предприятия, сослались на п. 4 ст. 176 НК РФ, который позволяет произвести зачет для погашения долга по НДС, иным федеральным налогам, начисленным на них пеням и штрафам.
Окружной арбитраж с налоговиками согласился. Однако Президиум ВАС РФ посчитал по-иному, указав, что зачет является одной из форм взыскания, которое допустимо на основании судебного решения, а в данном случае оно не принято.
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 N 15856/12.

Уволенному сотруднику трудовая книжка была выдана с опозданием, в связи с чем была назначена компенсация.
По мнению работодателя, эта компенсация освобождена от взносов во внебюджетные фонды. По мнению УПФР, с компенсации за вынужденный прогул надо исчислять страховые взносы во внебюджетные фонды.
В последний день работы увольняемому нужно было выдать трудовую книжку (ст. 84.1 ТК РФ), и, не выполнив это требование, работодатель был вынужден возместить работнику неполученную зарплату. Указанная выплата - это выплата в пользу работника за время вынужденного прогула, подлежащая включению в объект обложения страховыми взносами при исчислении расчетной базы страховых взносов.
Эта компенсация равна среднему заработку, определенному за период задержки с выдачей трудовой книжки (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).
Суд встал на сторону "пенсионщиков", указав, что суммы, с которых не взимаются взносы в ПФР, указаны в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", в которой указанная спорная выплата не поименована.
Определение ВАС РФ от 14.06.2013 N ВАС-7622/13.

Несвоевременное проставление печати в накладной не может являться основанием для отказа в вычете, указал суд.
Оттиск печати на накладной был проставлен позднее даты составления документа, что было подтверждено экспертизой и стало одной из причин для отказа в вычете "входного" НДС. По мнению ИФНС, в таком случае нельзя вычесть "входной" НДС по товарам, указанным в накладной. Однако суд встал на сторону налогоплательщика, указав, что налоговики не опровергли достоверность счета-фактуры и поставок по спорной накладной и результатов экспертизы недостаточно для отказа в вычете.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.06.2013 N Ф03-1942/2013.

Организация оказывала экспортные услуги, но не смогла подтвердить нулевую ставку и применила 18%-ный НДС. Можно ли исключить эту сумму из облагаемой прибыли?
Суд встал на сторону налоговиков, указав, что уменьшение прибыли не противоречит пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, но налогоплательщик опоздал с заявлением расходов.
Датой признания сумм налогов в составе расходов является дата их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ), т.е. спорные суммы НДС подлежали уплате в периоде, когда истек 180-дневный срок, предусмотренный п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ (в данном деле - в составе расходов в 2004 - 2005 гг.), а не в периоде истечения трехлетнего срока, в течение которого могло быть подтверждено налогоплательщиком право на применение ставки 0%.
Заявив спорные суммы НДС в уточненных налоговых декларациях за 2007 и 2008 гг. (а не в декларациях за 2004 и 2005 гг.), представленных в инспекцию 21.12.2010 и 23.12.2010, общество нарушило предусмотренный п. 7 ст. 78 НК РФ трехлетний срок, исчисляемый с даты уплаты налога, в течение которого может быть подано заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 15047/12.

Клиентов банка бесплатно обслуживали в VIP-зале аэропорта в рамках программы лояльности. По мнению налоговиков, эти безвозмездные услуги являлись доходом физических лиц, который облагается НДФЛ.
Несмотря на то что рассматриваемая ситуация кажется узкой, данное решение важно для всех налогоплательщиков, предоставляющих дополнительные преимущества своим клиентам или же отдельным группам потребителей.
Дело в том, что правом пользования VIP-залом с оплатой за счет банка обладали лишь держатели "золотых" карт, поддерживающие определенный среднемесячный баланс на счетах в банке. То есть банк повышал привлекательность банковского продукта, а также использовал привлеченные средства для предоставления кредитов под проценты. Это не противоречит принципам банковской деятельности.
Клиенты, участвуя в программе лояльности и поддерживая требуемый баланс, не имеют возможности использовать эти средства как-то по-иному. Они могут лишь получить привилегии, предусмотренные указанной программой. Кроме того, банк представил расчеты, из которых следовало, что возможный доход от потенциально сделанного вклада предоставил бы клиенту возможность воспользоваться VIP-залом за свой счет несколько раз в месяц. То есть неполучение возможного дохода от вклада и было для клиентов платой за пользование указанными услугами.
Таким образом, между банком и его клиентами имеют место возмездные отношения и вывод о том, что услуги получены клиентом безвозмездно, не соответствует действительности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 13986/12.

Налогоплательщик-организация заявил вычет по НДС, который, по мнению чиновников, был использован несвоевременно и не должен учитываться, поскольку истекли три года, отсчитываемые с того периода, когда возникло право на вычет.
Суд встал на сторону налоговой инспекции. Право на вычет НДС можно использовать в течение трех лет (п. 2 ст. 173 НК РФ). ИФНС правомерно отказала в возмещении НДС, поскольку обществом пропущен установленный п. 2 ст. 173 НК РФ трехлетний срок, в течение которого суммы налога могли быть заявлены к возмещению.
Ненадлежащее исполнение ООО налоговой обязанности не может служить основанием для увеличения установленного законом срока реализации права на возмещение сумм НДС из бюджета.
Определение ВАС РФ от 21.06.2013 N ВАС-6928/13.

В выручку не была включена стоимость реализованных товаров, позже возвращенных покупателями, что, по мнению налоговой инспекции, является основанием для доначисления НДС.
Общество реализовало товар, право собственности на который перешло к покупателю. Однако впоследствии покупатель вернул товар. Поскольку организация не стала учитывать его стоимость, определяя НДС, то, по мнению ИФНС, имело место занижение НДС.
Суды сделали вывод о правомерности заявленных обществом вычетов. Отгрузка и возврат, а также корректировка налоговой базы на суммы НДС по возвращенному покупателями товару в каждом случае имели место в пределах одного налогового периода. Занижения подлежащего уплате НДС в спорные периоды не установлено. Таким образом, поскольку:
- реализация и возврат проведены в одном налоговом периоде;
- по итогам квартала товар уже не был проданным;
- организация неправильно отразила возвратные операции, но это не привело к занижению налога, -
то и доначисления НДС нельзя признать правомерными.
Определение ВАС РФ от 20.06.2013 N ВАС-8169/13.

Обновление программы или новая версия программы? От этого зависит освобождение от НДС.
Налоговая инспекция потребовала уплатить НДС с платы за обновление программы, поскольку от этого налога освобождена плата за программы, права на которые передаются по лицензионному договору, как сказано в п. 2 ст. 149 НК РФ.
Подпункт 26 п. 2 ст. 149 НК РФ действительно освобождает от НДС лишь передачу прав на компьютерные программы по лицензионному договору, но не обновление программ. Суд указал, что под обновлениями программы понимаются любые изменения и (или) дополнения программы, имеющие целью усовершенствовать эффективность ее использования. Обновленная, модифицированная, измененная программа для ЭВМ может рассматриваться как производное произведение, имеющее самостоятельную правовую охрану, даже если она является результатом технической переработки.
Фактически по условиям договора клиенты вносили плату не за обновления, а за новые версии компьютерных программ. Имело место фактическое предоставление только результатов интеллектуальной деятельности, созданных без учета требований заказчика, что соответствует правовой природе лицензионного договора, схожего с правовой природой договора аренды или безвозмездного пользования. Предметом заключенных договоров является предоставление права пользования программой и обновлениями к ней, а не предоставление права использования и услуг по обновлению.
Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2013 N А40-130312/12-140-876.

Сотрудники организации обеспечивались бесплатным питанием, что послужило поводом для налоговой инспекции отнести эту операцию к реализации и потребовать уплаты НДС.
Налоговики ссылались на то, что обеспечение сотрудников бесплатным питанием надо приравнять к реализации, подкрепляя свою позицию мнением Минфина, выраженным, в частности, в Письме от 27.08.2012 N 03-07-11/325. Часто суды встают на сторону налоговиков, особенно если питание передается по закупочной цене и приобретается у плательщика НДС.
Однако поскольку обязанность по обеспечению питания была закреплена коллективным договором и имели место трудовые, а не гражданско-правовые отношения, то требование уплаты НДС, по мнению суда, неправомерно.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.06.2013 N А03-7961/2012.

Организация-налогоплательщик подала уточненную декларацию. По сравнению с первоначальной декларацией налог возрос, и ИФНС потребовала уплаты штрафа в размере 20% от дополнительного налога. Организация заявила о завышенных санкциях.
Суд встал на сторону налогоплательщика, поскольку задолженность по налогу была частично погашена, а взыскание санкций с отсутствующей задолженности противоречит ст. 122 НК РФ. Для освобождения от налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ при представлении уточненной налоговой декларации налогоплательщик должен на день ее представления:
- иметь переплату по данному налогу, которая перекрывает сумму налога, подлежащую уплате по уточненной декларации. В этом случае пени в связи с переплатой не подлежат начислению (то есть равны нулю);
- в случае наличия недоимки на день подачи уточненной декларации налогоплательщик должен до ее подачи уплатить налог и пени за просрочку уплаты налога.
В рассматриваемом случае основания для освобождения от налоговой ответственности отсутствуют.
Однако до установленной законом даты представления налоговой декларации, и до даты представления налогоплательщиком первоначальной налоговой декларации, и до первого срока уплаты налога часть недоимки была уплачена. Следовательно, требование о снижении санкций обоснованно.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.06.2013 N А27-17848/2012.

В счете-фактуре ошибочно указан КПП продавца. Является ли это основанием для отказа в вычете "входного" НДС?
По мнению налоговиков, да, если в счете-фактуре не записан КПП поставщика или указан ошибочный код, нет оснований для вычета. Минфиновцы, кстати, придерживаются такого же мнения (Письмо Минфина России от 29.07.2004 N 03-04-14/24).
Однако суд встал на сторону налогоплательщика, указав, что КПП не относится к обязательным реквизитам счета-фактуры (см. ст. 169 НК РФ) и отказ в вычете неправомерен.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.06.2013 N А19-19838/2012.

По мнению налоговой инспекции, если нет текстов рекламных объявлений, то принять затраты по рекламе нельзя.
Налогоплательщик оплатил трансляцию рекламы в магазинах, но налоговики не приняли затраты и отказали в вычете "входного" НДС, сославшись на то, что у налогоплательщика нет ни звукозаписей, ни письменных текстов самих рекламных объявлений. Это, мол, обязательные расходные документы, которые должны храниться не менее четырех лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Предприниматель предъявлял документы в обоснование исполнения заключенных договоров:
- договоры оказания услуг;
- акты оказания услуг с приложением медиапланов внутреннего радио о согласовании графика выхода рекламы;
- счета-фактуры;
- платежные поручения об оплате услуг, -
однако все это налоговиков не удовлетворило. Они по-прежнему требовали тексты транслируемых рекламных сообщений.
Мнение судов было иным:
- что названные документы позволяют установить объект сделки, ее количественное и суммовое выражение;
- акты оказания услуг соответствуют требованиям, предусмотренным законом о бухгалтерском учете;
- в счетах-фактурах и платежных документах НДС выделен отдельной строкой;
- налоговики не выявили обстоятельств, которые позволили бы усомниться в добросовестности заявителя и его контрагента и опровергли реальность совершенных хозяйственных операций.
Что до текстов рекламных сообщений, то данные документы не являются первичными документами, на основании которых производится исчисление налогов и сборов в соответствии с требованиями налогового и бухгалтерского законодательства.
Постановление ФАС Центрального округа от 18.06.2013 N А23-4036/2012.

Суд указал, что действующее налоговое законодательство не обязывает налогоплательщика при заключении гражданско-правовых договоров проводить какие-либо действия, направленные на установление фактов нахождения этих организаций по заявленным адресам.
Более того, юридические лица свободны в выборе местонахождения, а несвоевременное внесение данных об адресах местонахождения в государственный реестр является нарушением действующих норм государственной регистрации самим контрагентом, но не основанием для вывода налогового органа о неподтверждении произведенных расходов для целей налогообложения.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2013 N А56-61878/2012.

Требование об уплате налога, направленное в порядке ст. 69 НК РФ, не содержало подписи должностного лица налогового органа, но там присутствовали размер налога, пеней и сроки его уплаты, то есть все необходимые сведения.
Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке уплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком. Во всех случаях требование должно содержать подробные данные об основаниях взимания налога, а также ссылку на положения законодательства о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог. Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании (п. 4 ст. 69 НК РФ).
Требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит на учете (п. 5 ст. 69 НК РФ). Форма требования утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Требование об уплате налога может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма (п. 6 ст. 69 НК РФ).
Суды обоснованно пришли к выводу о том, что законодательство о налогах и сборах не содержит императивных положений, возлагающих на должностных лиц обязанность подписывать требования об уплате (данные положения зафиксированы в Приказе ФНС России от 16.04.2012 N ММВ-7-8/238@).
Постановление ФАС Уральского округа от 15.07.2013 N Ф09-6992/13.

Какими документами можно подтвердить расходы на транспортировку груза?
Изучив представленные налогоплательщиком:
- акты выполненных работ;
- счета-фактуры;
- справки к счетам-фактурам;
- книги продаж;
- оборотно-сальдовые ведомости;
- транспортные накладные;
- карточки счетов;
- железнодорожные квитанции о приемке грузов;
- расчет хранения грузов;
- ведомость подачи и уборки вагонов;
- наряд погрузки тяжеловесов на баржу, -
кассационная инстанция признала, что реальность хозяйственных операций подтверждена и расходы документально и экономически были подтверждены.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.07.2013 N Ф03-2803/2013.

Фиктивная подпись и отсутствие деятельности - признаки "однодневок".
ООО доначислен НДС в связи с выявлением у контрагентов компании признаков фирм-"однодневок". В обоснование налоговики привели результаты анализа товаросопроводительных документов, в которых наблюдались противоречия. По результатам проверки ИФНС выявила недостоверность подписей руководителей контрагентов компании на счетах-фактурах и актах, а в акте налоговой проверки имели место их показания, в которых директора отрицали причастность к деятельности компаний. Фиктивность подписей подтверждена представленным в суд экспертным заключением. Кроме того, у контрагентов компании отсутствовали персонал, техника и мастерские, что окончательно подтвердило фиктивность отношений.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.07.2013 N А32-24284/2012.

Филиал страховщиком не является.
Довод представителей Фонда социального страхования РФ о том, что после регистрации юридического лица по месту нахождения его филиала для территориального органа страховщика данный филиал приобретает статус страхователя, рассмотрен судами и ими отклонен.
Региональное отделение ФСС РФ провело проверку уплаты страховых взносов в отношении филиала ООО и частично признало неправомерной компенсацию расходов на выплату страхового обеспечения.
Представители ООО отметили, что его филиал не является юридическим лицом, а сама компания ни в уведомлениях, ни в акте проверки не упоминалась, и обратились в суд. К числу субъектов обязательного социального страхования относятся страхователи (работодатели) (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"), т.е. речь идет о страхователях - юридических лицах.
Филиал в силу прямого указания ст. 55 ГК РФ юридическим лицом не является, а выполняет его функции. Указанное решение чиновников вынесено в отсутствие представителей общества, документы о вызове контролерами в адрес юридического лица не направлялись. Требования регионального отделения ФСС РФ отклонены.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2013 N А44-6087/2012.

среда, 9 октября 2013 г.

Неправильный учет ОС не мешает расходам на его ремонт

Постановление ФАС СЗО от 27.06.2013 N А52-3474/2012
ИФНС неправомерно отказала организации в расходах на ремонт ограждения территории принадлежащего ей завода на том основании, что ограждение не учтено в качестве самостоятельного ОС.
Суд, установив, что стоимость ограждения включена в стоимость одного из производственных зданий, указал, что это бухгалтерская ошибка, которую нужно исправить, но причиной отказа в признании расходов на ремонт она быть не может (Подпункт 2 п. 1 ст. 253 НК РФ).

Дата утверждения итогов увеличения УК на "налогооблагаемость" вклада не влияет

Постановление ФАС ЗСО от 26.06.2013 N А81-3422/2012
ОС, полученное в 2008 г. в качестве увеличения вклада в уставный капитал (далее - УК), не является безвозмездным, даже если решение об утверждении итогов внесения вклада принято в 2009 г. (Подпункт 3 п. 1 ст. 251 НК РФ). А стоимость такого ОС не включается во внереализационные доходы, несмотря на его передачу в аренду до истечения года со дня получения (Подпункты 3, 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Суд напомнил ИФНС, что передача имущества в УК - возмездная сделка, поскольку получатель обязуется передать участнику соответствующую долю в УК (Пункт 2 ст. 248 НК РФ). Довод ИФНС о том, что ОС в 2008 г. еще не было вкладом в УК, суд отклонил, установив, что ОС сразу передавалось именно как вклад (Пункт 1 ст. 19 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ).
Примечание
С тем, что ОС, полученное в качестве вклада в УК, не является безвозмездным, согласен и ФАС УО.

С вами рассчитались векселем? Убытки от его продажи в общую базу!

Постановление ФАС УО от 28.06.2013 N Ф09-6389/13
Убыток от продажи векселя третьего лица, полученного в оплату реализованных товаров (работ, услуг), включается во внереализационные расходы (Подпункт 20 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Суд не согласился с ИФНС в том, что это убыток от продажи ценных бумаг, который должен учитываться обособленно. По мнению суда, в данной ситуации вексель - средство платежа и его обращение в деньги - это не доход от продажи ценных бумаг, а часть расчетов по сделке в рамках обычной деятельности компании.
Примечание
К аналогичному выводу приходил и Арбитражный суд Свердловской области. ФАС УО также считает правомерным включение покупателем вексельного убытка во внереализационные расходы в ситуации, когда он передал вексель третьего лица в оплату приобретенных товаров.
А вот Минфин с судами не согласен. По его мнению, убыток, полученный при погашении векселя, уменьшает только налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами (Письмо Минфина России от 04.03.2013 N 03-03-06/1/6365).

Амортизационная премия - затраты реальные, а не номинальные

Постановление ФАС МО от 10.07.2013 N А40-122386/12-140-768
Нельзя применить амортизационную премию к ОС, полученному в качестве вклада в уставный капитал.
По мнению суда, учесть премию в расходах можно, только если понесены затраты на приобретение ОС (Пункт 9 ст. 258 НК РФ). А номинальные расходы компании в виде переданных прав на долю в уставном капитале, которые в будущем могут выражаться в выплате прибыли или компенсации стоимости доли при выходе участника, к ним не относятся.
Примечание
К аналогичному выводу приходили ФАС ВВО, ФАС ПО и 8 ААС. Солидарен с судами и Минфин (Пункт 2 Письма Минфина России от 08.06.2012 N 03-03-06/1/295). Кстати, Минфин указывал, что амортизационная премия не применяется и по ОС, выявленному при инвентаризации, поскольку "капитальных" затрат у компании в этом случае также нет (Письмо Минфина России от 29.12.2009 N 03-03-06/1/829).

Загранпоездка предпринимателя - уважительная причина неполучения писем от ИФНС

Постановление ФАС МО от 28.06.2013 N А40-123166/12-20-622
Предпринимателя, уехавшего в загранкомандировку и не получившего из-за этого заказное письмо с требованием о представлении документов, нельзя оштрафовать за непредставление документов (Пункт 2 ст. 109, п. 1 ст. 126 НК РФ).
Суд указал, что отсутствие ИП по месту жительства само по себе является уважительной причиной неполучения требования независимо от того, пояснил ли ИП цель своей поездки налоговикам или нет. К тому же ИФНС не доказала, что связывалась с ИП для вручения требования под расписку перед направлением его почтой (Пункт 1 ст. 93 НК РФ).

Учетной политикой правила расчета пропорции не отменишь

Постановление ФАС СКО от 27.06.2013 N А53-23701/2012
Предприниматель, совмещавший ОСНО с ЕНВД по рознице, для расчета пропорции, в которой входной НДС делят на принимаемый к вычету и учитываемый в стоимости товаров, учитывал выручку по оптовой торговле вместе с НДС. Обосновывал он это тем, что согласно учетной политике товары для опта и розницы учитывались по продажным ценам с НДС.
Суд решил, что оптовую выручку надо "очищать" от НДС (Пункт 4 ст. 170, п. 7 ст. 346.26 НК РФ; Постановление Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 N 7185/08). Довод ИП о том, что в таком случае на сумму налога надо уменьшать и оптовую, и розничную выручку, суд отклонил. Ведь тогда реальная розничная выручка будет занижена, а сумма вычетов по НДС искусственно завышена.

Неподача документов в оригинале не наказуема

Постановление ФАС УО от 02.07.2013 N Ф09-5773/13
Нельзя штрафовать за непредставление оригиналов документов, если в инспекцию уже представлены их копии (Пункты 1, 2 ст. 93, п. 1 ст. 126 НК РФ).
Суд отклонил доводы инспекторов о том, что подлинники документов истребовались для возможного проведения почерковедческой экспертизы в связи с отрицанием свидетелем факта их подписания. Ведь в требовании о представлении оригиналов документов такой мотив не был указан.
Примечание
К выводу о неправомерности штрафа за непредставление оригиналов документов в похожей ситуации приходил и ФАС ПО.

Деньги на расчетном счете комиссионера для комитента-упрощенца не доход

Постановление ФАС ВСО от 04.07.2013 N А33-17140/2012
Комитент, применяющий УСНО, правомерно учитывал доходы в день поступления денег на свой расчетный счет, а не на дату их получения комиссионером.
То, что деньги, поступившие комиссионеру за услуги комитента, являются собственностью последнего, по мнению суда, не изменяет даты признания доходов на упрощенке, определенную НК именно как день поступления денег на счет или в кассу (Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ).
Примечание
С таким выводом согласны ФАС СКО и ФАС ЗСО. Минфин также считает датой получения доходов комитентом-упрощенцем день поступления на его счет денег от посредника (Письмо Минфина России от 02.08.2011 N 03-11-11/202). А по мнению ФНС, это день получения денег посредником (Письма ФНС России от 06.02.2012 N ЕД-4-3/1823@, от 11.10.2010 N ЯК-17-3/1378@).
ФАС УО единственно верного для себя решения по этому вопросу пока не выработал.

Давно забытые ошибки, повлекшие переплату, еще можно исправить

Постановление ФАС СЗО от 26.06.2013 N А44-5432/2011
Дебиторскую задолженность контрагентов, ликвидированных в 2007 г., можно включить в расходы 2009 - 2010 гг.
Суд не согласился с тем, что учесть эти расходы можно было только в 2007 г. Ведь за 2007 г. организация уплатила налог на прибыль, и это дает ей право исправить свои ошибки в периоде их выявления (Пункт 1 ст. 54 НК РФ). И хотя норма, дающая это право, вступила в силу с 01.01.2010, она может применяться и к ошибкам, допущенным до этой даты, поскольку устанавливает дополнительные гарантии прав налогоплательщиков (Пункт 3 ст. 5 НК РФ). Суд также учел, что сейчас организация уже не может вернуть переплату, подав уточненку за 2007 г. (Статья 78 НК РФ).
Примечание
ФАС МО приходил к выводу, что ошибку, допущенную компанией в 2006 г. и приведшую к переплате налога на прибыль, можно исправить в 2010 г.

Эксплуатация незавершенки не делает ее ОС

Постановление ФАС МО от 28.06.2013 N А40-95421/12-108-145
Не является объектом основных средств и не облагается налогом на имущество здание, в котором продолжается монтаж и пусконаладка систем вентиляции, водоснабжения и канализации, даже если часть его уже используется арендатором.
Как указал суд, до завершения таких работ здание должно учитываться на счете 08, поскольку его первоначальная стоимость не сформирована. А это является одним из условий включения имущества в состав ОС (Пункт 1 ст. 374 НК РФ; п. п. 4, 7 ПБУ 6/01).
Примечание
ВАС также считает, что если конкретное имущество требует доведения до состояния готовности, то в качестве ОС оно признается только по окончании необходимых работ и формирования первоначальной стоимости (Пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148; Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 N ВАС-4451/10).

четверг, 19 сентября 2013 г.

Арбитражная практика по налоговым спорам

Налогоплательщик был оштрафован за задержку с представлением документов. По мнению налогоплательщика, не имело места нарушение пятидневного срока представления документов (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).
Требование о представлении документов было направлено заказным письмом и считалось полученным по истечении шести рабочих дней считая со дня отправки (п. 1 ст. 93 НК РФ).
Суды указали, что общество не имело оснований для исчисления срока исполнения требования со дня, когда названное требование считается полученным. Шестидневный срок предполагаемой даты получения требования о представлении документов (информации), предусмотренный п. 1 ст. 93 НК РФ, представляет собой юридическую презумпцию, подлежащую применению только в тех случаях, когда такое требование фактически не получено или дата его получения не известна.
Определение ВАС РФ от 24.05.2013 N ВАС-6232/13.
Пенсионщики выяснили, что взносы уплаченные превысили начисленные, сделали вывод о недостоверности персонифицированной отчетности и оштрафовали плательщика взносов за недостоверность сведений (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ).
Основанием для привлечения товарищества к ответственности явилось представление неполных (недостоверных) сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета за второе полугодие 2010 г.
Так, сумма уплаченных страховых взносов на страховую (накопительную) часть трудовой пенсии нарастающим итогом за первое и второе полугодие 2010 г. по некоторым застрахованным лицам превысила сумму начисленных страховых взносов по этим лицам за тот же период.
За непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в виде взыскания 10% причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год платежей в ПФР (ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ). Суды отказали фонду в удовлетворении заявления, поскольку:
- признали недоказанным наличие в действиях товарищества состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена указанной правовой нормой;
- установили, что решение фонда не содержит данных, позволяющих определить, какие именно недостоверные сведения представлены товариществом и в чем заключается их недостоверность.
А несовпадение сумм начисленных и уплаченных страховых взносов само по себе не свидетельствует о представлении товариществом недостоверных сведений за 2010 г.
Определение ВАС РФ от 15.05.2013 N ВАС-5291/13.
ИФНС посчитала, что резерв по сомнительной задолженности незаконен, поскольку сомнительную задолженность возможно погасить выполнением зачета.
Как усматривалось из материалов дела, контрагент не рассчитался за товары, в то же время и сам продавец имел долг перед ним. Налоговики посчитали, что если срок погашения задолженности уже наступил, то необходимо первоначально выполнить зачет и лишь на остаток долга разрешено создавать резерв по сомнительным долгам.
Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией (пп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ). Вывод: НК РФ считает сомнительным долгом любую просроченную и необеспеченную дебиторскую задолженность. При этом не установлено никаких ограничений по отнесению сомнительного долга в состав резерва в случае, когда у налогоплательщика имеется кредиторская задолженность перед должником.
Более того, прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования является лишь правом стороны, в связи с чем наличие такой возможности не должно влечь за собой автоматическую корректировку налогоплательщиком резерва, формируемого им на основании данных бухгалтерского учета.
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 N 13598/12.
Организация, использующая заявительный порядок возмещения НДС, сдала уточненную информацию, в которой возмещаемый налог уменьшен. Налогоплательщик посчитал, что доплате подлежит лишь разница между первоначально возмещенным налогом и показанным в "уточненке", на которую начисляются и проценты.
Суд указал, что фактически организация требует частичной отмены решения о возмещении НДС и эта отмена не предусмотрена п. 24 ст. 176.1 НК РФ, в котором говорится об использовании "уточненок" при заявительном порядке.
Суд, поддержав налоговиков, сделал полезные для налогоплательщиков уточнения.
Налогоплательщик, действующий добросовестно и самостоятельно устранивший выявленные ошибки в налоговой декларации путем подачи уточненной налоговой декларации, не может быть поставлен в худшее положение по сравнению с налогоплательщиком, в отношении которого недостоверно заявленные сведения выявлены непосредственно налоговым органом по результатам проверки.
Таким образом, при условии подтверждения по результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой декларации права на возмещение налога в заявленной в ней сумме уплате в бюджет подлежат проценты, начисленные только на сумму разницы между суммами налога, заявленными к возмещению в первичной и уточненной налоговых декларациях, применительно к п. п. 15 и 17 ст. 176.1 НК РФ.
Остальная часть процентов в случае их взыскания на основании п. 24 ст. 176.1 НК РФ подлежит возврату налогоплательщику.
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 N 13366/12.
Средства, выделенные на капитальный ремонт жилых домов, облагаются НДС.
Налогоплательщик занимается ремонтом многоквартирных жилых домов. Финансирование осуществляется из двух источников - от населения и из фонда содействия реформированию ЖКХ и из бюджета (95%). Налогоплательщик отнес данные средства к бюджетным субсидиям, освобожденным от НДС (п. 2 ст. 154 НК РФ), и начислил НДС с оставшихся 5% доходов.
Суд указал, что у налогоплательщика нет оснований для применения п. 2 ст. 154 НК РФ, поскольку, в частности, не доказано использование государственных цен при ремонте. Общество должно учитывать при определении налоговой базы по НДС все денежные средства, поступившие на ремонт общего имущества многоквартирных домов, с последующим применением налоговых вычетов по расходам, связанным с таким ремонтом.
Определение ВАС РФ от 06.06.2013 N ВАС-6238/13.
Организация просила суд о признании недействительным требования на уплату взносов, в котором было предусмотрено начисление штрафа на задолженность.
Суд не отменил форму требования, но указал, что начисление санкций на задолженность противоречит ст. 47 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ.
Форма Требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 07.12.2009 N 957н) содержит положение, согласно которому в случае неисполнения в установленный срок требования плательщик страховых взносов несет ответственность, определенную ст. 47 Федерального закона N 212-ФЗ. Из буквального содержания указанной правовой нормы следует, что плательщик страховых взносов может быть привлечен к ответственности за сам факт неисполнения в установленный срок требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, в том числе и в случае, когда сумма страховых взносов, подлежащих уплате, была исчислена им правильно.
Это положение Приказа Минздравсоцразвития России является причиной формирования территориальными органами ПФР незаконной практики по привлечению к ответственности за сам факт неисполнения в установленный срок требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, в том числе и в случае, когда сумма страховых взносов, подлежащих уплате, была исчислена им правильно.
Решение ВАС РФ от 31.05.2013 N ВАС-3196/13.
ИФНС произвела выездную налоговую проверку и по итогам вынесла решение о привлечении ООО к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ.
Основанием для доначисления обществу налога на прибыль, НДС, соответствующих пеней и штрафов послужил вывод налогового органа о неправомерном учете в составе расходов затрат и применении налоговых вычетов по контрагентам в связи с отсутствием реальных хозяйственных операций.
По взаимоотношениям с контрагентами договор, товарные накладные, счета-фактуры подписывались от имени генерального директора указанного общества гражданкой, которая в ходе опроса пояснила, что:
- никогда не являлась руководителем и учредителем каких-либо организаций;
- доверенностей на осуществление регистрационных действий от ее имени не выдавала;
- руководители, учредители, сотрудники ООО ей не знакомы и т.д.
Учредителем второго контрагента является гражданин, который предоставлял свои паспортные данные для регистрации, в итоге на его имя были зарегистрированы 345 организаций, названия которых он не помнит.
В то же время суды сочли, что при отнесении затрат по хозяйственным операциям заявителя с "сомнительными" контрагентами и при предъявлении к вычету спорной суммы НДС по счетам-фактурам, выставленным этими организациями, заявителем соблюдены все условия, предусмотренные гл. 21 и 25 НК РФ.
Представленные обществом документы содержат сведения о наименовании поставщика, их адресах, руководителях, идентификационных номерах налогоплательщиков, наименовании приобретенных товаров, количественных и стоимостных показателях, датах, а также подписи уполномоченных лиц. Выписки из ЕГРЮЛ подтверждали, что указанные граждане являлись генеральными директорами контрагентов, и сведений о том, что они не подписывали документы, ИФНС не представила.
Постановление ФАС Московского округа от 14.05.2013 N А40-81666/12-108-86.
Работодатель простил работникам задолженность по договорам беспроцентного целевого займа. Пенсионщики потребовали начислить взносы во внебюджетные фонды.
Суды не установили объекта обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в произведенном обществом списании оставшейся части долга по договорам купли-продажи квартир. Это не предусмотрено ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Определение ВАС РФ от 28.05.2013 N ВАС-6766/13.
По мнению налогоплательщика, он выдал работникам материальную помощь, освобожденную от взносов.
Однако по результатам проверки пенсионщики выяснили, что не были предъявлены заявления на предоставление материальной помощи и выплаты были назначены в связи с праздником. Исходя из этого чиновники отнесли их к облагаемым вознаграждениям.
Заявления были предъявлены в суд до рассмотрения дела в первой инстанции, поэтому должны быть учтены. Кроме того, в документах предприятия говорится об отнесении спорных сумм к материальной помощи и о том, что выплаты не превышают необлагаемый минимум - 4000 руб. (п. 11 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Следовательно, нет оснований считать материальную помощь облагаемым вознаграждением.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.05.2013 N А33-10333/2012.
Налогоплательщик утверждал, что он занимается перевозкой грузов и может работать на ЕНВД. Однако анализ первичной учетной документации не свидетельствует о перевозке.
ИФНС сочла, что налогоплательщик неправомерно применял в проверяемом периоде специальную систему налогообложения в виде ЕНВД в отношении услуг, связанных с перевозкой грузов, оказанных ряду контрагентов, необоснованно полагая их транспортными услугами, в отсутствие документов, подтверждающих факты принятия грузов к перевозке, доставки их в пункт назначения и выдачи управомоченным лицам.
ИФНС сочла, что доход предпринимателя от оказания транспортно-экспедиционных услуг подлежал налогообложению по общей системе налогообложения.
Суды установили, что факт перевозки грузов заявителем документально не подтвержден, поскольку предпринимателем не представлены к проверке и в суд первичные документы (товарно-транспортные накладные), подтверждающие факты приемки грузов к перевозке, их доставки в пункт назначения и выдачи уполномоченным на получение грузов лицам.
Таким образом, установлено, что предприниматель осуществлял предпринимательскую деятельность по организации выполнения услуг, связанных с перевозкой грузов, которая отсутствует в перечне видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться система налогообложения в виде ЕНВД.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.05.2013 N А05-6858/2012.
Компенсация за несвоевременную выдачу зарплаты - платить ли взносы?
Пенсионщики потребовали уплатить взносы с компенсации за несвоевременную выдачу зарплаты, назначенной работникам. Основанием для такого требования явилось Письмо Минздравсоцразвития России от 15.03.2011 N 784-19.
Однако суд посчитал по-другому: спорная выплата - не вознаграждение работников, а компенсация, связанная с исполнением трудовых обязанностей. Такие суммы освобождены от взносов во внебюджетные фонды (пп. "и" п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ), а также с них не взимается и НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Таким образом, названные выплаты относятся к компенсационным и освобождены от взносов.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.05.2013 N Ф03-1527/2013.
Организация оплатила услуги адвоката для генерального директора и исключила их стоимость из налогооблагаемой прибыли.
Общество и коллегия адвокатов заключили договор на оказание юридических услуг, в связи с тем что в отношении генерального директора общества было возбуждено уголовное дело, а в штате отсутствовали юристы, обладающие статусом адвоката, которые могли бы представлять интересы общества.
Суд апелляционной инстанции отклонил довод о том, что юридические услуги фактически были оказаны обществу и являются экономически обоснованными. Адвокат оказывал услуги именно генеральному директору, соответственно, данные расходы не относятся к производственной деятельности предприятия и не должны включаться в общехозяйственные расходы заявителя.
Более того, вознаграждение, выплаченное адвокату за оказание юридических услуг, не было учтено в качестве дохода директора общества, не был исчислен и не был удержан НДФЛ. Между тем сумма вознаграждения должна включаться в совокупный годовой доход физического лица.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.05.2013 N А53-27832/2011.
Организация просила суд признать недействительность решения, принятого по результатам проверки, по причине того, что налогоплательщик не был уведомлен о дне рассмотрения материалов дополнительного контроля.
По словам налогоплательщика, его не оповестили о дате рассмотрения материалов дополнительного контроля. Не соглашаясь с этим утверждением, ИФНС предъявила уведомление, высланное компании по почте, и извещение о его получении. Кроме того, предъявлен текст сообщения, отправленного предприятию по факсу.
Однако, исследовав представленные налогоплательщиком дополнительные доказательства, в том числе:
- объяснительную записку юрисконсульта;
- инвентарную карточку учета основных средств по форме N ОС-6, -
суд пришел к выводам о наличии поломки факсимильного аппарата, на который ИФНС направила спорное сообщение о дате и времени рассмотрения материалов проверки, и возражений общества на акт проверки, а также о получении обществом факсимильного сообщения лишь после ремонта аппарата из его памяти, который принимал сообщения, но не распечатывал их по причине поломки.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.05.2013 N А75-4416/2011.
ИФНС заявила о недостоверности первичной учетной документации на закупку.
По мнению налоговиков, налогоплательщик не проявил осмотрительности в выборе контрагентов, которые не уплачивают налоги и не были способны поставлять спорное оборудование. Их документы не подтверждают расходы и вычет "входного" НДС.
Суд установил, что налоговики опровергли достоверность первичной документации, но не потребность организации в спорных ценностях, которые были закуплены. В то же время, как было установлено при анализе прайс-листов других участников рынка, завышения расходов не было и издержки соответствуют рыночным.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.05.2013 N А32-5400/2012.
Наличие представительства не всегда является препятствием для применения УСН.
Установив, что у организации имелись представительства, ИФНС заявила о незаконности работы на УСН. Однако, как выяснилось, представительства фактически не работали. Суды установили, что ни в акте проверки, ни в решении о привлечении к ответственности не изложены надлежащим образом обстоятельства совершения правонарушения и не приведены конкретные доказательства его совершения.
В ходе судебного разбирательства ИФНС не представлены доказательства осуществления фактической деятельности представительств по указанным в учредительных документах адресам, а именно:
- представления налоговой отчетности по месту нахождения обособленных подразделений;
- наличия данных об открытии расчетных счетов;
- отражения деятельности подразделений в налоговых декларациях;
- представления сведений в органы ПФР, ФСС за работников филиала.
Вдобавок руководители подразделений не назначались, доверенности на ведение дел от лица представительства не выдавались, все юридически значимые действия осуществлял руководитель учреждения и вся финансово-хозяйственная деятельность велась головным учреждением.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.05.2013 N А27-16427/2012.
В путевом листе не раскрыт маршрут. Как списать затраты на ГСМ?
По мнению ИФНС, если в путевом листе не детализирован маршрут (приведена только общая формулировка - "по городу" или "по району"), то организация незаконно учла расходы на бензин. Суд встал на сторону компании, указав, что поскольку организация не оказывает транспортные услуги, то для нее не обязательно соблюдение всех правил заполнения путевых листов. В то же время иные документы убедили суд в оправданности расходов.
Постановление Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 28.05.2013 N А55-31301/2012.
Основываясь на показаниях сотрудников, которыми опровергалось привлечение контрагента к хозяйственной деятельности, ИФНС доначислила налог на прибыль и НДС.
Однако, как выяснилось в процессе, большинство из опрошенных свидетелей работали в должности разнорабочих. Очевидно, что в силу своих служебных обязанностей они не могли располагать полной и достоверной информацией по факту заключения договоров и их выполнения. Данные показания не могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных вычетов, поскольку посредством данных показаний невозможно было установить отсутствие осуществления реальной хозяйственной деятельности. Следовательно, такие показания не могут быть признаны достаточными, безусловными, неопровержимыми и достоверными доказательствами, которые свидетельствовали об отсутствии реальности совершенных операций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.05.2013 N А12-17872/2012.
ИФНС заявила, что НДС доначислен, поскольку он несвоевременно предъявлен к вычету.
НДС был вычтен позже того периода, в котором его следовало списать в дебет счета 68, и это послужило поводом заявить о незаконности вычета. Однако суд встал на сторону налогоплательщика, указав, что перенос вычетов не запрещен НК РФ. Кроме того, правомерность переноса подтверждает и ВАС РФ (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 N 9282/11). Единственное требование - использовать вычет в течение трех лет (п. 2 ст. 173 НК РФ), и в рассматриваемом случае этот срок не нарушен.
Поскольку НДС вычтен в период получения счета-фактуры и его регистрации в журнале и недостоверность журнала налоговиками не доказана, то суд признал правомерность действий налогоплательщика.
Постановление ФАС Московского округа от 14.05.2013 N А40-33789/12-90-162.
ИФНС посчитала, что представитель контрагента не признает сделку с налогоплательщиком, представив показания, полученные до проведения проверки.
В подтверждение своих доводов о необоснованности налоговой выгоды предпринимателя в связи с указанной сделкой ИФНС представила протокол допроса свидетеля, который отвергал факт заключения сделок. Допрос имел место за год до проведения выездной налоговой проверки предпринимателя в рамках выездной налоговой проверки совершенно иного юридического лица. Суд отклонил ссылки инспекции на этот протокол, указав, что показания не относятся к налогоплательщику и получены до его проверки, и налоговики не опровергли реальность затрат.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.05.2013 N Ф03-1536/2013.

понедельник, 19 августа 2013 г.

Арбитражная практика по налоговым спорам

Расхождение между данными персонифицированной отчетности и расчетом РСВ-1 ПФР - недостаточное основание для штрафа.
Организация оштрафована по ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" по причине занижения взносов, показанных в персонифицированной отчетности: они оказались меньше суммы, приведенной в расчете РСВ-1 ПФР.
Плательщику удалось выиграть процесс, указав, что не были указаны фамилии работников, сведения по которым искажены, а также не доказано, что ошибки допущены именно в персонифицированной отчетности.
Как указал суд, штраф за недостоверность отчетности не может быть основан только на ее разночтениях с расчетом страховых взносов по форме РСВ-1 ПФР. Сотрудники ПФР должны были доказать, что ошибки допущены именно в отчетности, а не в расчете. Также необходимо перечислить фамилии работников, по которым сданы недостоверные сведения, и указать сумму заниженных взносов по каждому из таких сотрудников. В противном случае наказание не является законным.
Добавим, что по этому поводу может сработать ссылка на п. 16 Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 N 79, в котором отмечено, что санкции взимаются не со всей суммы страховых взносов, а лишь с величин, начисленных по физическим лицам, в отчетности по которым допущены нарушения. Если их фамилии не приведены в акте и решении фонда, то нельзя проверить достоверность суммы санкций.
Определение ВАС РФ от 18.03.2013 N ВАС-2766/13.

Возможно ли проведение проверки лишь части налогового периода?
Да, как указал ВАС РФ, выездная проверка может проводиться и за несколько месяцев того налогового периода, который еще не завершен.
Согласно ст. 89 НК РФ, регулирующей проведение выездной проверки, не запрещено проверять лишь часть налогового периода.
Определение ВАС РФ от 26.04.2013 N ВАС-4862/13.

Налоговая инспекция потребовала представить ряд первичных документов, которые не были сданы в срок. В итоге налогоплательщик оштрафован по п. 1 ст. 126 НК РФ.
В то же время, как установили суды, ИФНС не только оформила требование, но еще и приостановила выездную проверку, причем крайний срок представления документов приходится именно на период приостановки проверки.
Напомним, что согласно положениям НК РФ на время приостановления проверки приостанавливаются и все действия по истребованию документов, а ранее полученные возвращаются налогоплательщику (п. 9 ст. 89 НК РФ).
Таким образом, приостановке подлежит и предъявленное спорное требование: налогоплательщику надо было дать новый срок для подачи документов, причем не ранее дня возобновления проверки.
Определение ВАС РФ от 29.04.2013 N ВАС-2839/13.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя арбитражный управляющий подал заявление о взыскании с ФНС России (заявителя по делу о банкротстве) непогашенных расходов (вознаграждение временного управляющего должником, плата за опубликование сведений о банкротстве должника, канцелярские расходы, покупка почтовых конвертов, почтовые расходы).
Суд указал, что в случае, если по результатам рассмотрения обоснованности требований кредиторов арбитражным судом вынесено определение о прекращении производства по делу, за исключением удовлетворения требований заявителя после подачи заявления о признании должника банкротом, расходы относятся на заявителя, обратившегося в арбитражный суд с заявлением кредитора (п. 2 ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"), т.е. ФНС России.
Определение ВАС РФ от 27.02.2013 N ВАС-12889/12.

Суд указал, что изъятие наличных средств и неденежного имущества не может быть первоочередной мерой взыскания.
Налогоплательщик потребовал отменить решение налоговой инспекции о взыскании налогов за счет наличных средств и неденежного имущества на основании того, что предварительно не было принято решение о взыскании за счет средств на расчетном счете.
Налоговая инспекция в самом деле приняла решение о взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика, т.е. за счет наличных денег, ценных бумаг, готовой продукции, материалов и т.д.
Однако суд согласился с тем, что сначала налоговая инспекция должна была попытаться взыскать налог из средств, находящихся на счетах предприятия в банках, однако этого не было сделано. Действия ИФНС были признаны неправомерными.
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 N 11254/12.

Налоговая инспекция была обязана оплатить проценты по займу.
Обратившись с суд с просьбой отменить доначисления, налогоплательщик-организация одновременно подал ходатайство о применении обеспечительной меры, а именно о запрете на взыскания до решения суда. Ходатайство было удовлетворено, но налогоплательщик был обязан внести средства на депозит суда, для чего пришлось взять заем. Доначисления были признаны незаконными, и, как указал суд, ИФНС должна возместить судебные расходы, в том числе и проценты по займу, который была вынуждена взять организация. Суд напомнил, что перечень судебных издержек, установленный ст. 106 АПК РФ, является открытым, следовательно, к нему могут быть отнесены и затраты, связанные с выполнением требований, нужных для применения обеспечительных мер (этот вывод полностью соотносится с точкой зрения Президиума ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 10.07.2012 N 6791/11).
Постановление ФАС Московского округа от 18.04.2013 N А40-15394/11-20-71.

У налогоплательщика имеются суммы излишне взысканных налогов. Впоследствии за счет них произведен зачет доначисленной суммы налога, которая судом признана частично недействительной. Налогоплательщик потребовал начислить проценты за незаконное взыскание, но получил отказ на основании того, что п. 5 ст. 79 НК РФ говорит, что "сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами", не упоминая о процентах при зачете.
Суд указал на несостоятельность данного довода, поскольку зачет - это одна из форм возврата средств и восстановления прав организации.
Из материалов дела ясно следует, что налоговая инспекция допустила нарушение прав налогоплательщика, налогоплательщик понес потери, сумма процентов направлена на компенсацию этих потерь и назначается вне зависимости от формы возврата.
Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2013 N А40-85167/12-107-453.

Налогоплательщик-организация произвел ремонт объекта недвижимого имущества и сразу же уменьшил налогооблагаемую прибыль.
Однако налоговики не согласились с этим выводом, поскольку была допущена ошибка в учете: объект недвижимого имущества был отражен на счете 08. По мнению налоговиков, это свидетельствует о том, что стоимость объекта еще формируется и в нее будут включены спорные издержки, списываемые через амортизацию.
Однако суд указал, что имущество уже эксплуатируется и учитывается для расчета налога. Дело в том, что объект недвижимого имущества имел все признаки основного средства и ошибочно продолжал учитываться на счете 08. Более того, работы не связаны с реконструкцией и модернизацией, т.е. не увеличивают стоимость актива.
Суд счел, что затраты обоснованно отнесены к ремонтным и их сумма действительно единовременно исключается из базы по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Уральского округа от 22.04.2013 N Ф09-2432/13.

Решение о привлечении к ответственности подписано и. о. руководителя ИФНС, который не рассматривал результаты дополнительных мероприятий налогового контроля.
Чиновник, подписавший решение о привлечении к налоговой ответственности, не был назван в числе тех, кто участвовал в рассмотрении акта налоговой проверки.
Таким образом, представитель ИФНС не имел возможности ознакомиться с аргументами налогоплательщика, заявленными при рассмотрении акта, вследствие чего решение ИФНС принято по обстоятельствам, изученным не полностью.
Кроме того, не были соблюдены права налогоплательщика на защиту интересов.
Поскольку имеют место грубые нарушения, то решение подлежит отмене (п. 14 ст. 101 НК РФ).
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.04.2013 N А32-29944/2010.

Возможно ли учесть расходы на систему видеонаблюдения, смонтированную арендатором?
По его мнению, возможно, поскольку эта система относится к основным средствам и у арендатора есть право начислять амортизацию и уменьшать облагаемую прибыль.
Из анализа положений договора следовало, что арендодатель не был обязан устанавливать систему видеонаблюдения. Таким образом, арендатор произвел расходы по своей инициативе, а не оплатил расходы, которые должен был понести арендодатель.
В то же время понесенные затраты потенциально позволяют минимизировать риск потерь от краж или другие возможные убытки.
Следовательно, понесенные издержки обоснованны и необходимы.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.04.2013 N А56-38835/2012.

Налогоплательщик опоздал с направлением заявления, подтверждающего основной вид деятельности.
Соцстраховцы тотчас увеличили ставку взносов на страхование от несчастных случаев, выбрав из видов деятельности, записанных в уставе, тот, по которому ставка максимальна.
Однако суд указал, что определять ставку нужно именно из осуществляемых видов экономической деятельности, как указано в п. 13 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713), а не из тех, что указаны в уставе.
Таким образом, представители соцстраха обязаны доказать, что плательщик фактически осуществлял деятельность, по которой установлена ставка. Разумеется, никаких доказательств представлено не было и организация фактически не меняла сферу деятельности.
Постановление ФАС Центрального округа от 08.04.2013 N А48-2920/2012.

В умелых руках книга жалоб, как оказалось, - серьезное оружие.
Изначально торговая площадь магазина превышала 150 кв. м, но впоследствии часть ее была сдана в аренду. В распоряжении организации осталось не более 150 кв. м, следовательно, налицо право применять ЕНВД.
Так решил налогоплательщик. Налоговая решила по-другому. И произвела доначисления по общей системе налогообложения.
В суде налоговики сумели доказать, что торговля осуществлялась в едином помещении, не разделенном ничем - ни перегородками, ни витринами.
Более того, в помещении один вход для покупателей, отсутствуют вывески для торговых секторов предпринимателем, чеки пробиваются на одном ККТ, наконец, даже книга жалоб и предложений одна на всех!
Это оказалось последней каплей: суд счел доказанным, что продажи обеспечивает один налогоплательщик, который работает в едином помещении, торговая площадь которого превышает 150 кв. м. Применение ЕНВД в данном случае незаконно.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.04.2013 N А79-10322/2011.

Налоговая инспекция отказала в вычете "входного" НДС по причине того, что в счетах-фактурах был неверно указан ИНН покупателя, а в бланках отсутствовали номера самих счетов-фактур.
Выиграть спор налогоплательщику помогла ссылка на п. 2 ст. 169 НК РФ, который прямо запрещает отказывать в вычете, если по счету-фактуре можно проверить данные о покупателе, продавце, товаре и т.п.
Понятно, что сведения легко оценить и без нумерации документов.
Что до неправильного указания ИНН, то имела место простая опечатка: проставлен лишний ноль. Поскольку это проверке не мешает, то и отказ в вычете неправомерен, указал суд.
Постановление ФАС Центрального округа от 08.04.2013 N А14-7612/2011.

По мнению налоговой инспекции, платежи за оптимальную выкладку относятся к нормируемым рекламным расходам, которые лишь частично исключаются из облагаемой прибыли.
Суд, впрочем, решил по-иному.
Реклама предназначена для распространения информации и привлечения интереса к налогоплательщику либо его продукции (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"). Оплачивая выкладку товара, организация не размещает рядом рекламную информацию и цель преследует иную, отличную от рекламной. Задача состоит в том, чтобы не привлечь интерес к налогоплательщику, а создать благоприятные условия для покупателя.
Следовательно, нет оснований вести речь о рекламной деятельности. В данном случае она направлена на увеличение спроса и, как следствие, доходов. Понесенные на выкладку затраты оправданны, и их надо относить к прочим обоснованным расходам (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ), которые полностью уменьшают облагаемую прибыль.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.03.2013 N А32-5215/2012.

ЕНВД. Показатели начиная с 0,5 надо округлять в большую сторону.
Площадь, которая использовалась предпринимателем в торговой деятельности, составляла 22,6 кв. м, но в декларации была указана площадь 22 кв. м.
Фактически показатель занижен, и следовало указывать площадь в 23 кв. м. Согласно НК РФ обнулять разрешено показатели менее 0,5 (п. 11 ст. 346.29).
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2013 N А42-4065/2012.

Суд указал, что и решение о принятии обеспечительных мер, и любое другое решение налогового органа должно отвечать установленным налоговым законодательством принципам обоснованности, мотивированности и законности, поскольку данное решение затрагивает права и законные интересы налогоплательщика.
Более того, налоговый орган должен обосновать необходимость принятия обеспечительной меры, доказать, что непринятие такой меры затруднит или сделает невозможным исполнение решения о взыскании налоговых платежей (что следует из ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК РФ). И при отсутствии таких доказательств основания для принятия обеспечительных мер у налогового органа отсутствуют.
В оспариваемом решении налоговой в качестве основания для принятия обеспечительной меры в виде приостановления операций по счетам заявителя в банке инспекция указывает начисление обществу значительных сумм налогов (пеней, штрафов).
Однако в нарушение п. 10 ст. 101 НК РФ налоговым органом не представлена совокупная стоимость имущества налогоплательщика по данным бухгалтерского баланса.
Кроме того, несмотря на то что по правилам пп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению (передаче в залог), ИФНС приостановила операции по счетам на общую сумму налога.
На основании изложенного суды сделали правильный вывод о том, что налоговая инспекция не соблюла процедуру применения в отношении общества обеспечительной меры в виде приостановления операций по счетам в банке.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.04.2013 N Ф03-554/2013.

На налоговые отношения не влияет нарушение миграционного законодательства.
Налоговая инспекция сочла необоснованными расходы, связанные с обслуживанием техники и оказанием иных услуг, поскольку контрагенты налогоплательщика привлекали для работы иностранцев, не состоящих на миграционном учете.
Как выяснилось, в договорах с контрагентами имелось условие о том, что они обязуются "не привлекать к оказанию услуг иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации". Налоговики составили список сотрудников контрагентов, сопоставили эти данные с данными ФМС России и выяснили, что многие из них работали без нужных разрешений.
Однако суд встал на сторону налогоплательщика, указав, во-первых, что налоговая инспекция не опровергла факт оказания услуг, а также и документальное подтверждение. Во-вторых, соблюдение или несоблюдение миграционного законодательства не связано с налогообложением.
Постановление ФАС Московского округа от 27.03.2013 N А40-93724/12-99-511.

ИФНС доначислила налог, ссылаясь на отсутствие заимодавца по адресу, указанному в уставе, приравняв заемные средства к безвозмездно полученным доходам.
По мнению налоговиков, отсутствие заимодавца по официальному адресу доказывает недействительность договора займа. Кроме того, заимодавец является "отсутствующим иностранным юридическим лицом".
Следовательно, поступившие средства не относятся к заемным - они безвозмездно полученные.
Суд, однако, указал, что налоговики не опровергли реальность договора, срок возврата займа не наступил и увеличение доходов недопустимо.
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.03.2013 N Ф03-364/2013.

Налогоплательщик НДС начинает использовать освобождение от НДС, введенное в ст. 145 НК РФ, а налоговая требует восстановить "входной" налог по основным средствам.
По мнению организации, это незаконно, но суд счел, что действия ИФНС соответствуют п. 8 ст. 145 НК РФ.
Согласно п. 8 ст. 145 НК РФ суммы налога, принятые налогоплательщиком к вычету в соответствии со ст. ст. 171 и 172 НК РФ до использования им права на освобождение в соответствии со ст. 145 НК РФ, по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, приобретенным для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, но не использованным для указанных операций, после отправки налогоплательщиком уведомления об использовании права на освобождение подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде перед отправкой уведомления об использовании права на освобождение путем уменьшения налоговых вычетов.
Согласно пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ подлежат восстановлению суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по основным средствам, в случае дальнейшего использования основных средств для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, в том числе в случае приобретения основных средств лицами, не являющимися плательщиками НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Противоречий и неясностей в положениях ст. ст. 145 и 170 НК РФ не усматривается.
При таких обстоятельствах суд пришел к правомерному выводу о том, что суммы НДС, принятые к вычету до использования права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС по основным средствам, использованным после получения такого освобождения, общество должно было восстановить к уплате в последнем налоговом периоде перед отправкой уведомления об использовании права на освобождение.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.03.2013 N А44-5629/2012.

Для реализации продукции налогоплательщик передал свое оборудование в магазины. По мнению налоговиков, это безвозмездная услуга, следовательно, требуется определить НДС и доначислить налог на прибыль (по оборудованию нельзя начислять амортизацию).
Оптовый поставщик пива передавал в магазины оборудование для хранения, охлаждения, розлива и продажи напитка, причем к розничным торговцам не переходило право собственности на имущество (включалось в основные средства поставщика). Поставщик, по мнению инспекции, не мог уменьшать облагаемую прибыль на амортизацию объектов.
Суд встал на сторону налогоплательщика, установив, что у получателя имущества появилось встречное обязательство - использовать оборудование для продажи товаров, поставленных налогоплательщиком. Поэтому речь о безвозмездности вести нельзя.
Постановление ФАС Центрального округа от 07.03.2013 N А54-1171/2011.

Налогоплательщик оплатил расходы, необходимые для увеличения производственной мощности контрагента - энергоснабжающей компании. По мнению налоговой инспекции, эти расходы не относятся к налогоплательщику и не уменьшают его прибыль.
Например, акт технологического присоединения оформлен в пользу контрагента, который не компенсировал обществу расходы, не передал ему встречного предоставления, эквивалентного по стоимости оказанной услуге. Суд, кстати, отклонил этот довод, указав, что общество по договоренности с контрагентом оказало последнему содействие в увеличении энергетических мощностей и в получении акта технического присоединения, а контрагент, в свою очередь, выделил обществу соответствующие дополнительные мощности. То есть о безвозмездности речи не шло.
ИФНС ссылалась также на то, что встречное предоставление доступа к дополнительным мощностям неэквивалентно сумме, уплаченной обществом. Но поскольку налоговики не привели никаких доказательств, подтверждающих, что сумма понесенных обществом расходов завышена, не осуществили расчет и оценку стоимости полученного обществом доступа к дополнительным мощностям, подтверждающую неэквивалентность понесенных им расходов, то и этот тезис суд не признал.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.03.2013 N А56-13831/2012.